Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2014 в 08:59, шпаргалка
Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по дисциплине "Философия права".
№ 1. Предмет
философии права. Философию права можно считать частью
социальной философии. Вместе с тем, к
философскому осмыслению права имеют
отношение и все остальные разделы философского
знания (онтология, теория познания, этика,
история философии). Поэтому в философии
права как науке о природе права как социального
явления имеются такие разделы, как онтология,
гносеология и аксиология права, а также большое внимание уделяется
рассмотрению человека как правового
существа. |
№ 2. Философия
права в системе наук. Возникновение философско-правовых
представлений происходит в древности.
Начало философии права было положено
учением о естественном праве (в рамках теологии, философии, юриспруденции, политической
науки). Само понятие философия права возникает
в XYIII в. Какова дисциплинарная принадлежность
философии права? В целом она является
междисциплинарной наукой, соединяющей
прежде всего философию и юриспруденцию.
Как философы, так и юристы претендуют
на монопольное отнесение философии права
к своей науке. Поэтому все множество существующих
концепций философии права можно разделить
на два основных направления - юридические
и философские. марксистская схема трактовки государства и права, общая как для юриспруденции, так и для философии. В целом ее можно охарактеризовать как юридический позитивизм. В 90-ее гг. ХХ века философия права вновь возвращается в российскую науку и высшее образование. |
№ 3. Право как формальное равенство. Понятие "равенство" представляет собой определенную абстракцию, т. е. является результатом сознательного (мыслительного) абстрагирования от тех различий, которые присущи уравниваемым объектам. Уравнивание предполагает различие уравниваемых объектов и вместе с тем несущественность этих различий (т. е. возможность и необходимость абстрагироваться от таких различий) с точки зрения соответствующего основания (критерия) уравнивания. Так, уравнивание разных объектов по числовому основанию (для определения счета, веса и т. д.) абстрагируется от всех их содержательных различий (индивидуальных, видовых, родовых). В этом русле сформировалась математика, где составление и решение уравнений играет ключевую роль и где равенство, "очищенное" от качественных различий, доведено до абсолютной абстракции количественных определений. Правовое равенство не столь абстрактно, как числовое равенство в математике. Основанием (и критерием) правового уравнивания различных людей является свобода индивида в общественных отношениях, признаваемая и утверждаемая в форме его правоспособности и правосубъектности. В этом и состоит специфика правового равенства и права вообще. Правовое равенство в свободе как равная мера свободы означает и требование соразмерности, эквивалента в отношениях между свободными индивидами как субъектами права. Правовое равенство — это равенство свободных и независимых друг от друга субъектов права по общему для всех масштабу, единой норме, равной мере. Там же, где люди делятся на свободных и несвободных, последние относятся не к субъектам, а к объектам права и на них принцип правового равенства не распространяется. Правовое равенство — это равенство свободных и равенство в свободе, общий масштаб и равная мера свободы индивидов. Право говорит и действует языком и средствами такого равенства и благодаря этому выступает как всеобщая и необходимая форма бытия, выражения и осуществления свободы в совместной жизни людей. В этом смысле можно сказать, что право — математика свободы. Причем можно, видимо, допустить, что математическое равенство как логически более абстрактное образование является исторически более поздним и производным от идеи правового равенства. |
№ 4. Право как
свобода. Наш исходный тезис состоит в том, что
свобода в цивилизованном обществе возможна
только в правовой форме. Эта форма дает
единый масштаб и меру свободы индивидов.
Получается, что свобода индивида не беспредельна.
Она заранее ограничена рамками права.
Зато в рамках этого правового поля субъекты
права свободны в проявлении своей воли
и способны защитить себя от любого произвола.
И.А.Ильин писал об этом следующим образом:
"…человеческая история показала и
подтвердила много раз, что лучше пользоваться
более ограниченной системой субъективных
прав, крепко огражденных и действительно
обеспеченных, чем видеть, как твой безграничный
круг субъективных притязаний попирается
произволом соседей и деспотической властью.
Лучше малая свобода, всеми чтимая и блюдомая,
чем большая свобода, никем не соблюдаемая
и не уважаемая, ибо такая "большая свобода"
есть величина мнимая, которая не заслуживает
ни названия "свободы", ни названия
права" (хрестоматия 10.3). Право оформляет свободу индивидов,
определяет пределы свободы индивида,
достигнутой конкретным обществом. Никакая
социальная революция не избавляет людей
от правовых рамок свободы. Революции
лишь приводят к тому, что старые правовые
рамки сменяются новыми. Не ограниченная
правом свобода означает анархию, произвол,
уничтожение государства и цивилизации.
С этой точки зрения прогресс в истории
общества представляет собой постепенное
освобождение людей от произвола, личной
зависимости и развитие правовых форм
выражения свободы индивидов. Совершенствуются
правовые формы выражения свободы и все
большее число людей становится субъектами
права. |
№ 5. Право как
справедливость. В словаре Даля справедливость объясняется
через понятия правды и правосудия. Право
должно обеспечивать справедливость.
Речь здесь идет не о законе, а именно о
праве в философском смысле. Ведь закон
бывает разный и применение неправового
закона обязательно приводит к торжеству
несправедливости. Еще с древности возникает
представление, особенно ярко выраженное
в концепциях естественного права, о том,
что право всегда справедливо, что только
оно обеспечивает справедливость общественных
отношений. Аристотель полагал, что понятие справедливости
связано с представлением о государстве,
так как право, служащее критерием справедливости,
является регулирующей нормой политического
общения. Всякий закон в своей основе предполагает
право. Отступление закона от права приводит
к вырождению закона в средство деспотизма. |
№ 6. Типология правопонимания. Вопрос о том, что такое право, имеет для философии права такое же фундаментальное значение, как и вопрос "что такое истина?" для философии и человеческого познания в целом. Ведь и в случае с правом речь тоже идет об истине — об искомой правовой истине, об истине применительно к праву. И именно потому, что речь идет об истине, вопрос "что такое право?" остается актуальным и открытым для дальнейших поисков, несмотря на множество (прошлых и современных) глубоких ответов, приближающих к искомой истине, но не исчерпывающих ее и не завершающих процесс познания. С позиций сформулированного нами предмета философии права существенное значение имеет то обстоятельство, что во всех ответах на этот фундаментальный вопрос с необходимостью присутствует (осознанно или фактически) такой определяющий для право-понимания момент, как отождествление или различение права и закона (официально установленного, действующего, "позитивного" права). Собственно этот момент различения или отождествления права и закона и обозначает принципиальное отличие между двумя противоположными типами правопонимания, которые можно назвать соответственно юридическим и легист-ским о для юридического правопонимания вопрос "что такое право?" является подлинным вопросом, действительной проблемой. Для легистского же подхода такого вопроса в подлинном смысле не существует, поскольку для него право — это уже официально данное, действующее, позитивное право. У легиз-ма здесь нет проблем, у него есть лишь трудности с определением (дефиницией) того, что уже есть и известно как право. Трудность эта главным образом состоит в том, что определение позитивного права (как определенная согласованная, непротиворечивая, обобщенная характеристика изменчивого и противоречивого эмпирического материала действующего права) должно и соответствовать определяемому объекту, и вместе с тем быть свободным от его противоречий, исключений и особенностей, которые как раз и существенны для действующего права. Отсюда и та большая осторожность, с какой римские юристы относились к определениям и обобщенным характеристикам действующего права и его институтов. |
№ 7. Многообразие определений и единство понятия права. Анализ принципа правового равенства свидетельствует о внутреннем единстве и общем смысле формального равенства, единого масштаба и равной меры свободы индивидов, всеобщей справедливости. Эти смысловые компоненты принципа правового равенства (и вместе с тем аспекты характеристики объективных свойств права) представляют собой взаимосвязанные определения сущности права в его различении с законом. Различные определения права, представляющие собой разные направления конкретизации смысла принципа правового равенства, выражают единую (и единственную) сущность права. Причем каждое из этих определений предполагает и другие определения в общесмысловом контексте принципа правового равенства. Отсюда и внутренняя смысловая равноценность таких внешне различных определений, как: право — это формальное равенство, право — это всеобщая и необходимая форма свободы в общественных отношениях людей, право — это всеобщая справедливость и т. д. Ведь формальное равенство так же предполагает свободу и справедливость, как последние — первое и друг друга. Эти определения права через его объективные сущностные свойства выражают в целом природу, смысл и специфику права, фиксируют понимание права как самостоятельной сущности, отличной от других сущностей. Как эти объективные свойства права, так и характеризуемая ими сущность права относятся к определениям права в его различении с законом, т. е. не зависят от воли законодателя, исторически и логически предшествуют закону. К этим исходным сущностным определениям права (или к определениям сущности права) в процессе так называемой "позити-вации" права, его выражения в виде закона, добавляется новое определение — властная общеобязательность того, что официально признается и устанавливается как закон (позитивное право) в определенное время и в определенном социальном пространстве. |
№ 8. Человек как правовое существо. Рассмотренные определения сущности и понятия права в его различении и совпадении с законом позволяют охарактеризовать право под углом зрения онтологии (учения о бытии), гносеологии (учения о познании) и аксиологии (учения о ценностях). В контексте развиваемого нами юридического правопонимания в общем виде можно сказать, что учение (концепция) о праве в его различении с законом это и есть онтология права. Бытие права (его объективная природа и собственная сущность) представлено в принципе формального равенства, включает в себя и выражает всю совокупность внутренне взаимосвязанных и предполагающих друг друга объективных свойств и сущностных характеристик права как всеобщей и необходимой формы равенства, свободы и справедливости в общественной жизни людей. Право исторично. Этот историзм относится как к бытию права, так и формам его проявлений. Право опосредовано социально-историческим опытом, и в этом смысле оно апостериорно, а не априорно. Поэтому природу права (социально-исторический смысл и содержание бытия права, его сущности и существования) не следует смешивать ни с правом природы (с природной данностью права), ни с природой разума (с априорной данностью права из чистого разума), хотя и разум, и природа играют существенную роль в историческом процессе генезиса и развития права. Конечно, по аналогии с аристотелевским положением о том, что "человек, по природе своей, — существо политическое" (Аристотель. Политика. I, 1, 9, 1253а 16), можно сказать, что человек, по природе своей, — существо правовое. Но подобные суждения вовсе не означают априорности, природной данности, прирожденности человеку политической или правовой сущности, политических или правовых свойств и качеств. Если бы человек, как считал Руссо, рождался уже свободным' (и уже от природы люди были бы свободными и равными), то он нигде не был бы в оковах, и со свободой, равенством, правом, справедливостью у человечества вообще не было бы никаких проблем. В том-то и дело, что вектор движения прямо противоположный: человек и человечество развиваются к свободе, праву, равенству, справедливости из ситуации их отсутствия. И речь должна идти лишь о том, что человек (и целые народы) по своей природе (интеллектуальной и волевой), в отличие от других живых существ, может, потенциально способен путем своего совершенствования. |
№ 9. Бытие и
существование права. Объективность существования права состоит
в его абстрактности и формальности, в
том, что право представляет собой абстрактную
форму фактических социальных отношений.
Это означает, что было бы неверным отождествлять
бытие права (правовые отношения) с фактическим
существованием норм поведения (с практикой
реализации законов). Если в обществе действуют
неправовые законы, то они не могут служить
доказательством существования права.
В качестве примера можно привести советский
легизм как неправовую доктрину. Он подкреплялся
правоотрицающей социальностью и освящался
антиправовой идеологией. Критика буржуазного нормативизма и юридического догматизма дополнялась
апологетикой социалистического права
как системы норм. Наличие законов трактовалось
как показатель существования права вообще,
как нечто первичное и определяющее по
отношению ко всем остальным правовым
явлениям. |
№ 10. Формы существования права. Подмена правового закона неправовым законом означает, что место правовых форм и явлений занимают соответствующие фабрикации произвольного закона. Так, правовая норма подменяется нормой закона, правоотношение — законоотношением, правосознание — законосознанием, правотворчество — законодательством, субъект права, правовой договор, правонарушение и т. д. — их произвольными замещениями. Такая подмена искажает как логику соотношения сущности права с формами ее проявления (осуществления), так и характер взаимосвязей между самими этими правовыми формами (правовыми явлениями). Правовые феномены внутренне однородны, обладают одним и тем же объективным правовым качеством (сущностным свойством), представленным в бытии права и в его принципе. Поэтому различные правовые явления (правовая норма, правовое отношение, правовое сознание и т. д.) — это разные формы проявления одного и того же принципа права, т. е. равноценные модусы (способы осуществления и существования) одной и той же сущности права. Соотношение же соответствующих неправовых феноменов закона лишено такой объективной основы и подчинено субъективно-властным определениям. Ведь у неправового закона нет объективного правового бытия, сущности и принципа; его сущностью, бытием и принципом оказывается само властное установление в виде общеобязательных норм. Поэтому, согласно легизму, правоотношение, правосознание и другие правовые явления производны от нормы закона и в "правовом" смысле значимы лишь как законоотно-шение, законосознание и т. д., поскольку "право" существует лишь как норма закона. Против такого подхода в нашей литературе были высказаны различные мнения о том, что право существует не только в форме правовой нормы, но и в таких формах, как правоотношение и правосознание. Причем некоторые авторы считают аксиомой права положение о том, что право существует только в этих трех формах (т. е. как правовая норма, правоотношение и правосознание), а четвертой формы не дано. В подобных суждениях антилегистские моменты причудливо сочетаются с легистскими представлениями. Прежде всего не ясно, о трех формах существования какого "права" идет речь: права в его различении с законом, права в его совпадении с законом или "позитивного права" в его противоречии праву (т. е. правонару-шающего закона). А без ясности в этом ключевом вопросе о бытии, сущности и понятии рассматриваемого права указанные формы существования права оказываются как раз без той правовой сущности, на выражение которой они претендуют. |
№ 11. Понятие правовой аксиологии. Аксиология - учение о ценностях. Использование понятия "ценность" в специальном смысле нравственно должного восходит к Канту. Ценность в его трактовке - это то, что имеет значение долженствования и свободы. Этот априорный мир должного конструируется Кантом в отрыве и противостоянии к миру сущего (к эмпирическому "бытию", к сфере фактических явлений, отношений и т.д.), где царят причинно-следственные связи и необходимость. Речь, таким образом, идет о нормативном и регулятивном значении ценностей, которые представляют собой, по Канту, априорные императивы разума - цели, требования, формулы и максимы должного. С этим нравственно должным связаны и те категорические императивы, которые формулируются Кантом применительно к морали и праву. Последователи Канта (Р. Г. Лотце, В. Виндельбанд и др.) пошли дальше Канта и развивали представления о нормативно-регулятивной значимости ценностей и целеполаганий в сфере не только нравственности, но также науки, искусства и культуры в целом. Так, неокантианец Виндельбанд толковал ценности как нормы культуры и, кроме ценностей истины, добра и красоты, признавал такие ценности-блага человеческой культуры, как искусство, религия, наука и право . Иной подход к проблеме ценностей характерен для объективно-идеалистической философии (от Платона до Гегеля и их современных последователей), согласно которой бытие есть благо (т.е. ценность). Но при этом под бытием имеется в виду не эмпирическая реальность, а истинное бытие, т.е. объективный разум, идея, смысл бытия, бытие в модусе долженствования и, следовательно, ценностной значимости. Предметная область и основная тематика правовой аксиологии - это проблемы понимания и трактовки права как ценности (как цели, долженствования, императивного требования и т.д.) и соответствующие ценностные суждения (и оценки) о правовом значении (т.е. ценностном смысле - с точки зрения права) фактически данного закона (позитивного права) и государства. Также как и правовая онтология, правовая аксиология предполагает различение и соотношение права и закона и имеет смысл лишь в рамках юридического правопонимания. Юридическая аксиология рассматривает право как ценность (как цель, императивное требование) и имеет дело с ценностными суждениями о правовом значении позитивного права и государства. |
№ 12.Естественно-правовая
аксиология. Исходит из представления о различии
права естественного и позитивного (установленного
властями). Естественное право выступает
в виде образца, цели и критерия для оценки
позитивного права, законодательной власти
и государства. При этом естественное
право трактуется как нравственное (религиозное,
моральное) явление и изначально воспринимается
как абсолютная ценность. Однако при всем глубоком взаимодействии
между ними, мораль и право - это две особые,
ценностно-регулятивные системы, занимающие самостоятельные
ниши в жизни общества.
|
13. Либертарно – юридическая аксиология. Последовательное преодоление недостатков естественноправового подхода (в сфере юридической аксиологии так же, как и в вопросах юридической онтологии и гносеологии) ведет не к позитивизму и легизму, а к теоретически более развитой форме юридического правопонимания и соответствующего толкования ценности права и ценностно-правового значения закона (позитивного права) и государства. Речь при этом идет о либертарной аксиологии — о юридической аксиологии, основанной на либертарной концепции правопонимания в рамках общей теории различения и соотношения права и закона (позитивного права). Здесь внутреннее единство юридической онтологии, аксиологии и гносеологии обусловлено тем, что в их основе лежит один и тот же принцип формального равенства, понимаемый и трактуемый нами как исходное начало юридической онтологии (что есть право?), аксиологии (в чем ценность права?) и гносеологии (как познается право?). В онтологическом плане (при ответе на вопрос о том, что есть право?) мы утверждаем, что право есть формальное равенство, причем это формальное равенство включает в себя формальность свободы и справедливости. Право как форма (правовая форма общественных отношений) и есть в онтологическом плане совокупность этих формальных свойств и характеристик права — равенства, свободы, справедливости. |
14. Гносеология
юридического правопонимания. Стремится к теоретическому осмыслению
объективной природы действующего права,
постижению его истины. Исторически это
приводило к различению естественного
и позитивного права (а в дальнейшем - философской
идеи права и позитивного права, права
и закона). Это - необходимая мыслительная
предпосылка для теоретического понимания
и изучения права. В процессе познания
права исследователь идет от эмпирического
содержания закона к поиску его объективных
основ, правовой сущности. Целью его является
абстрагирование от познаваемого объекта
для мысленного конструирования его теоретической
модели в форме права. Данная концепция
выражает процесс познавательного перехода
от простого мнения о праве (как субъективной
властной данности в виде фактического
закона) к истинному знанию о праве, к понятию
права. Исходная познавательная установка
на различение права и закона предполагает
вероятные итоговые варианты их соотношения:
от неправового до правового закона. Тем
же способом может осуществляться изучение
взаимосвязи права и государства, предполагая
варианты их соотношения: от не правового
до правового государства. |
15. Гносеология легизма. Гносеология легизма исходит из признания
в качестве права лишь того, что является
приказанием, принудительным установлением
официальной власти. Такая гносеологическая
установка выражает прагматически-позитивистскую
ориентацию, проявляющуюся в интересе
лишь к двум основным эмпирическим фактам:
формальным источникам действующего права
и мнению законодателя. Легизм отождествляет право и закон. Тем самым
происходит отрыв закона как правового
явления от его правовой сущности. Закон
трактуется как продукт воли или произвола
законодателя. Специфика закона при этом
сводится к его принудительному характеру.
Принудительность объясняется не как
следствие объективных свойств права,
а как исходный правообразующий фактор,
как силовой (насильственный) первоисточник
права. Родоначальником такого правопонимания
является Томас Гоббс, изложивший в сочинении "Левиафан"
свои представления о том, что закон есть
приказ суверена. А российский правовед
В.Д. Катков предлагал вообще отказаться
от слова "право" как плода схоластического
мышления и вместо него использовать слово
"закон", так как в реальной жизни
не существует такого явления, как "право". |
16. Понятие социальной
нормы. Важнейшим средством организации общественных
отношений являются социальные нормы:
нормы права, нормы морали, нормы общественных
организаций, нормы традиций, обычаев
и ритуалов. Эти нормы обеспечивают наиболее
целесообразное и гармоничное функционирование
общества в соответствии с потребностями
его развития. |
17. Специфика различных видов социальных норм. В обществе наряду с правом действуют и другие виды социальных норм - моральные, эстетические, религиозные, корпоративные. Социальные нормы являются основными формами, посредством которых осуществляется регуляция общественных отношений людей. Они упорядочивают действия и взаимоотношения членов общества, подчиняют их поведение интересам общества. В процессе исторического развития происходили существенные изменения в системе социальной регуляции: изменялось соотношение, взаимосвязи социальных норм, их реальное содержание. Важную роль в системе социальной регуляции с момента своего возникновения стало играть право. Оно существует относительно самостоятельно, однако оно осуществляет свои функции не обособленно, а в соотношении с другими регуляторами. Существует известное "разделение труда" между различными социальными нормами. А их системная целостность возникает в процессе синтеза их своеобразия.Вот как, например, C.С. Алексеев показывает взаимосвязь и различие между, моралью и правом как двумя особыми ценностно-регулятивными системами: - Мораль устремлена к тому, чтобы идеалы справедливости и добра воздействовали на человека преимущественно изнутри, при помощи стимулов сознания и общественного мнения. Право же - преимущественно регулятор внешний, призванный делать это через установление формально-определенных, писаных норм, поддерживаемых властью. - Мораль - это область чистого сознания, замкнутая на духовной жизни людей и не требующая обязательного внешнего, объективированного выражения. Право же - институциональный регулятор, выступает в развитом обществе как писаное право, входящее в жизнь общества виде объективированной реальности, не зависящей от чьего-либо усмотрения. - Содержание морали |
18.
Взаимодействие права с |
22. Общее благо как
категория философии права. Это - одно из фундаментальных понятий
европейской культуры. Идея общего блага
появляется в античном обществе. Ее выразителями
были Демокрит, Платон, Аристотель, Цицерон. Развивали эту концепцию и в средние
века (Фома Аквинский, Гуго Гроций). Античные
мыслители полагали, что политика является
наукой о высшем благе человека и государства
(полиса). Государство является высшей
формой общения людей. В нем человек достигает
своей высшей цели, которой является благая
жизнь. В государстве представлено высшее
благо и справедливость, выражающие политическую
природу человека. Общее благо коренится
в естественном праве и является выражением
естественно-правовой справедливости.
Государство является справедливым с
позиций естественного права способом
выражения и защиты блага всех членов
социума, воплощение того, что есть справедливость
и право. В государстве общее благо всех
и благо каждого оказывается одним и тем
же. Для реализации этой концепции нужны
общая власть (государство) и общеобязательные
законы (соответствующие требования естественного
права и справедливости). В работах "Оправдание
добра" и "Критика отвлеченных начал"
В.С.Соловьев писал, что задача правового
государства заключается в осуществлении
наибольшей общей пользы. Он доказывал
необходимость того, чтобы свобода других,
независимо от ее личного признания индивидом,
всегда могла на деле ограничивать свободу
индивида в равных пределах со всеми. Это
требование принудительной справедливости,
полагал он, привносится из идеи общего
блага или общественного интереса. Реализация
естественного права в позитивном праве
может быть выражена, по мнению В.С.Соловьева
следующим образом: "Право есть исторически
подвижное определение необходимого принудительного
равновесия двух нравственных интересов
- личной свободы и общего блага" (В.С.
Соловьев. Право и нравственность. |
21. Принцип разделения властей в Конституции РФ. Присущий новой российской Конституции юридический тип правопонимания включает в себя в целом и юридическое понимание государства. В организационно-властном плане это нашло свое выражение в конституционном закреплении определенной системы разделения властей в рамках общей концепции российской правовой государственности. Сам принцип разделения властей сформулирован в Конституции (ст. 10) следующим образом: "Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны". Дальнейшая конкретизация этих общих положений о разделении властей в соответствующих главах Конституции, определяющих статус и полномочия Президента Российской Федерации (гл. 4), Федерального Собрания (гл. 5), Правительства Российской Федерации (гл. 6), судебной власти (гл. 7), свидетельствует о конституционном закреплении своеобразной российской модели президентской республики. Конституция наделяет Президента весьма широким кругом прав, который по существу охватывает все сферы и направления организации и осуществления в стране государственной власти. Из содержания и характера конституционной регламентации полномочий Президента и Правительства можно сделать вывод о том, что президентская власть, помимо исключительных прав (прерогатив) Президента, включает в себя по существу и весь комплекс решающих правомочий исполнительной власти. Отсутствие необходимой четкости в этом вопросе неизбежно порождает противоречия в системе разделения властей и ведет к дублированию и параллелизму в деятельности Правительства и президентских структур. Вместе с тем чрезвычайно важно, чтобы так трудно обретаемая независимость суда и судей от прежнего партийно-административного диктата и контроля не обернулась бы дурной "независимостью" от всего и вся, "свободой" для себя, кастовой автаркией судебной власти, ее превращением в непроницаемое и бесконтрольное "государство в государстве". Иначе наше общество, столь долго ждущее независимого суда, окажется в феодальной зависимости от него. Многое здесь, в конечном счете, будет зависеть от уровня правовой культуры и государственно-правового сознания наших судей, их ответственности за судьбы правопорядка в стране, их активной и последовательной позиции в утверждении начал права, правовой законности и правосудия во всех сферах общественной и государственной жизни, включая, разумеется, и сферу судебной власти. Никто эту правоутверждающую и правозащитную работу вместо суда и без суда не сделал и сделать не сможет. Отсюда и его незаменимая роль и решающее значение для всей реальной правовой жизни, прав и свобод человека, гражданского общества и правового государства. |
19.1. Становление понятия
правового государства и |
19.2. Становление понятия
правового государства и |
20. Конституция РФ о правах человека, правовом законе и правовом государстве. Идеи и ценности правовой государственности стали одним из главных ориентиров для всего процесса преодоления сложившегося в стране тоталитарного социализма и осуществления радикальных политических и экономических преобразований. Такая ориентация на формирование и развитие правового государства обусловлена объективными потребностями общественного и политического развития в посттоталитарной России, целями и задачами утверждения принципов свободы и права во всех сферах жизни общества и государства. Опыт прошлого и современности убедительно демонстрирует ценность и непреходящее значение правовой государственности как необходимой правовой формы организации и деятельности публичной политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как свободными и равноправными личностями, субъектами права. В новой Конституции Российской Федерации нашли свое признание и нормативное закрепление все три основных компонента (аспекта, характеристики и свойства) правовой государственности — гуманитарно-правовой (права и свободы человека и гражданина), нормативно-правовой (конституционно-правовая природа и требования ко всем источникам действующего права) и институционально-правовой. Новая Конституция Российской Федерации в своей регламентации основных положений постсоветского строя опирается на юридический тип правопонимания, что и определяет, в конечном счете, правовой характер основного закона страны. Таким образом, в конституционном правопонимании сочетаются два компонента: юридико-аксиологический (права и свободы человека как высшая ценность) и естественноправовой (прирожденный характер и неотчуждаемость основных прав и свобод человека). Такая присущая новой Конституции принципиальная ориентация на права и свободы человека как исходное правовое начало — это не просто учет уроков нашего прошлого и современных международно-правовых требований в данной области, но и по сути своей верная и обоснованная правовая позиция. Право вообще и права человека — это не различные (по своей сути, функциям и назначению) феномены, ведущие независимую друг от друга жизнь, а явления принципиально одного порядка, одной сущности. Права человека (в тех или иных формах и объемах их бытия и выражения) — это необходимый, неотъемлемый и неизбежный компонент всякого права, определенный (а именно — субъектно-человеческий) аспект выражения бытия и осуществления формы свободы и равенства людей. Право без прав человека так же невозможно, как и права человека — без и вне права. В долгой и трудной истории формирования и утверждения такого понимания смысла и значения права существенную роль сыграли представления о прирожденных и неотчуждаемых естественных правах человека, которые должны быть признаны и гарантированы публичными властями и законами в качестве фундаментальной основы общественной и политической жизни. |
Информация о работе Шпаргалка по дисциплине "Философия права"