Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 11:23, дипломная работа
Целями настоящего исследования являются: во-первых, изучение и комплексный анализ существующих правовых проблем, связанных с наследованием по завещанию на основе анализа судебной практики; во-вторых, на основе полученного анализа выработка конкретных рекомендаций, направленных на разрешение выявленных проблем и дальнейшее совершенствование законодательства о наследовании по завещанию.
Введение………………………………………………………………………… 3-6
Глава 1. Понятие и содержание наследования по завещанию………………. 7-36
1.1 Становление и развитие правового регулирования наследственных отношений ………………………………………………………………………. 7-13
1.2 Понятие завещания по гражданскому законодательству Российской
Федерации …………………………………………………………………….. 13-24
1.3 Правовой анализ завещания……………………………………………….. 24-27
1.4 Порядок изменения и отмены завещания………………………………… 27-29
1.5 Формы завещания в соответствии с новейшим гражданским законодательством Российской Федерации ………………………………………………………… 29-36
Глава 2. Некоторые вопросы реализации законодательства о наследовании... 37-68
2.1 Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным………………. 37-40
2.2 Специальные распоряжения завещателя…………………………………... 40-46
2.3 Порядок и правовые последствия признания завещания
недействительным ………………………………………………………………. 46-61
2.4 Проблемы института наследственного права в России…………………… 62-68
Заключение………………………………………………………………………. 69-72
Библиография……………………………………………………………………. 73-79
Приложения
Для наследственного
права Московского государства,
получившего закрепление в
Термин «наследственное право» можно рассматривать в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле наследственное право является совокупностью правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального и непосредственного правопреемства. Сюда же входят правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.
В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н. э.), права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.
В привычном для нас виде основные институты наследственного права зародились в Древнем Риме; впоследствии были восприняты гражданским правом новых народов и составляют до сих пор основу наследственного права всех зарубежных государств.
Именно римскому
праву современные
Римские законы XII таблиц знали два основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону, которое имело место, если наследодатель умирал, не оставив завещания.
Первым по времени основанием наследования было в Риме, как и везде, наследование по закону, в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной носительницей прав на это имущество, однако, законы XII таблиц исходят уже из представления о завещании, как о нормальном, наиболее часто встречающимся основании наследования.
В итоге своего развития, наследственное право Древнего Рима устанавливало четыре разряда наследников по закону для родственников вплоть до шестой степени родства (включая детей троюродных братьев и сестер), причем присутствие родственников в каждом разряде исключало из числа наследников следующие разряды.
Римский принцип сохранился в системе наследственного права почти всех цивилизованных государств. Например, по французскому законодательству в очередь наследников по закону попадают родственников вплоть до шестой степени родства, а в германии количество очередей, призываемых к наследованию, вообще не ограничено.
В дореволюционном русском праве существовало правило о наследниках по завещанию и наследниках по закону: “Право наследования … простирается на всех членов рода, одно кровное родство составляющих, до совершенного прекращения одного не только в мужском, но и в женском поколении”. Это правило означало, что родственники призываются к наследованию по русскому законодательству без ограничения степенью родства.2
Совершенно иным образом наследственное право развивалось в советский период. Первым декретом советской власти в области наследственного права был декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. “Об отмене наследования”3. Право наследования было восстановлено лишь 1922 году (ст. 418 ГК РСФСР 1922 г.) в связи с принятием первого советского гражданского кодекса, который кардинально отличался от дореволюционного законодательства о наследовании. Было установлено две очереди наследников. При отсутствии завещания к наследованию по закону призываются только самые ближайшие родственники. В первую очередь наследников входят дети, супруг и родители умершего. Во вторую очередь – братья и сестры умершего его дед и бабка. Устанавливали эти нормы ввиду близкой победы коммунизма и отмирания частной собственности, а соответственно и буржуазного института наследования.
Следующим этапом в развитии наследственного права в России было принятие Гражданского кодекса РСФСР от 1 октября 1964 года (раздел VII).
И, наконец, последний этап – третья часть Гражданского кодекса РФ от 1 марта 2002 г. (раздел V).
Действующее российское законодательство уделяет значительное внимание вопросам наследственного права. Однако жизнь выдвигает насущное требование дальнейшего развития наследственного права. Изменения в гражданском, семейном законодательстве России, наличие большого количества неразрешенных на законодательном уровне проблем, связанных с правом наследования, необходимость во многих случаях подтверждать очевидное в судебном порядке в виду отсутствия соответствующих норм закона - все это привело к острой необходимости совершенствования законодательства, регулирующего наследственные правоотношения. В связи с этим, 1 марта 2002 года вступила в силу часть третья Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), которая регулирует отношения в области наследственного права.
В ГК РФ нормы
наследственного права
Раздел V ГК РФ «Наследственное право» существенно обогащен многочисленными новациями, легально закрепляющими как предложения ученых о совершенствовании законодательства о наследовании, так и устоявшиеся положения нотариальной и судебной практики. Значительно полнее и более детально урегулированы отношения по переходу прав и обязанностей от умершего лица к его наследникам - как по закону, так и по завещанию.
Таким образом, правовое регулирование наследственных правоотношений в современный период осуществляется на основе длительного исторически обоснованного обычного и законодательного опыта. В контексте всего исторического периода развития наследственных отношений в российском государстве прослеживается несколько тенденций. Прежде всего, это тезис о том, что оба основания наследования: по закону и по завещанию возникают фактически одновременно. Кроме этого, прослеживается поступательное расширение круга наследников от лиц мужского пола первой нисходящей линии до любых лиц, указанных наследодателем в качестве наследника. И последняя тенденция относится к требованиям, предъявляемым к оформлению завещания – от устной до письменной и нотариально удостоверенной формы.
Исторический анализ законодательства о наследовании позволяет выделить три этапа развития отечественного законодательства о наследовании по завещанию: дореволюционный, советский и современный.
Основаниями такого деления являлись коренные изменения, происходящие в регулировании института наследования по завещанию. Основной чертой дореволюционного периода являлось отсутствие возможности завещать все свое имущество постороннему лицу. Советский период характеризуется эволюцией законодательства о наследовании, начиная с отрицания завещания и до возможности его свободного совершения. Современный период - расширением свободы завещания за счет уменьшения размера обязательной доли и законодательного закрепления возможности отказа в ее присуждении. Проведенное исследование приводит к выводу о наличии тенденции расширения завещательной свободы наследодателя – от возможности завещать имущество только ограниченному кругу лиц (дореволюционный период) до законодательного закрепления принципа свободы завещания с возможностью уменьшения размера обязательной доли и отказа в ее присуждении (современный период). В случае отсутствия коренных изменений в государственно-правовом режиме России, при линейном развитии права данная тенденция, видимо, будет сохраняться.
1.2. Понятие завещания по гражданскому законодательству РФ
Начнем с определения «завещание», так, в п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание рассматривается как односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Но это определение является не вполне точным. Дело в том, что завещание само по себе вообще не может создавать обязанностей ни до, ни после открытия наследства. Согласно ст. 155 ГК РФ односторонняя сделка, каковой является и завещание, создает обязанности лишь для совершившего ее лица. Для других лиц она может создавать обязанности лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами. Но закон не предусматривает и случаев, когда завещание само по себе создавало бы обязанности для других лиц. Предположение о том, что примерами таких случаев могли бы служить ст. 1134 ГК РФ («Исполнитель завещания») и ст. 1137 ГК РФ («Завещательный отказ»), являлось бы неверным. Конечно, как у исполнителя завещания, так и у наследника, на которого возложено исполнение завещательного отказа, возникают предусмотренные законом обязанности, но совершения завещания для их возникновения недостаточно. Для возникновения таких обязанностей необходимо также совершение каждым из упомянутых лиц односторонней сделки определенных действий: исполнителем завещания – дачи согласия принять на себя исполнение завещания ( п.1 ст. 1134 ГК РФ), наследником - принятие наследства, поскольку установленная завещательным отказом обязанность исполняется за счет принятого наследства ( п. 1 ст. 1137 ГК РФ).
Как следует из «Современного экономического словаря» Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., сам термин «завещание» означает – составленное в соответствии с действующим законодательством и по определенной форме, нотариально заверенное письменное распоряжение владельца имущества, ценностей, денежных вкладов о том, в чьем владении должна быть передана его собственность после смерти. Завещатель может отменять ранее составленное завещание, заменять его на другое.
Гражданское законодательство устанавливает два основания наследования. В соответствии с п.1 ст. 1118 ГК РФ: “Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания” - наследование по завещанию. Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем.
Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии ст. 1141 ГК РФ, в соответствии с установленной очередностью предусмотренной статьями 1142-1145 и статьей 1148 третьей части ГК РФ.
В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Прежде всего, следует обратить внимание на статистику стран, которые бесспорно следует отнести к числу демократических и правовых государств с развитой рыночной экономикой, Германии, Англии, Франции, Нидерландов и многих других: около 70 процентов граждан не оставляют завещаний. В России завещание, это нечто особенное, признаваемое до недавнего времени лишь небольшим числом весьма “продвинутых” в юриспруденции граждан. Причин тому много – невысокая правовая культура части населения, смерть в раннем возрасте, скоропостижная смерть, суеверная боязнь составлением завещания ускорить естественное течение событий и другие.
Итак, для наследования нужны основания – либо завещание, либо по закону и это не может быть предметом соглашения.
Наследственное
право является компонентом особенной
части гражданского права и в
связи с этим регулируется в первую
очередь соответствующим
Наследование — переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включающего имущественные и некоторые личные неимущественные права, к одному или нескольким лицам. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не вытекает иное (п. 1 ст. 1110 ГК).
Принцип неизменности означает, что все, входящее в состав наследства, переходит при наследовании в том же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось, когда принадлежало умершему.
Права и обязанности
переходят по наследству со всеми
способами их обеспечения и лежащими
на них обременениями и
Понятие «основания наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК). В соответствии с указанной статьей наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.
Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер относительно наследования по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части 3 Гражданского Кодекса.