Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 10:57, шпаргалка
Римские юристы делили пра-ва своей страны на две большие области: публичное (ius publicum) и частное (ius privatum)Критерием такого деления, по мнению римско-го юриста Ульпиана, являлся характер интересов, защищаемых пра-вом: нормы публичного права защищали интересы государства, нор-мы частного права - интересы частных лиц.
Римское частное право определяло правовое положение субъектов в имущественных отношениях и устанавливало возможность субъек-тов совершать сделки имущественного характераЧастное право ре-гулировало брачно-семейные отношения (порядок заключения и рас-торжения брака, личные неимущественные и имущественные отноше-ния между мужем и женой, родителями и детьми, положение главы с
2) Публицианов иск (actio in rem Publiciana) – исходивший из фикции, что истец стал собственником по давности, дававшей ему преимущество даже перед собственником. Доказыванию подлежало лишь добросовестное владение. Применялся для защиты бонитарной собственности. Он не мог применяться против собственника, а против владельца – лишь при наличии старшинства;
3) негаторный
иск (actio negatoria) – иск, отрицающий право
ответчика на незаконное посягательство
на осуществление права собственника.
Применялся для защиты собственником
своего права использовать и распоряжаться
вещью исключительно по своему усмотрению
(с соблюдением законных ограничений).
Мог предъявляться против любого нарушителя
права. Истец обосновывал свое право собственности
на вещь, отрицая права других лиц на нее,
претендуя на все предоставленные правом
и традицией правомочия в отношении этой
вещи и отрицая аналогичные права других.
Обязанность доказывания правоты своих
действий лежит на ответчике. Не-гаторные
иски предъявлялись в связи с претензиями
по поводу использования чужих вещей на
сервитутом праве. Ответственность заключалась
в обязательстве прекратить незаконные
действия, препятствующие осуществлению
собственником своих прав.
– dominium – право на законное правомерное господство лица над телесным объектом;
– proprietas – право, принадлежащее собственнику, право на принадлежность вещи данному, а не другому лицу.
Содержание права собственности:
– право владения (ius possidendi) – условное или материальное обладание лица вещью, начиная с возможности держать в руках до права заявить о принадлежности вещи тебе перед другими лицами, в любой момент потребовать гарантирован-ности этого материального обладания;
– право использования (ius utendi) – употребление вещи для собственных материальных или духовных нужд, использование как самой вещи, так и приносимых ею плодов, доходов, употребление – как непосредственно личное, так и через других лиц; » В использовании вещи, даже вполне считающейся твоей собственностью, нельзя причи нять вреда и неудобств другим собственникам.
– право
распоряжения (ius abutendi) – возможность
распорядиться вещью по своему усмотрению,
вплоть до полного ее уничтожения в физическом
смысле или в юридическом (передав вещь
третьему лицу). В
распоряжении вещью необходимо было точно
следовать границам собственного права
на эту вещь, т.е. знать его пределы: «Кто
пользуется своим правом, тот не обвиняется
ни в злоумышлении, ни нанесении вреда
дру гому, ни в насилии.
Права на чужие вещи были различными в связи с тем, что различны ми были и виды пользования чужими вещами.
Выделялось несколько видов прав на чужие вещи:
1) сервитуты (servitutes) — имущественные права на чужие вещи:
— личные (ususfructus, quasi ususfructus, usus, habitatio, operae servorum vel animalium);
— вещные (servitutes praediorum urbanorum, servitutes praediorum rustico-rum);
2) залоги — вещь находилась у кредитора в обеспечение исполнения требования;
3) эмфитевзис (emphiteusis) — отчуждаемое наследуемое право долго срочного пользования чужой землей;
4) суперфиций
(superfisies) — это аналог эмфитевзиса: долгосрочное
отчуждаемое и наследуемое право аренды
строительных участков с целью возведения
строения и пользования этим строением.
Сервитут
(от servitus — рабство вещи, служение ее) представляет
собой право пользоваться чужим имуществом
в том или ином отношении. Собственник
участка, на котором есть вода, ограничивался
в правах, а сам земельный участок служил
для пользы участка, не имеющего водного
источника. Право собственника пользоваться
водой с соседнего участка является сервитутным
правом. Сервитут — это обременение вещи.
Поэтому субъект сервитутного права сохранял
свои права пользования вещью в том или
ином отношении независимо от смены собственника
этой вещи. Личными сервитутами считались
пожизненные права пользования чужой
вещью. Вещные сервитуты (servitus rerum или
servitus praediorum) относи лись к земле и поэтому
назывались земельными. В отличие от личных
сервитутов устанавливались не в пользу
определенного лица, а в пользу определенной
вещи. Эти вещные права предоставлялись
лицу, являющемуся собственником другого
участка, на использование чужой земли.
Вещные сервитуты были постоянными и существовали
независимо от смены пользователей: а) сельские
земельные сервитуты (servitutes praediorum rusticorum)
устанавливались для использования «служебного»
сельского имущества, на которое и дан
сервитут, в пользу и для улучшения «господствующе
го» имущества. б) городские
земельные сервитуты (servitutes praediorum urbanorum)
устанавливались для использования «служебного»
городского участка в пользу и для улучшения
«господ ствующего» имущества. Прекращение
сервитутов. Сервитутное право могло
быть прекращено в силу различных обстоятельств:
природных событий, по воле правомочного
лица, по стечению обстоятельств и другим
причинам. С прекращением сервитута в
полном объеме восстанавливалось право
собственности, обремененное ранее сервитутом.
Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашим какую-либо вещь или сервитут, а в том, чтобы он нам что-нибудь дал, сделал или предоставил (определениеюриста Павла).
Обязательство – правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано выполнить что-либо в пользу другого лица (кредитора). Как отношения, рассчитанные на будущее время (действие должника на момент установления обязательства еще не совершено), обязательство по своей природе – отношение, основанное на доверии (кредитное). Это отношение с самого начала рассчитано на прекращение, обычно путем исполнения, этим оно отличается от права собственности.
Стороны обязательства:
– кредитор (creditor) – лицо, имеющее право требовать. Кредитор может быть единым физическим или юридическим лицом. Кредиторов может быть несколько;
– должник (debitor) – лицо, обязанное исполнить требование. Главная характеристика должника – истребование против его воли. Должников может быть несколько.
Содержание обязательства предполагает обязанность должника совершить действие, направленное на достижение цели обязательства и право кредитора требовать совершения этого действия (поведения должника).
Согласно Павлу содержание обязательства составляет 3 элемента:
– dare (дать), т. е. передача права собственности;
– facere (сделать) – совершение как положительных действий, так и несовершение действий;
– praestare
(предоставить) – оказание личной услуги
либо принятие ответственности за другого.
1) договорные обязательства возникали из договора (контракта), т. е. законодательно признанного и одобренного соглашения между сторонами, заключенного по доброй воле (bonafidae);
2) деликтные обязательства возникали вследствие деликта (правонарушения), т. е. незаконного акта, повлекшего за собой возникновение обязательства.
С течением времени было замечено, что существуют и защищаются как обязательства соглашения и деликты по основаниям, которые не были ранее юридически закреплены. В Дигестах появляется следующая фраза: «Обязатель ства возникают либо из договора, либо из правонарушения, либо своеобразным образом из различных видов оснований» (D. 44. 7. 1). Так возникли еще две категории:
1) как бы договорные обязательства (quasi ex contractu из квазидоговоров) возникали в случае заключения контракта, который не существовал ранее и не подпадал по содержанию ни под один известный договор. В этом случае применяли договор, который был наиболее похожим на заключенный, и обязательство считалось «как бы договорным»;
2) как бы деликтные обязательства (quasi ex delicto — из квазиделиктов) были аналогичны как бы договорным обязательствам и возникали вследствие непредусмотренных и не подпадавших ни под один вид деликтов (правонарушений).
Как
бы договорные обязательства и как
бы деликтные обязательства
Контракты — договоры, признанные цивильным правом и снабженные исковой защитой.
Контракты делились на четыре группы (вида): вербальные, реальные, литтеральные и консенсуальные.
Вербальные
контракты — договоры, приобретающие
юридическую силу с произнесением определенных
слов. Реальные контракты - появились с
активизацией деятельности хозяйственных
предприятий, когда словесные договоры
исчерпали себя. Литеральные контракты
- возникли вслед за реальными договорами.
Обязывающая сила этих договоров состояла
в составлении письменного документа
по достигнутому соглашению между сторонами.
Консенсуальные контракты — последний
вид контрактов. Они были основаны на достижении
волеизъявления сторон. Договоры являлись
двусторонними сделками. В римском праве
различали также договоры строгого права
и договоры, основанные на доброй совести.
Договоры строго права — те, в которых
отдавался приоритет внешне му выражению
договора, т. е. буквальному тексту. Отсюда,
сторона не могла вложить в договор содержание,
отлича ющееся от буквального текста закона.