Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 10:57, шпаргалка
Римские юристы делили пра-ва своей страны на две большие области: публичное (ius publicum) и частное (ius privatum)Критерием такого деления, по мнению римско-го юриста Ульпиана, являлся характер интересов, защищаемых пра-вом: нормы публичного права защищали интересы государства, нор-мы частного права - интересы частных лиц.
Римское частное право определяло правовое положение субъектов в имущественных отношениях и устанавливало возможность субъек-тов совершать сделки имущественного характераЧастное право ре-гулировало брачно-семейные отношения (порядок заключения и рас-торжения брака, личные неимущественные и имущественные отноше-ния между мужем и женой, родителями и детьми, положение главы с
Если ближайший наследник по закону не примет наследства, то наследство открывалось следующему за ним по порядку наследнику по закону. Порядок, в котором должны призываться наследники по закону, был различен в разные эпохи развития римского права. Это связано с общим постепенным перестроением семьи и родства, с постепенной эволюцией от старого агнатического принципа к когнатическому.
Наследование по Законам XII таблиц.
В Древнем Риме порядок наследования по закону основывался на агнатическом родстве. Завещание, хотя и возможное для составления, оформлялось редко. Законы XII таблиц определили порядок наследова ния следующим образом: «si intestate moritur moritur cui sum heres nee ascit, agnatus proximus familiam habeto. si agnatus nee escit, gentilies familiam habendo» — «Если кто-либо умрет без завещания и при отсутствии наследников разряда sui, пусть примет наследство ближайший агнат. Если нет и агнатов, наследство достается членам рода» (Законы XII таблиц, 5-я таблица).
Таким образом, наследование по закону осуществлялось согласно степеням родства:
1-я
очередь наследования по
2-я
очередь (при отсутствии
3-я
очередь — члены одного с
наследодателем рода (gentiles). Непринятие
наследства самой первой из имеющихся
очередью сразу делало наследство «лежачим»
(при отказе от наследства 1-й очереди 2-я
не получала ничего).
Для юридической силы завещания требовался ряд условий. Прежде всего необходимо было соблюсти форму завещания. По цивильному праву воля завещателя должна быть выражена или в народном собрании, или путем обряда ма н ципации («посредством меди и весов»), или перед строем войска (завещание воина перед сражением). В поздний пери од империи стали применяться новые формы завещания, как публичные, так и частные. Публичные завещания сводились к занесению завещания в протокол суда, либо в протокол магистрата, либо к передаче письменно оформленного завещания в императорскую канцелярию. Частные завещания оформлялись в присутствии семи свидетелей. Они могли быть как письменными, так и устными. Существовала специальная форма завещания, оформляемая слепыми. Она требовала нотариального заверения.
Для действительности завещания требовалось, чтобы завещатель обладал активной завещательной способностью (testamenti factio activa), а наследник — пассивной завещательной способностью (testamenti factio passiva).
Активной завещательной способностью не обладали малолетние (лица женского пола моложе 12 лет и лица мужского пола моложе 14 лет), душевнобольные, расточители, подвластные, рабы, лица, осужденные за некоторые государственные преступления, и глухонемые. Женщины вначале не пользовались активной завещательной способностью. Однако со II в. н. э. они получили право завещать имущество с согласия опекуна. После прекращения опеки женщины получили право завещать имущество.
Пассивной завещательной способностью не пользовались перегрины, лица, лишенные чести, рабы и юридические лица.
Сыновья, обладавшие пекулием, могли распоряжаться по ловиной пекулия.
Государственные рабы могли распоряжаться половиной своего имущества. Если раб по завещанию освобождался из рабства, он мог наследовать имущество.
В период империи отдельные юридические лица в лице благотворительных коллегий и учреждений, городских общин и т. п. были наделены завещательной способностью. Исключение составляли лишь «деловые» корпорации. Так, в 169 г. до н. э. Закон Викония определил, что лица с имуществом в 100 тыс. сестерциев и выше не могут передавать имущество в наследство женщинам.
Цивильное
право требовало указать в
завещании наследника по имени. Ввиду
этого цивильное право вначале
не предусматривало наследование имущества
лицами, зачатыми при жизни завещателя,
но к моменту его смерти еще не родившимися
(postumi). Позднее эти лица получили право
наследовать имущество.
Принятие наследства могло происходить единственным в правовом смысле путем: или по завещанию, или по закону. Если наследник умер, не приняв наследство без вины, то его права переходят к его наследникам – наследственная трансмиссия (transmissio).
Если в момент смерти наследодателя оказались в живых из числа его нисходящих дети и внуки от ранее умершего сына или дочери, эти внуки имеют право получить ту долю, которая досталась бы их умершему отцу или матери, если бы те пережили наследодателя (наследование по праву представления).
Если
наследник не один, а несколько, все
они являлись совместными собственниками
в размере своих наследственных долей (сонаследниками). Насле
При
наследовании нескольких сонаследников
имела место обязанность
Принятие наследства
Вследствие принятия нас
Наследник как бы продолжал личность наследодателя: к нему переходило семейное имущество, а также все права покойного, за исключением строго личных.
Наследство во
всех своих составных частях сливалось с
собственным имуществом наследника в
одну безраздельную
массу; наследник делался собственником
наследственных вещей, кредитором наследственныхтребований и
Легатарий получал легат после выплаты из наследственной массы всех долгов завещателя. Размер этого дара вычитался из оставшейся наследственной массы, и лишь после такого вычета наступала очередь остальных наследников. Легатарием часто была церковь или конкретный храм.
Специальное указание в завещании (легат) могло предусматривать:
Завещательные
подарки (легаты) превратились в форму
лишения или существенного ограничения
для законных наследников возможности
получения наследства. Это вызвало правовые
ограничения размеров легата. Согласно
закону Фальцидия (I в. до н. э.) общий размер
легатов не мог превышать 3/4 наследства.
Позднее легат запретили распространять
на имущество, представляющее особую ценность
для семьи или наследников. Обходом подобных
ограничений стал древнеримский
фидеикомисс (не
путать с более поздним германским фидеикомиссом, который делал невозможным
отчуждение наследниками значимого имущества).
В республиканский период отсутствовала защита фидеикомиссов, и наследник сам решал передавать или не передавать часть наследства. Исковая защита фидеикомиссов появилась только в период принципата, они стали похожи на легаты.
В
это же время возник универсальный
фидеикомисс. Иногда случалось, что
фидеикомисс получал большую
часть наследства, а все долги
и часть имущества оставались
у наследника. Чтобы избежать такой
несправедливости, было введено правило,
по которому наследник оставлял себе четверть
наследства, а долю наследства вместе
с частью долгов получал фидеикомисс.
Так возник порядок «универсального»
преемства при долевом фидеикомиссе. При
Юстиниане сингулярные фидеикомиссы были
уравнены с легатами.