Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Апреля 2014 в 23:29, реферат
Труд римских юристов – это многовековой и лишь в незначительной степени дошедший до нас труд, приведший в первые века нашей эры к детальной разработке всех юридических вопросов, связанных с относительно сложной хозяйственной жизнью того времени. Римские юристы и правотворцы предали римскому частному праву тот вид, который обеспечил римскому праву его место в истории. Только с 12 века в Западной Европе начинается процесс рецепции Римского частного права. Это выразилось в том, что была признана сила закона за римским частным правом. Рассмотрим одну из составляющих Римского частного права, одну из вех, которая послужила фундаментом Римского частного права в виде дошедшим до нас. Рассмотрим «Институцию Гая».
1)Введение…………………………………………………………………………3
2) Гай, как один из самых влиятельных римских юристов…………………….4
3) Источники римского права по Институциям Гая……………………………6
4) Значение институций…………………………………………………………..8
5) Содержание Институции Гая………………………………………………….9
6)Заключение…………………………………………………………………….17
7) Список литературы……………………………………………………………18
Сразу хотелось бы отметить, что рабы не имели никаких прав и являлись объектами правоотношений. Вот, что по этому поводу говорит статья 52: «Под властью господ состоят рабы; эта власть над рабами есть институт общенародного права; ибо у всех вообще народов мы можем заметить, что господа имеют над рабами право жизни и смерти и что все, что приобретается рабом, приобретается господину». Правда они могли быть отпущены на волю своим господином, но в таком случае они переходили к категории римских граждан ( так называемые вольноотпущенники libertini). Существовал ряд условий, для освобождения раба: не менее 30 лет, был собственностью господина по квиритскому праву, но все же главное условие по институциям Гая – раб должен быть освобожден посредством vindicta (на основании юридического акта). Также основание для получения гражданства – усыновление римским гражданином чужеземца, и, конечно, самое главное основание - рождение от брака римских граждан. Свободнорожденные граждане в отличие от вольноотпущенных имели право участвовать и голосовать в народных собраниях – ius suffragii и право быть избираемыми в магистраты – ius honorum. Еще один важный момент – утрата римского гражданства. Оно могло быть, как по личному желанию гражданина, если он, например, захотел стать латином для получения новых земель, а также, если римлянин попадал в плен. В этом случае действовала юридическая фикция ius post-liminii, вот что об этом сказано в статье 129 институций Гая : « ес-ли восходящий попал в плен к неприятелю, то хотя он временно делается рабом, но в силу jus postliminii, по которому возвратившиеся на родину из вражеского плена приобретают все прежние права (на основании юридической фикции, как будто бы они никогда не теряли свободы)
Правовое положение латинов в большей степени зависело от их статуса. Так, например, latini veteres (древние латины, древнейшие жители Лациума и их потомство) имели гораздо больше прав, нежели latini coloniarii (латины колоний).
В сфере публичного права все латины, не имея ни права служить в римских легионах, ни ius honorum, пользовались, однако, правом участвовать и голосовать, во время пребывания в Риме, в римских народных собраний. А в сфере частноправовой в отличие от всех остальных латинов latini veters имели ius conubii, ius com-mercii имели же все.
Так как перегринами являлись, прежде всего, подданные Рима без прав гражданства, превратившиеся с течением времени в новую категорию населения, то они не имели никаких прав, кроме права ius commercii, позволявшее им торговать на территории Римской Империи.
Книга 2. О вещах.
Содержание:
О ТОМ, МОГУТ ЛИ МАЛОЛЕТНИЕ ЧТО-ЛИБО ОТЧУЖДАТЬ
О ЗАВЕЩАНИЯХ СОЛДАТ
О СУБСТИТУЦИИ
О ФАЛЬЦИДИЕВОМ ЗАКОНЕ
О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ОТКАЗАХ
ОБ ОТКАЗАХ, ОСТАВЛЕННЫХ ПОД ПРЕДЛОГОМ НАКАЗАНИЯ.
Правовое регулирование вещных отношений занимало центральное место в римском частном праве, поэтому оно было в достаточной мере отражено и в институциях Гая. В это время потребности имущественного оборота и расширение территории римского государства привели к появлению в классическую эпоху новых видов права собственности. Поскольку известная предшествующему периоду квиритская собственность имела ярко выраженный национально-римский характер и становилась все более архаичной в силу целого ряда условностей, необходимых для ее приобретения, сама жизнь потребовала выработки новых и менее сложных форм закрепления собственнических интересов. В рамках преторского права с помощью особых юридических средств была создана конструкция так называемой преторской, или бонитарной, собственности. Претор в тех случаях, когда в силу несоблюдения формальностей квиритского права приобретатель вещи не мог получить статус квиритского собственника, брал под защиту интерес покупателя, фактически закрепляя приобретенную им вещь в составе его имущества (in bonis).
Прежде всего, Гай делил вещи, которые представляют суть божественного права, другие - человеческого. К категории вещей божественного права принадлежат вещи, посвященные божеству и вещи со священным значением. Res sacrae - это суть вещи, которые посвящены высшим Богам; religiosae - посвящены Богам подземным.
Другое деление вещей, которые находились в хозяйственном обороте и могли быть объектом права собственности, было их деление на манципируемые (res mancipi) и неманципируемые (res пес mancipi) вещи. К первой группе относились земли в Италии, рабы, крупный домашний скот, земельные сервитуты, т.е. экономически наиболее важные объекты вещного права, которые в архаический период выступали в качестве коллективной семейной собственности; ко второй — всё остальные вещи, обладание которыми могло быть индивидуализировано. В статье 22 так сказано по этому поводу: «Res mancipi - это те, которые переходят к другому лицу посредством манципации; вот почему эти вещи и названы mancipi. Какое значение и какую силу имеет манципация, точно такую же силу имеет форма приобретения прав, называемая in iure cession». Манципация относилась к числу строго формальных сделок, заключаемых "посредством меди и весов". Она предполагала приглашение пяти свидетелей и вес держателя. Покупатель, держа в руках кусок меди, произносил торжественную формулу: "Утверждаю, что этот раб по праву квиритов принадлежит мне и что он должен считаться купленным мною за этот металл и посредством этих медных весов". Затем он ударял этим металлом о весы (этот обряд возник, когда еще не было чеканной монеты) и передавал его в качестве покупной суммы тому, от кого приобретал вещь посредством манципации. Неманципируемые вещи продавались путем простой их передачи (традиции) за медь или за деньги без каких-либо особых форм. Наряду с манципацией в статье 41 Гай говорит о таком пере-ходе права собственности, как на основании давности владения, он пишет, что ибо, раз истек срок давности, вещь становится твоей собственностью не только бонитарной (in bonis esse), но и по праву квиритов (ex iure Quiritium), как если бы она была передана другому лицу манципацией или in iure cessio.
По естественному праву все вещи, захваченные у врага, являются собственностью захватчика(ст.69), а если на чьей то территории будет построен дом, то он переходит к собственнику земли(ст.73).
Особым видом вещного права, возникшим уже в древнейший период, были сервитуты — фиксированное в обычаях или законе и строго ограниченное право пользования чужой вещью. Сервитуты вырастали вместе с частной собственностью и необходимостью четкого юридического урегулирования взаимоотношений собственников (или владельцев) соседних участков. В силу их хозяйственной важности сервитуты относились к категории манципируемых вещей. Наиболее древними и существенными из них были следующие: право прохода через соседний участок, право прогона скота, право провозить груженые повозки, право отвести воду с участка соседа.
В этой книге также уделено значительное внимание наследственному праву. Существовало три вида завещаний:
1) завещание, составленное перед лицом всего народа в куриатных собраниях,
2) перед выступлением в поход, то есть когда для войны брались за оружие и намеревались идти в сражение,
3) завещание посредством
меди и весов, когда перед смертью
человек передавал в
Книга 3 .Об обязательствах.
Содержание:
О КУПЛЕ И ПРОДАЖЕ.
Наиболее разработанной частью
римского права в классический период
было обязательственное право, которое
являлось юридической формой товарно-денежного
обращения. В отличие от вещных прав, которые
в случае отсутствия нарушений не порождали
конкретных правоотношений, обязательства
рассматривались именно как правовая
связь (juris vinclum) по крайней мере двух лиц.
С развитием товарного производства обязательства
в значительной мере утратили свой былой
формализм, а также из односторонние превратились
в основном в двусторонние, поскольку
каждая из участвовавших в нем сторон
имела как права, так и обязанности. Ответственность
должника по обязательству не затрагивала
его личность и ограничивалась лишь пределами
его имущества. Наиболее тщательную и
точную разработку получили договоры
(контракты,). Но не все договорные связи
имели юридическую силу. Некоторые соглашения
носили неформальный характер (пакты)
и не пользовались исковой защитой, хотя
предусмотренные в них обязательства
на практике обычно соблюдались. Со временем
отдельные пакты были признаны преторским
правом, а в постклассический период закреплены
в императорском законодаельстве. В Институциях
Гая договоры (контракты) были разделены
на четыре основные группы: вербальные,
литеральные, реальные, консенсуальные. Вербальные
договоры (от лат. verbum — слово) брали свое
начало от древнейших религиозных договоров-клятв,
но в рассматриваемый период их форма
была значительно упрощена. Для возникновения
обязательства в таких договорах требовалось
произнесение установленных слов. Основным
и наиболее распространенным видом вербальных
договоров по-прежнему была стипуляция.
Но для ее заключения уже не требовалось
соблюдения многих былых жестких условий.
Так, в вопросе кредитора и ответе должника
можно было использовать не только торжественный
глагол "spondeo", но и другие глаголы.
Сторонами в стипуляции могли быть и перегрины.
Допускалось произнесение вопроса-ответа
даже и не на латинском языке. Так, например,
в статье 97 сказано по поводу стипуляции:
«Если то, что мы стипулируем (stipulation –
договор, соглашение, формальное обещание),
не может быть дано, то стипуляция будет
ничтожна, например, если кто при помощи
стипуляции будет требовать для себя свободного,
которого считал рабом, или покойника,
которого считал живым…» Литеральные
договоры (от лат. littera — буква) представляли
собой особые письменные договоры, принятые
в торговом обороте. Обязательство в этих
договорах возникало в силу записи в специальных
книгах доходов и расходов (ст.128) одной
из сторон, составления долговых расписок,
подписанных обеими сторонами (синграфа)
или же одним должником (хирографа). Последние
были позаимствованы из греческого права.
Книга 4.Об исках.
Содержание:
ОБ ИСКАХ.
По институции Гая рассматривается 2 вида исков : вещные и личные. В статье 2 книги 4 говорится: «Личным будет тот иск, который мы заявляем против того, кто ответственен или по договору, или по деликту, то есть личный иск бывает тогда, когда мы формируем исковое заявление таким образом, что ответчик должен или передать, или сделать, или предоставить что-либо…».Личный иск также называется кондикциями. В следующей статье говорится о вещных исках: «Вещный иск имеет место тогда, когда мы заявляем или утверждаем, что телесная вещь – наша, или начинаем спор о том, что мы имеем какое-либо право…то есть право требовать от соседа, чтобы он никоим образом не мешал виду…». Второе название вещного иска - виндикационный. Другими словами он предоставлялся собственнику вещи, которая в силу каких-либо причин была им утеряна и оказывалась у третьего лица. Виндикационный иск по существу представлял собой спор о праве собственности, в котором настоящий собственник должен был доказать свой титул на спорную вещь. При наличии таких доказательств вещь возвращалась собственнику вне зависимости от того, как она попала последнему владельцу. Если этот владелец чужой вещи был добросовестным, т.е. не знал о незаконности обладания ею, он должен был вернуть собственнику вещь и все плоды, полученные от нее с момента возбуждения виндикационного иска. Недобросовестный владелец сверх того присуждался к возмещению всех плодов, полученных от вещи за время владения ею. За пре-ступления , которые были совершены сыновьями или рабами уста-новлен специальный ноксальный (noxa – вред,ущерб) иск, по кото-рому отцу или господину предоставляется выбор: или принять на себя последствия совершенного преступления в виде вознаграждения или же выдать виновного.
______________________________
3.Переводы - Институции Гая. / Текст и пер. Ф. Дыдынского. Варшава, 1892. XL, 540 стр.; Законы XII таблиц. Институции Гая. / Пер. Ф. Дыдынского. Дигесты Юстиниана. (Серия «Памятники римского права»). М.: Зерцало. 1997. 608 стр.; В серии «Collection Budé»: Gaius. Institutes. Texte établi et traduit par J. Reinach. XIX, 380 p.
16
Заключение.
Итак, можно сделать вывод, что институции Гая являются ценнейшим источником римского права. Этот человек провел колоссальную работу по упорядочиванию римского законодательства. В отличие от большинства современных ему юристов, обращавших основное внимание на разбор реальных или гипотетических правовых казусов, Гай стремился вывести фундаментальные принципы, лежащие в основе права, и, уже исходя из них, давать трактовку отдельных вопросов; также уделял особое внимание истории права и особенностям его применения в провинциях. Его институции – элементарное, сжатое, безупречно точное изложение римского права. Эта работа подчиняется сформулированному юристом принципу: «Omne ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones», что обозначает: «Все право, которым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам, или к искам». По этой книге изучали право в юридических учебных заведениях Рима, Константинополя, Бейрута. Выработанный Гаем метод изложения материала также лег в основу многих современных пособий по римскому праву (в том числе знаменитым учебником И.Б Новицкого и И.С. Перетерского). Гай вошел в историю как знаменитый юрист и правовед, имя которого навсегда останется в истории на одной ступени с самыми видными общественными деятелями не только Древнего Рима, но и всего мира в целом, а его институции будут изучаться еще не одним поколением юристов и историков.
И я считаю, что древнеримское государство и право этой страны представляют собой поучительную государственно-правовую модель. И очень важно изучать правовые модели прошлого, так как без познания прошлого нельзя понять настоящее и предвидеть будущее, и очень важную роль сыграл в этом Гай и созданные им институции.
17
Список литературы.
1) Маркин А.В. Римское частное право .ТГУ: конспект лекций,2008;
2) Новицкий И.Б. Римское право. М.:учебник, 2007;
3) Перетерский И.С. , Новицкий И.Б. Римское частное право. М.: Юриспруденция, 2001;
4) Новицкий И.Б. Римское право. М.: Теис, 1996;
5) Пухан И., Поленак-Акимовская М., Римское право. М.: Зерцало, 1999;
6) Древние цивилизации /Под ред. Г.М.Бонгард-Левина. – М., 1989. – 479с.;
7) История древнего Рима. Под ред. Бокщанина А. Г.- М.: Высшая школа, 1971 г.;
8)История государства и права зарубежных стран. Часть I. Учебник для вузов. Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. М.: Изд-во Норма, 1996;
9) Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /Под ред. З.М.Черниловского М. «Юридическая литература», 1984;
10) 2. Историография античной истории /Под ред. В.И.Кузищина. – М., 1980. – 415с.;
11) Черниловский З. М. Хрестоматия по всеобщей истории госу-дарства и права. М.: Гардарика, 1996;
12) Черниловский З. М. Римское частное право. М.: Юристъ, 2000;
13) Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения., Юридическая литература, М., 1984 г.;
14) История государства и права зарубежных стран., М., 1996 г.;
15) Институция Гая (4 книги);
16)Интернет-ресурсы сайты- http://tarasei.narod.ru;http:/
18
Информация о работе Реферат На тему: «Гай и его институция».