Шпаргалка по "Уголовному праву"

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2013 в 14:51, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по "Уголовному праву"

Файлы: 1 файл

ugolpravoekzamen.docx

— 327.42 Кб (Скачать)

Оккупационный принцип применялся, например, в период оккупации Японии вооружёнными силами США, когда все американские военнослужащие были неподсудны судам Японии и подчинялись уголовной юрисдикции США[53].

Аналогичный характер носил  также применявшийся до середины XX века режим капитуляции, согласно которому граждане колониальных государств за преступления, совершённые в колониях или иных странах с подобным режимом, отвечали за них по законам своего государства, а не по уголовному закону места совершения преступления[54].

Место совершения преступления

Неоднозначно определяется в уголовном праве различных  государств вопрос о том, какое место  можно считать местом совершения преступления. Достаточно распространённой является позиция, суть которой выразил  ещё Н. С. Таганцев:

10.

ДЕЙСТВИЕ НОРМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ПО КРУГУ ЛИЦ .Лицо, совершившее  преступление на территории иностранного государства, может быть привлечено к уголовной ответственности  по УК РФ. Для привлечения к уголовной  ответственности по УК РФ лиц, совершивших  преступление вне пределов РФ, необходимо, чтобы:

1) лицо, его совершившее,  являлось гражданином РФ либо  лицом без гражданства, постоянно  проживающим на территории РФ.

Под гражданством РФ понимается устойчивая правовая связь лица с  Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и  обязанностей.

Лицо без гражданства  – физическое лицо, не являющееся гражданином  РФ и не имеющее доказательств  наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Постоянно проживающие  на территории РФ лица без гражданства  – это те, которые проживают  в РФ в общей сложности не менее 183 дней в календарном году;

2) совершенное деяние являлось  преступлением и на территории  иностранного государства;

3) лицо не было осуждено  в иностранном государстве. Граждане  Российской Федерации, совершившие  преступление на территории иностранного  государства, не подлежат выдаче  этому государству.

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие  постоянно в РФ, совершившие преступление вне пределов РФ, также могут нести  уголовную ответственность по Уголовному кодексу РФ в случаях:

– если преступление направлено против интересов РФ;

– если преступление направлено против интересов либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без  гражданства; – в случаях, предусмотренных  международнымдоговором РФ, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ. Под иностранным гражданином понимается физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Лицом без гражданства, не проживающим постоянно на территории РФ, является лицо, которое проживает в РФ в общей сложности менее 183 дней в календарном году.

Вопрос об уголовной ответственности  дипломатических представителей иностранных  государств и иных граждан, которые  пользуются иммунитетом при совершении этими лицами преступления на территории РФ, разрешается в соответствии с  нормами международного права. Перечисленные  лица объявляются персонами «non-grate» (не заслуживающими доверия) и высылаются за пределы РФ.

Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами  РФ, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность  по УК РФ, если иное не предусмотрено  международным договором РФ.

Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации  и находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть выданы иностранному государству для привлечения  к уголовной ответственности  или отбывания наказания в  соответствии с международным договором  Российской Федерации или на основе принципа взаимности, когда в соответствии с заверениями иностранного государства, направившего запрос о выдаче, имеются  основания ожидать, что в аналогичной  ситуации по запросу РФ будет произведена  выдача.

 

 

 

11. Под толкованием понимается объяснение уголовного закона, уяснение его смысла, определение того содержания, которые вложил в него законодатель. Толкование (интерпретация) включает в себя два элемента: уяснение смысла закона и разъяснение его для других правоприменителей. Эти элементы взаимосвязаны. Однако они позволяют говорить о толковании как методе познания права, с одной стороны, и о толковании как виде юридической деятельности, с другой. Необходимость толкования уголовного закона вызвана, во-первых, общим характером норм права, во-вторых, использованием специальной юридической техники для построения уголовно-правовых норм (бланкетных диспозиций, оценочных терминов и т. д.), в-третьих, системностью уголовно-правовых норм, их взаимосвязью и взаимозависимостью с нормами права других отраслей. 
Толкование обеспечивает единообразное применение норм права, способствует устранению недостатков в законе. 
Виды толкования зависят от различных классификационных оснований. 
По субъектам толкования оно бывает официальным и неофициальным. 
Официальное толкование осуществляется специально уполномоченными государственными органами, и его результаты обязательны для всех субъектов применения права. Официальное толкование подразделяется на два вида: 
1. Нормативное толкование, которое в свою очередь бывает: 
аутентическим, т. е. осуществляемым тем органом, который принял данный закон. Применительно к уголовному закону аутентическим будет толкование уголовно-правовых норм, данное Федеральным Собранием РФ; 
подзаконным, которое в уголовном праве, в силу специфики его источников, невозможно; 
правоприменительным, т. е. осуществляемым правоохранительными органами. Именно нормативное право.приме-нительное толкование, осуществляемое судебными инстанциями, наиболее значимо в уголовном праве. Согласно Конституции РФ Верховный Суд России, являющийся высшей судебной инстанцией по уголовным делам, имеет право издавать разъяснения по вопросам применения уголовного права. По закону данные разъяснения носят обязательный характер для всех судов. Поскольку все иные правоохранительные органы, применяющие нормы уголовного права (органы дознания, следствия, прокуратуры), в конечном итоге работают на суд, то следует признать, что разъяснения Верховного Суда РФ имеют обязательный характер и для них. 
2. Казуальное толкование, под которым понимается разъяснение закона, нормы права, обязательное только для конкретного случая. Применительно к уголовному праву речь идет о решениях судебных инстанций по конкретным уголовным делам. 
Неофициальное толкование подразделяется на: 
доктринальное, осуществляемое научными работниками, преподавателями юридических учебных заведений, высококвалифицированными практическими работниками в результате теоретического анализа норм права;

 

12.

ПОНЯТИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА  И ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Преступлением признается виновно  совершенное общественно опасное  деяние, запрещенное УК РФ под угрозой  наказания.

Преступление – это  деяние (в форме действия или бездействия), которому присущи четыре признака:

– виновность;

– общественная опасность;

– противоправность;

– наказуемость.

 

Деяние представляет собой  поведение человека, выраженное вовне  в виде конкретных актов действия или бездействия.

Общественная опасность  – материальный признак преступления, раскрывающий его социальную сущность. Она определяется путем оценки:

– значимости тех или иных общественных отношений;

– характера и объема причиненного вреда объектам уголовно-правовой охраны;

– особенностей преступного  деяния;

– особенностей пола, возраста, должностного положения субъекта.

Общественная опасность  характеризуется характером и степенью.

 

Под характером общественной опасности понимаются качественные характеристики преступления, зависящие  от содержания объекта преступления, формы вины, содержания и величины причиненного ущерба, способа посягательства, мотива и целей совершенного преступления.

 

Количественные параметры  преступления выражает степень общественной опасности. Она определяется: величиной  причиненного вреда, характером вины, местом, временем, обстановкой совершения преступления, особенностью субъекта преступления.

 

Общественная опасность  является признаком преступления, отграничивающим  его от непреступных деяний. Отсутствие общественной опасности в деяниях, которые формально попадают под  признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но не способны причинить существенный вред интересам граждан, обществу и  государству, указывает и на отсутствие преступления.

 

Уголовная противоправность состоит в запре-щенности деяния соответствующей уголовно-правовой нормой под угрозой применения наказания к виновному. Это означает, что в качестве преступления можно рассматривать только такие деяния, которые прямо названы в уголовном законе. Соотношение между общественной опасностью и противоправностью таково, что противоправное деяние всегда общественно опасно, но не любое общественно опасное деяние обязательно является преступлением.

 

Уголовное законодательство предусматривает возможность наступления  уголовной ответственности, а следовательно, и существования в деянии лица признаков преступления лишь при  наличии вины. Одним из принципов  уголовного права является то, что  лицо подлежит уголовной ответственности  только за те общественно опасные  действия (бездействие) и наступившие  общественно опасные последствия, в отношении которых установлена  его вина.

 

Наказуемость означает, что  за каждое преступление в законе предусмотрено  определенное уголовное наказание. При этом не исключается возможность  освобождения лица от уголовной ответственности  или от наказания.

 

Не является преступлением  действие (бездействие), хотя формально  и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в  силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

 

Преступле́ние (уголо́вное преступле́ние) — правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности. Преступления могут выделяться из общей массы правонарушений по формальному признаку (установление за них уголовного наказания, запрещённостьуголовным законом), а также по материальному признаку (высокая степень опасности их для общества, существенность причиняемых ими нарушений правопорядка).

Признаки преступления

Преступное деяние

Основная статья: Деяние в уголовном праве

Преступление есть деяние. Деяние в уголовном праве понимается как акт поведения человека, который может быть выражен как в активной (действие), так и в пассивной форме (бездействие), способный причинить различного рода вредные, опасные для общества последствия: физический, моральный и материальный ущерб личности, нарушение нормального функционирования экономических институтов, вред окружающей среде и т. д.[11]

Общественная опасность  как признак преступления

Материальным (содержательным) признаком преступления является его  общественная опасность. Уголовное  право запрещает и объявляет  преступными лишь те деяния, которые  причиняют вред интересам личности, общества и государства или создают угрозу причинения такого вреда; если формально запрещённое деяние вследствие малозначительности не может причинить такого вреда, оно не может быть признано преступным[17]. Общественная опасность есть объективное свойство деяния, присущее ему независимо от законодательной оценки, которое служит основанием его криминализации[18].

Виновность как признак  преступления

В соответствии с принципом субъективного вменения, преступным признаётся деяние, совершённое умышленно (то есть осознанно, при наличии понимания вредного характера причиняемых деянием последствий), либо вследствие преступной неосторожности, то есть виновно. Если вред причинён без вины, содеянное представляет собойуголовно-правовой казус, за который уголовная ответственность не наступает.

Вина представляет собой  определённое внутреннее психическое  отношение лица к тому деянию, которое  оно совершило, и к его реальным или возможным последствиям[27]. В уголовном праве также используется равнозначное термину «вина» понятие «виновность». В других отраслях права этот термин может иметь иное значение: в частности, вуголовно-процессуальном праве под виновностью понимается «преступность» лица, наличие в его деянии всех необходимых для наступления уголовной ответственности признаков[28]. Соответственно, вердикт присяжных «виновен» имеет более широкий смысл: он означает, что обвиняемый действительно совершил то преступление, в котором он обвиняется, а не просто действовал умышленно либо неосторожно.

Уголовная противоправность как признак преступления

Формальным признаком  преступления является его уголовная  противоправность. Она включает в  себя два компонента: запрещение совершения деяния и угрозу применениянаказания, если деяние всё же будет совершено[27]. Уголовная противоправность производна от общественной опасности: не являющееся общественно опасным деяние не может признаваться противоправным[27]. Признание противоправным деяния, которое объективно не является общественно опасным, является ошибкой законодателя[29].

В большинстве современных  государств уголовно-правовой запрет может содержаться лишь в актах уголовного законодательства (как правило, кодифицированных)[30].

Заложенная в уголовно-правовой запрет угроза наказания далеко не всегда реализуется: многие преступления остаются нераскрытыми, кроме того законодательством предусматриваются  условия, при которых лицо, совершившее  преступление, может быть освобождено от наказания или от уголовной ответственности в целом[31]. Признаком преступления является именно сама по себе потенциальная угроза наказания, фактически назначенное преступнику наказание лежит за пределами совершённого преступления.

13.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

Классификация, или категоризация, преступлений – это разделение преступлений на группы по тем или иным критериям.

Классификация преступлений проводится в зависимости:

– от степени общественной опасности деяния, т. е. величины причиненного вреда, характера вины, места, времени, обстановки совершения преступления, особенности субъекта преступления;

– характера опасности  деяния, т. е. от содержания объекта  преступления, формы вины, содержания и величины причиненного ущерба, способа  посягательства, мотива и целей совершенного преступления.

Помимо степени и характера  общественной опасности, в основу отнесения  преступлений к той или иной категории  положены еще два критерия:

– форма вины: неосторожные преступления относятся только к  преступлениям небольшой и средней  тяжести;

– вид и размер наказания: до двух лет лишения свободы –  преступления небольшой тяжести, до пяти – средней, до десяти – тяжкие и свыше десяти лет лишения  свободы или более строгое  наказание – особо тяжкие.

В зависимости от характера  и степени общественной опасности  деяния подразделяются на четыре категории:

– на преступления небольшой  тяжести;

– на преступления средней  тяжести;

– на тяжкие преступления;

– на особо тяжкие преступления. Преступлениями небольшой тяжести  признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы.

Информация о работе Шпаргалка по "Уголовному праву"