Проблемы теории права
Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2012 в 16:22, курс лекций
Краткое описание
Объект науки – это объективная реальность, которая противопостоит познающему субъекту.
Предмет любой науки – это те знания, которые имеются, приобретены познающим субъектом об объекте. Одной из проблем юр. науки является вопрос о дуализме (двойственности) объекта изучения и единстве предмета юр. науки. У юр. науки два объекта изучения право его гос. обеспечения и гос-во в его правовом оформлении. Единство предмета (знаний) о государстве и праве м.б. обеспечено в этой ситуации 2 способами: 1. приоритет отдается знаниям о государстве; 2. приоритет отдается знаниям о праве.
Файлы: 1 файл
Проблемы ОТП.doc
— 185.00 Кб (Скачать)
23. Праблемы азначэння паняцця, вызначэння відаў крыніц сучаснага права.
Под источниками права понимаются способы закрепления и выражения правовых норм. Источниками права являются официальные государственные документы, в которых закрепляются юридические нормы.
В правовой системе РБ используются – правовой обычай, правовой прецедент, доктрина (наука), договора нормативного содержания, Священное Писания (церковных норм) и нормативно правовой акт.
Правовой обычай – санкционированное государством исторически сложившееся правило поведения, вошедшее в привычку людей в силу его длительного существования и соответствующее интересам данной социальной общности.
Правовой прецедент – решение административного или судебного органа по конкретному делу, ставшее впоследствии эталоном (образцом) при рассмотрении аналогичных дел в будущем.
Правовая доктрина (юридическая наука) – различные научные труды (комментарии законов, трактаты, монографии, статьи и т.д.), на основании которых правоприменительные органы принимают решения по конкретным юридическим делам.
Договоры нормативного содержания – это совместные юридические акты, выражающие взаимное изъявление воли правотворческих органов, встречное принятие на себя каждым из них юридических обязанностей.
Религиозные тексты – этот источник характерный для мусульманского права. Правовые нормы становятся подчиненными религиозным нормам.
Нормативно-правовой акт – одна из основных, наиболее распространенных и совершенных внешних форм современного права. ). Это государственный акт нормативного характера. Государственные акты, которыми разрешаются индивидуально-конкретные дела, в отличие от нормативных актов, называются индивидуальными.
24. Эвалюцыя і класіфікацыя крыніц сучаснага права.
Основным источником формирования правовых норм являлись древние обычаи славянских племен, объединившихся в первые раннефеодальные государства-княжества, а также княжеская судебная практика.Свидетельствами об этих обычаях и «судах» (судебной практике) являются тексты договоров Руси с Византией (X в.), содержащие нормы византийского и русского права («устав» и «закон русский»), а также церковные уставы Х-ХI вв., регулировавшие брачно-семейные отношения, определявшие преступления против церкви (религии) и нравственности, юрисдикцию церковных иерархов и судов. Дальнейшее развитие исконно русские и византийские церковно-славянские правовые начала получили в Уставе Владимира Мономаха (1113 г.). В середине XII в. сложился первый общерусский юридический кодекс – Пространная редакция Русской Правды (около 1113 г.), объединившая Суд Ярослава (т.е. нормы Краткой Правды) и Устав Мономаха.
Свободное развитие русского права было прервано монгольским нашествием. После освобождения Руси от монгольского ига славянская, или древнерусская, традиция развития источников русского права была продолжена в Новгородской и Псковской судных грамотах (1467 г.), в общероссийских великокняжеском Судебнике 1497 г. и царском Судебнике 1550 г., уставах и указных книгах царских приказов XVI-XVII вв., а также в источниках церковного права: Кормчей книге, Стоглаве 1551 г., Правосудии Митропольчьем. Свое завершение восточнославянская традиция развития источников русского права получила в Соборном Уложении 1649 г.Эта традиция господствовала до начала XVIII в., нормы Соборного Уложения и «новоуказные статьи» продолжали действовать вплоть до 1835 г. (когда был введен в действие Свод законов Российской Империи), если они не были отменены новым, имперским законодательством XVIII – начала XIX вв. Период самостоятельной восточнославянской традиции в развитии русского права сменился в XVIII в. Начало его было положено реформами Петра I.
СССР и Советской России главными источниками права признавались законы и иные нормативные правовые акты.
С 1918 г.– в РСФСР, а с 1924 г. – в Союзе ССР и союзных республиках действовали Конституции, которым должны были соответствовать обыкновенные законы. Все иные нормативные акты (за исключением указов) признавались подзаконными; любые другие источники права (обычай, судебная практика) либо должны были соответствовать законам, либо не признавались таковыми.
В советском государстве принципиально отрицалось разделение властей: все исполнительные органы власти формально были подотчетны Советам всех уровней, избирались или назначались ими. Низшие звенья – народные суды – избирались населением и подобно депутатам отчитывались перед собраниями избирателей, могли быть ими отозваны.
По нормам Советской Конституции источниками права признавались:
- Конституции и законы, принимаемые Верховными Советами Союза ССР, союзных и автономных республик – каждым в пределах своей компетенции;- указы Президиумов Верховных Советов всех уровней;
- постановления Советов Министров Союза ССР, союзных и автономных республик;- решения местных Советов народных депутатов;- решения (иногда и распоряжения) исполкомов местных Советов всех уровней;- приказы, инструкции и постановления министерств и государственных комитетов всех уровней;- постановления ВЦСПС – высшего органа профсоюзов СССР, наделенного правом принимать обязательные для всех постановления по вопросам охраны труда и социального страхования;- акты центральных органов других общественных организаций– в от-нии внутрикорпоративных норм;- акты директоров предприятий и учреждений о внутреннем трудовом распорядке и иной внутриорганизационной деятельности..
В современной правовой науке принято выделять:1) источник права в материальном смысле, под которым следует понимать совокупность материальных (производственных) общественных отношений, во многом обусловливающих сущность права и содержание юридических норм;2) источник права в идеальном (идеологическом) смысле – это совокупность взглядов, идей, теорий, суждений, отражающих представления людей о праве, действующем и желаемом;3) источник права в специальном (юридическом) смысле – формы (способы) выражения, объективации юридических норм; собственно форма позитивного права. Правовой обычай – санкционированное государством исторически сложившееся правило поведения, вошедшее в привычку людей в силу его длительного существования и соответствующее интересам данной социальной общности Правовой прецедент – решение административного или судебного органа по конкретному делу, ставшее впоследствии эталоном (образцом) при рассмотрении аналогичных дел в будущем. Правовая доктрина (юридическая наука) – различные научные труды (комментарии законов, трактаты, монографии, статьи и т.д.), на основании которых правоприменительные органы принимают решения по конкретным юридическим делам. Договоры нормативного содержания – это совместные юридические акты, выражающие взаимное изъявление воли правотворческих органов, встречное принятие на себя каждым из них юридических обязанностей. Международный договор – это явно выраженное соглашение между государствами и другими субъектами международного права, заключенное по вопросам, имеющим для них общий интерес, и призванное регулировать их взаимоотношения путем создания взаимных прав и обязанностей.Нормативно-
25. Праблемы нарматыўных прававых актаў.
Нормативный правовой акт (НПА) — официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путём референдума с соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение.
Нормативный правовой акт-это акт правотворчества, который принимается в особом порядке, строго определёнными субъектами и содержит норму права.
Нормативный правовой является основным, доминирующим источником права. Нормативные правовые акты (в отличие от других источников права) принимаются только уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции, имеют определённый вид и облекаются в документальную форму (кроме того, они составляются по правилам юридической техники). Нормативные правовые акты, действующие в стране, образуют единую систему.
По порядку принятия и юридической силе нормативные правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты.
Признаки нормативных правовых актов
нормативный характер
это правовой акт
является результатом правотворчества
общеобязательность
оформление в виде официального документа
определённый порядок группировки правовых норм.
Действие нормативно-правовых актов во времени.Действие нормативно-правовых актов во времени определяется двумя моментами: моментом вступления нормативно-правового акта в силу и моментом утраты им юридической силы.Вступление в силу нормативно-правового акта может быть осуществлено одним из следующих способов: через указание в тексте на календарную дату, с момента наступления которой он вступает в юридическую силу; через указание на обстоятельства, с которыми связано вступление акта в юридическую силу («с момента опубликования», «с момента подписания» и т. д.) по истечении определенного указанного в другом законе, времени после официального опубликования.
Момент утраты юр. силы определяется также волей законодателя и может быть связан: с истечением срока, на который он был принят (для временных актов), с наступлением срока, с которого акт объявляется отмененным (указание об утрате актом юридической силы может содержаться в отдельном акте).
В общепринятой практике закон не имеет обратной силы. В исключительных случаях это возможно если: НПА прямо устанавливает обратную силу.
Нормативно-правовые акты могут иметь общий характер, то есть действовать в отношении всех граждан и юридических лиц, находящихся на соответствующей территории, или адресоваться лишь некоторым из них. Общие, и специальные (касаются конкретного круга лиц, а также общества)
26. Праблемы азначэння паняцця сістэмы (структуры) права.
Система права (термин) призван охарактеризовать право как определенную систему и раскрыть внутренние строение права. Как и любая система прао складывается из определенных элементов, которые связаны определенным образом друг с другом и находяться в единстве. Как в любой системе право может выделить следующие признаки: 1. Компонентность – это этот признак говорит о том, что право как и любая система, состоит из определенных частей. 2. Интенсивность говорит о том, что элементы системы права нахлдятся в единстве, связаны между собой 3. Организованность – это признак говорит о ом что элементы строящие систему права находяться в определенных связях и зависимостях, т.е. право это упорядоченная система. 4. Целостность – этот признак говорит о том что право, хотя и состоит из определенных элементов, представляет сабой нечто целостное единое и выступает как самостоятельное соц-е являние. 5. Объетивность – право это не совсем искусственная систем, поскольку нормы права призваны регулировать определенные общественные отношения. Система строится с учетом этих обществ. отнош. в следствие чего и приобритает объективность. Система права – это выступающая как целостное образование и имеющее свою внутреннюю организацию савокупность действующих в гос-ве норм позитивного права. В системе права можно выделить 3 элемента. Первичным элементом системы права является норма. Следующим более крупным элементом является институт права – савокупность норм регулирующих определенный вид общественных отношений. Норма права объединяется в болле крупные элементы права – савокупность прав. норм. регулир-х определенную сферу обществ. отнош. Иногда выделяют некоторые др. элементы: подотрасли (обычно выделяются в составе крупных отраслей права).
27. Праблемы эвалюцыі і характарыстыка основных структур права.
Основ. элементом нац. пра. системы РБ явл. отрасли права и отрасли законодательства, их институты и нормы. Определенным критерием деления права на отрасли явл. предмет правового регулирования. Предмет прав. регулирования – общественные отношения определ. рода, например отношения м/у людьми в процессе труда. Их Их упорядочение правом путем установления соответсвующих норм и приводит к образованию отрасли трудового права. Нац. система права РБ состоит из следующих отраслей права: Конституционного (гос-го), ГП, СП, ТП, АП, ФП, ЗП, УП, УИП, ХП, УП-са, ГП-са, ХП-са. Каждая отрасль активными действиями выполняет требование правовых норм. Норма права в этом случае м.б. реализована только путем активного правомерного поведения. Посредством исполнения реализуются обязывающие нормы Исполнение (осуществление) – реализации, кот-я выражается в осуществлении участниками общественных отношений своих прав, закрепленных в законодательстве. Потребность в правоприменении возникает, когда для полного осуществления прав и обязанностей субъектов требуется принятие компетентным гос-ым по поручению гос-ва негос-нным органом дополнительного решения.
28. Характарыстыка асноўных канцэпцый узаемаадносінаў міжнароднага і нацыянальнага права.
Вопрос соотношения междунар. и внутр. права долгое время не являлся ключевым в юриспруденции, поскольку изначально междунвродное право (“право народов”) в течении столетий не воспринималось как особая система права, принципиально отличающаяся от иных источников права. Авторитет международного правазнасительно возрастает после мировых потрясений , вызываемых международными столкновениями. В такие моменты истоии столкновение спокойствие и стабильность остро необходимые человеч-ву. Речь идет скорее о выгодном, нежели необходимом использовании в национально правовых системах международного права, точнее его отдельных источников (общественных принципов, мждународных договоров). Особенностью непосредственного применения норм междун. права явл. то, что именно данная модель соглас-ния междуна-го и внутреннего права явл. наиболее применимой при крупномаштабной интеграции государств. Следует учитывать, что международное право не требует признания на внутрего-ном уровне своего примата и непосредственного действия. Выбор способа имплементации междунар. обязательств остается прерогативой государств. Междунар. право преимущ-но явл. консенсуальным, а не императивным. гос-во может уклониться от выполнения своего междуна-го обязательства, когда это не выгодно для него, и погасить свою ответственность, предоставив компенсацию за совершенное правонарушение. Медунар-ое право взаимодействует на нац. систему в 3 формах: 1. когда в на.-правовой системе признается порядок действия норм М.П.2. Когда после подписания междунар-го соглашения необходима его ратификация 3. Необходимо 3 факта: подписание, ратификациями издание государством НПА. Международное право подразделяют на частное и публичное.
29. Праблемы суадносінаў і развіцця сістэмы права і сістэма заканадаўства.
Вопрос о принятии законодательства является в определенной степени дискуссионным. Одни ученые по законом понимают только действующие законы. Согласно др. точке зрения, под законом подразумевается не только действующие законы, но и подзаконные акты общего характера. Согласно 3-ей точке зрения, подразумеваются все НПА, действующие в государстве т.е. все законы и подзаконные акты. Законод-во, как право, представляет собой определенную систему. Система законодательства рассматривается с 2-х позиций: по вертикале и по горизонтали. По вертикале представляет собой пирамиду НА, расположенных с учетом юр. силы. На верше находится Конс-ые законы затем идут обыкновенные законы, затем общие подзаконные акты, далее ведомственные подзаконные акты подзаконные акты, далее местные подзаконные акты в конце локальные НА. Такая характеристика системы законодательства позволяет представить место акта в системе законодательства, определить силу НА. Система законодательства по горизонтали представляет собой совокупность отраслей законодательства соответствующим отраслям права. Традиционно отмечается, что система законодательства и система права не совпадает, это несовпадение вытекает из того, что право и законодательство соотносится как содержимое и форма. Система законодательства не совпадает с системой права еще и потому, что законодательство это не право – это только часть права, т.к. право выражено и в других источниках (правовые обычаи, правовые прецеденты и др..). Поэтому система права охватывает все существующее в данном государстве источники права, а система законодательства – только НПА. По своему объему система права шире.
30. Паняцце дзеяння права, прававога рэгулявання і прававога ўздзеяння.
Действие права — это совокупность всех форм проявления его юридической силы. Под юридической силой права имеется в виду официальная, государственно-властная общеобязательность и самих норм права, и принятых на их основе правовых актов, отдельных правовых норм, и права в целом как системы норм.
Действие права — это его информационное, ценностно-мотивационное и непосредственно регулирующее воздействие на общественные отношения в пределах определенного пространства, времени и круга лиц.
Действие права указывает на функционирование отдельных норм и всей правовой системы. Оно подчеркивает динамизм права, хотя и статическая функция права немыслима вне его действия.
Действие права имеет свою внутреннюю и внешнюю стороны. Внутренняя сторона связана с восприятием права его адресатами, внешняя — с формами и методами, которыми заявляет о себе право, а также формами и методами правомерного поведения управомоченных и обязанных субъектов.
Было бы неверно отрывать действие права от потребностей и интересов людей. Социально-экономическая, политическая, культурная и собственно правовая обусловленность действия права составляет его системообразующий стержень.
Государство всюду обеспечивает действие права. Оно вырабатывает средства правовой регуляции, пускает эти средства в ход для достижения конечных целей права.
Как следует из приведенного определения, действие права заключает в себе прежде всего информационное начало. Право содержит многообразную информацию, и не просто правовую информацию, а знание о самых разных сторонах жизни общества. Не случайно по историческим памятникам права мы многое узнаем о наших предках. А знание, как известно, учит и призывает соответствующим образом действовать. Очень важно поэтому, чтобы закладываемая в право информация не была ложной, дезориентирующей, так как в противном случае через определенное время право перестанет действовать именно по этой причине.
Действие права охватывает собой:
— предметное действие;— действие во времени;— действие в пространстве;— действие по кругу лиц.
Правовое регулирование – осуществляемое при помощи системы правовых средств воздействие на общественные отношения.
Для того чтобы общество было организованным и упорядоченным, необходимо осуществлять определенное согласование разнообразных интересов как отдельного человека так и сообщества людей. Это осуществляется посредством социального регулирования, то есть целенаправленного воздействия на поведение людей. Регулирование может быть внутренним (саморегулирование) и внешним (со стороны кого - либо).