Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2010 в 17:08, реферат
Понятие и виды договоров.
В классическом праве этот договор стал играть важную роль в торго-вом обороте, на его основании развивается институт кредита.
Заем - договор, контракт, по которому заимодавец-кредитор переда-ет заемщику-должнику определенное количество заменимых вещей, чаще всего денег, с обязательством вернуть по истечении обусловленного дого-вором срока или же по первому требованию такое же количество вещей того же рода и качества. Из этого определения вытекает, что вещь переда-стся должнику в собственность, и он может распорядиться ей по своему усмотрению (потребить, продать, подарить и пр.). Объектом займа могут быть лишь вещи потребляемые, т.е. такие, которые при пользовании унич-тожаются: хлеб, зерно, масло, деньги и т.д.
Возникший в
глубокой древности и применяемый
первоначально в быту, заем не предполагал
получения кредитором процентов (fenus)
на пе-редаваемую заемщиком сумму. Эта
древняя норма права в Риме
считалась священной и
Таким образом,
договор займа предполагал
Договор ссуды (commodatum).
Под ссудой понимается такой дого-вор,
при котором ссудодатель
С договором ссуды римское право связывало вещи индивидуально-определенные, например, столовые сервизы, данные по-дружески прияте-лю или соседу для семейного праздника. Эти вещи в принципе незамени-мы: подлежит возврату не всякий сервиз, даже и лучший, а именно тот, ко-торый был дан в ссуду. Конечно, ссудодатель и ссудополучатель могут до-говориться между собой о чем-либо таком, что сделает иск об ущербе из-лишнем.
Этот договор считался безвозмездным - всю выгоду получаст лишь ссудополучатель. Здесь собственность на передаваемую вещь не переходи-ла к ссудополучателю, и он не нес риск случайной гибели вещи. В отличие от займа ссуда предполагала передачу вещей, определяемых индивидуаль-но, в том числе и недвижимых вещей (земля, строения), что значительно расширяло хозяйственное назначение ссуды. В быту часто называют ссу-дой договор займа, что является ошибочным. Поэтому для лучшего пони-мания разницы между ссудой и займом сопоставим признаки этих догово-ров.
Безвозмездность
ссуды, ее назначение удовлетворять
интересы лишь ссудополучателя возлагала
на ссудодателя обязанность
Ссудополучатель должен пользоваться вещью в соответствии с ее назначением, возвратить ту же самую вещь в установленный срок или по востребованию, возместив при этом все возникшие ухудшения.
"Благодеяние, любезность, которые содержатся в договоре ссуды, должны дать поддержку, помощь тому, кому ссуда предоставляется, а нс должны его обманывать, вводить в убыток" (Д. 13.6.17.3).
Договор ссуды являлся в Риме малораспространенным, так как в этом договоре не было возможности отблагодарить за услугу. Однако бла-готворительный характер ссуды показывает, что индивидуализм римского классического права был не безграничным.
Договор хранения или поклажи (depositum). Типичный пример ре-ального договора - договор хранения вещей. В понедельник утром одно лицо обязывалось перед другим принять на хранение его вещи и доставить их во вторник. Но в ночь на вторник вещи сгорели от пожара, вызванного молнией. Можно ли требовать, чтобы поклажеприниматель нес ответст-венность за эти вещи, поскольку он обязался принять их на хранение? Ко-нечно, нет! Его ответственность наступает не ранее того момента, когда вещи, о которых было оговорено, будут ему переданы реально.
Юридическая сущность
договора заключалась в передаче
поклаже-дателем-депонентом поклажепринимателю-
Договор хранения также безвозмездный, но заключался он не в инте-ресах принимающего (как в ссуде), а в интересах передающего. Поэтому на поклажепринимателя возлагалась ответственность за повреждение ве-щи, за умысел и грубую неосторожность при хранении (он освобождался от ответственности лишь за легкую вину - все же договор безвозмездный). Поклажеприниматель обязан бережно и надежно хранить вещь лично, а ес-ли он передает ее ка хранение другим лицам, то под собственную ответст-венность. В свою очередь поклажедатель обязан был возместить (при не-обходимости) понесенные им в результате хранения расходы.
В некоторых
случаях хранение было платным, с
более строгой ответ-
При чрезвычайных обстоятельствах (пожар, землетрясение, наводне-ние) поклажеприниматель отвечал за сохранность вещи вдвойне. Различалось несколько разновидностей договора поклажи. Необычная поклажа (depositum irregulare), при которой на хранение сдается вещь, определяемая родовыми признаками, однако родовые вещи могли быть индивидуализированы, например, передача денег в шкатулке, зерна в мешке. В этом случае имел место обычный договор хранения.
Секвестер (secvestrum), при котором несколько лиц передавали на хранение определенную вещь. Чаще всего это два лица, спорящие по пово-ду вещи, передают ее на хранение третьему лицу (нейтральному), избран-ному ими до разрешения спора. Затем вещь передается лицу, признанному ее собственником.
Договор прекария (precarium) стоит некоторым особняком. Предста-вим себе, что некто богатый и имущий передает какую-либо собственную вещь в пользование бедному и неимущему. Иначе говоря, прекарий - это передача вещи должнику (по его просьбе), который обязывался добросове-стно пользоваться ею и возвратить кредитору по первому требованию (предмет договора в основном земля). Тот, кто предоставлял прекарий, обычно хотел получить от прекариста поддержку на выборах или в каком-либо ином случае.
Таким образом,
высокий уровень разработки правовых
вопросов в римском классическом
обязательственном праве
Договор залога. Римскому праву известны три формы договора зало-га - fiducia, pignus, hypotheca.
Fiducia - древнейшая
форма залога. В ранней римской
истории в обеспечение
На смену этой древней и грубой форме залога пришел ручной заклад (pignus), при котором заложенная вещь переходила уже не в собствен-ность, а только во владение кредитора, и при выполнении обязательства должником (уплаты основной суммы и процентов) кредитор возвращал должнику заложенную вещь.
Наконец, третья по времени и наиболее совершенная форма залога -ипотека (hypotheca). При ипотеке заложенный предмет оставался в собст-венности и во владении должника (здесь речь идет главным образом о залоге земли), и только при неплатеже долга и обусловленных процентов кредитор мог взыскать залог, чаще всего по вещному иску, продать заложенную вещь и из вырученной суммы покрыть свое требование к должнику.
Следует обратить
внимание на то, что в классическом
праве залог не требовал определенной
формы. Такое положение создавало для
кредитора неуверенность: не заложено
ли передаваемое в залог имущество? Лишь
в поздней империи появилось правило установления
залога в присутствен-ном месте в письменной
форме либо в присутствии трех свидетелей.
Оформленный таким образом залог имел
предпочтение перед ранее уста-новленным
неформальным залогом