Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Ноября 2010 в 17:08, реферат
Понятие и виды договоров.
Контракт (contractus) есть договор, признаваемый цивильным правом и снабженный исковой защитой. Это такое отношение, которое, в случае его неисполнения, дает право иска.
Деликт (delictum) -- это недозволенное деяние, причиняющее вред. Уже XII таблиц гласят, что если кто сломает палкой кость сво-бодному человеку, то платит 300 ассов.
Итак, обязательства
из договоров становятся главной
формой установления и закрепления
хозяйственных связей, активно стиму-лируя
ремесленное и
Договор как основание обязательств. По мере развития товарно-денежных отношений, следуя за непосредственными требованиями повседневной практики, римское право значительно расширяет круг типичных обязательственных соглашений -- договоров, снабженных исковой защитой. Система таких договоров полно выражала потреб-ности торгового оборота, находившегося в то время на исключительно высокой ступени развития. Это обстоятельство во многом определило классический характер всего римского права.
Обязательства
из договоров становятся главной
формой установ-ления и закрепления
хозяйственных связей, активно стимулируя
ремесленное и
Договор как
основание обязательства
Обязательство может основываться и на выражении воли одного лица, например, составление завещания. Такое, как и в нашем праве, называется односторонней сделкой. Если же обязательство порождается выражением воли обеих сторон в соглашении, то имеет место двусторонняя сделка - договор.
Таким образом, договор (contractus) есть обязательство, возникающее в силу соглашения сторон и пользующееся исковой защитой.
Договор заключался предложением (оферта) одной стороны и согласием (акцепт) с этим предложением другой стороны.
Сторонами в договоре, как и в любом обязательстве, были должник и кредитор. Договор предполагал его заключение сторонами, способными по праву вступать в обязательственные отношения (статус свободы, статус гражданства, семейный статус).
Замена должника в обязательстве (перевод долга) стала возможной путем новации - обновлением обязательства, заменой старого обязательст-ва новым с указанием нового должника. Замена должника имела сущест-венное значение для кредитора, поэтому требовалось согласие кредитора. Новация имела и более широкое значение, предусматривая возможность включения в обновленный договор каких-либо иных условии - изменение основания, характера, срока обязательства и др. Неудобство новации со-стояло в том, что она не была передачей права требования, но создавала новое обязательство. Поэтому прекращалось действие средств, обеспечи-вающих старое обязательство (поручительство, залог), а для замены креди-тора требовалось и согласие должника. Этот недостаток устранялся цесси-ей (уступка права требования) - кредитор с целью уступки своего права назначал прокуратора, которому поручал взыскание по своему требованию с оговоркой, что полученное прокуратор может оставить за собой.
Условия действительности договора составляли:
- его законность:
договор должен
- воля сторон (voluntas): не признавалось наличие воли в действиях безумных, не имела юридического значения воля детей, а также воля, вы-раженная в шутке; воля должна иметь внешнее выражение словом, жес-том, молчанием; классическое римское право признавало отсутствие воли в соглашении, когда имело место заблуждение (error), обман (dolus), угроза (metus), насилие (vis).
- в определенность содержания договора входили его предмет, цена, сроки исполнения; договор мог заключаться относительно вещей, не изъя-тых из оборота, быть реально исполнимым (не то, чтобы "вычерпать море, достать луну или продать гиппоцентавра"). Гай приводит пример ничтож-ности договора: некто обязался перед контрагентом "тронуть пальцем не-бо".
Толкование договора. Определенные требования предъявлялись и к толкованию договора. Случалось, что сторона говорит одно, а имеет ввиду нечто другое. Значит, договор не состоялся. В отношении закона римские юристы говорили: "Знание законов не в том состоит, чтобы соблюдать их слова, а силу и значение". Тот же принцип стали соблюдать и в отношении договора. То есть в договорном праве сталкивались два начала: толкование буквальное (no jus civile, это договор строгого права) и толко-вание по смыслу намерения (no jus praetorium, это договор, основанный на принципах доброй совести). Таким образом, старое правило "иногда боль-ше значит написанный текст, чем намерения сторон" уходит в прошлое, появляется новый принцип: "в соглашениях договаривающихся сторон было признано важным обратить внимание больше на волю, чем на слова". Всякий договор есть согласие сторон. Но в согласии бывают пороки: воля могла быть выражена ясно, а сторона утверждала, что она действовала под влиянием заблуждения (error), обмана (dolus), угрозы (metus), насилия (vis).
В древнереспубликанском праве формализм проявлялся не только при заключении договора, но и при толковании его положений в суде. Суд при толковании договора был полностью связан его буквой и обязан был воспринимать его положения буквально. В связи с этим не придавалось значения смыслу договора, а также тому, что сами стороны хотели выра-зить в заключенной ими сделке, даже если это было очевидным.
С развитием экономики и хозяйственного оборота Древнего Рима буквальное толкование договоров стало невозможным. Суд стал более са-мостоятельным и уже не давал защиты формально правильным требовани-ям, вытекавшим из буквы договора, если, однако, они были следствием яв-ной недобросовестности истца, т.е. суд истолковывал договор по доброй совести (bona fides).
Постепенно суд стал в первую очередь принимать во внимание не букву договора, а его смысл и содержание.
Все позднейшие виды договоров - реальные и консенсуальные - яв-лялись договорами доброй совести (исключение - договор займа).
Натуральные обязательства возникали из сделок рабов и подвласт-ных членов семьи, которые по цивильному праву не могли от своего имени заключать сделки, быть стороной в гражданском процессе. Эти сделки имели ограниченный правовой эффект - не обеспечивались исками, но добровольно исполненное не подлежало возврату. "В случае уплаты воз-врату не подлежит, так как остается натуральное обязательство" (Д. 14.6.10). Согласно уложению Юстиниана, натуральные обязательства основаны на принципах справедливости, они связаны ею (Д.46.9.6.4).
Безымянные контракты - обязательства, получившие правовую рег-ламентацию позже того, как сложилась основная часть системы римского обязательственного права, и не включенные в нее.
Пакты - сделки, не облеченные в требуемую законом форму. Такие сделки, первоначально не признававшиеся и не имевшие исковой защиты, -"голые пакты" (nudurn pacta), со временем получают признание в праве и обеспечиваются исками - "одетые пакты" (pacta vestita).
Обязательства как бы из договоров - те имущественные отношения, признаваемые правом и обеспечиваемые исками, которые возникали из од-носторонних действий (из ведения чужих дел без поручения, из неоснова-тельного обогащения и др.).
По характеру содержания договорных обязательств они подразделя-лись на делимые, когда объект обязательств поддавался делению без ущер-ба для его ценности (возврат части долга) и неделимые, например, серви-тут. Римскому праву были известны альтернативные обязательства, в ко-торых должник обязывался совершить одно из двух (или нескольких) дей-ствий, и факультативные обязательства, когда в договоре устанавливался один предмет обязательства, но должнику предоставлялось право сделать, предоставить и другое, обусловленное в договоре.
По распределению обязанностей между сторонами договоры подраз-делялись на односторонние (например, договор займа обязанность возла-гал на одну сторону - заемщик обязывался возвратить полученное) и дву-сторонние (в договоре купли-продажи, например, обязанность возлагалась на обе стороны - и на продавца и на покупателя: передать проданное, уп-латить цену товара).
В классическом праве преодолевается строго личностный характер договорного обязательства. Утверждается имущественная ответственность при неисполнении договора (не "кровью и мясом", как в договоре nexum), появляется возможность вступать в договорные отношения и через пред-ставителя, а также замена должника или кредитора в обязательстве.
Обязательства из правонарушений (деликты). Сохранялось деление на публичные деликты (crimen) и частные деликты - причинение вреда от-дельному лицу, членам его семьи, его имуществу. В классическом римском праве не существовало такого правила, по которому всякое недозволенное деяние, причиняющее ущерб, порождает обязательство возместить ущерб. Имелся лишь перечень конкретных случаев, порождающих обязанность возмещения вреда, ущерба.
Обязательства как бы из деликтов (квазиделикты). За рамками ус-тановленного перечня деликтов недозволенными, с обязанностью возме-щения ущерба, практикой стали признаваться и некоторые другие действия (например, неправомерно принятое судьей решение и т.д.).
Вопрос №3. Исполнение
и способы обеспечения
Место исполнения обязательства определялось в договоре, в против-ном случае им было место нахождения должника, а также иск мог быть предъявлен в Риме. Место исполнения обязательства стало приобретать все большее значение по мере разрастания территории Римского государ-ства, ибо цены на товары стали сильно разниться в отдельных областях и общинах. Если договором предусматривалось место исполнения, то оценка спорной вещи производилась в этом месте, иначе - по месту предъявления иска (Д. 12.1.22).
Время исполнения обязательства устанавливалось договором. Если же время исполнения обязательства в договоре не определено, то во всех обязательствах, в которых срок не предусмотрен, долг возникает немед-ленно. Но как быть, когда договор заключен, например, в Риме, а испол-нить его надлежит в Карфагене? Немедленное исполнение здесь невоз-можно. Тогда судья в качестве "доброго мужа" определяет срок, необхо-димый "заботливому хозяину" для исполнения договора. Когда молчаливо подразумевается "разумный срок", то до наступления срока исполнение не может быть потребовано.
Досрочное исполнение (representatio) не всегда допускалось, так как, например, при выплате алиментов "досрочно выплаченные деньги будут проедены". Мировые сделки по алиментам требовали утверждения прето-ра.
При просрочке (morra) - нарушение срока исполнения - должник должен уплатить высшую цену. какую имел предмет договора между мо-ментом заключения договора и днем присуждения. Просрочка должника могла иметь следствием уплату процентов за время просрочки или (при займе) уплату штрафа в размере от 1/3 до 1/2 данной взаймы суммы (Д.22.1.32.2). В договоре могло быть предусмотрено право кредитора от-ступиться от договора в случае просрочки должника. Просрочивший должник также нес риск случайной гибели вещи.
Кредитор, не принявший
исполненного в срок, был обязан
возмес-тить должнику излишние расходы.
На просрочившего кредитора
Способы обеспечения обязательств. Римские юристы в качестве основополагающего принципа права признавали незыблемость договорно-го обязательства. Если в древнем праве сила договора во многом опиралась на его священный религиозный характер, то в классический период она обеспечивалась, прежде всего, господствующей моралью и правовыми санкциями.
Более непосредственно исполняемость обязательств обеспечивалась особыми средствами, направленными на поддержание силы договора:
Задаток (arra) - денежная сумма или ценность, которые одна сторо-на передавала другой в подтверждение заключения договора. Задаток вы-полнял и штрафную функцию. Так, при нарушении договора давший зада-ток теряет его, а получивший обязан возвратить задаток в двойном разме-ре.
Неустойка (stipulatio роепае) - штрафная сумма, которую должник обязан уплатить в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства. Если договор противоречил "добрым нравам" (boni mores), то и условие о неустойке считалось недействительным.
Поручительство (adpromissio) состояло в том, что некоторое третье лицо (поручитель) брало на себя обязательство погашения долга в случае неплатежеспособности должника.
Поручительство было договором, устанавливающим добавочную от-ветственность, нередко оформляемую путем стипуляции: "Обещаешь дать то же самое?" - "Обещаю дать то же самое". Кредитору, не получившему в срок, предоставлялось обратить взыскание или на должника, или на пору-чителя.
Залог (hypotheca), как и поручительство, устанавливал добавочную ответственность по обязательству, предусматривая обеспечение обязатель-ства той или иной вещью, имуществом залогодателя-должника. В случае неисполнения основного обязательства заложенная вещь становилась собственностью залогодержателя-кредитора либо (позднее) он имел пре-имущественное перед другими кредиторами право удовлетворения своего требования за счет заложенного имущества.