Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Июня 2015 в 13:40, курсовая работа
Целью исследовательской работы является изучение основных проблем формирования круга наследников и определение лиц, участвующих в наследственном правоотношении по завещанию.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить действующие нормативно-правовые акты, регулирующие наследственные правоотношение в РФ;
- выявить основные проблемы в формировании круга участвующих лиц;
- проанализировать ситуации, при которых возникают проблемы формирования круга наследников, предложить свое решение данных проблем;
СОДЕРЖАНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации
ЗМ РФ - Земельный кодекс Российской Федерации
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации
КС РФ - Конституционный Суд Российской Федерации
СК РФ - Семейный кодекс Российской Федерации
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации
Абз. - абзац
П. - пункт
Пп. - подпункт
Ст. - статья
Ч. - часть
Вопросы наследования в последнее время приобретают все большую актуальность. Происходит это на фоне изменений в экономике страны, развития института частной собственности и общего роста благосостояния граждан. Если еще десятилетие назад наиболее ценным имуществом, которое могло передаваться по наследству были, например, дача или автомобиль, то сегодня это может быть и квартира, и земельный участок, и целое предприятие. Граждане стали более осознанно и ответственно подходить к вопросам наследования. Все большее количество людей прибегают к составлению завещания, тем самым по своему усмотрению распоряжаясь нажитым имуществом.
Современное гражданское законодательство предоставляет право гражданам иметь в собственности любое имущество за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут им принадлежать. Одним из оснований возникновения права собственности является наследование, гарантированное Конституцией РФ1 (ч. 4 ст. 35). В свою очередь, п. 2 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации2 (далее ГК РФ) устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежащее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.
В настоящее время порядок наследования регулируется разделом V «Наследственное право» третьей части ГК РФ3, вступившей в законную силу 1 марта 2002 года. Этот закон не только детально урегулировал и существенно дополнил правила о порядке наследования (ГК РСФСР 1964 г.4 содержал 35 статей о наследовании, а новый ГК РФ - 76), но имеет и совершенно иную структуру. В новом законе основания призвания к наследованию, в отличие от ранее действовавшего законодательства, поменялись местами. Вслед за общими положениями на первом месте идет наследование по завещанию, а на втором - наследование по закону. Это подчеркивает важность завещательного распоряжения, поскольку воля собственника имущества, передаваемого по наследству, является основным и решающим фактором в дальнейшем переходе его прав.
Важно заметить, что порядок наследования по завещанию урегулирован более детально, чем по закону. Например, наследованию по завещанию посвящено 22 статьи (ст. 1118 - 1140 ГК РФ), а наследованию по закону всего 10 статей (ст. 1141 - 1151 ГК РФ). Такие изменения в структуре самого закона связаны с переходом к рыночным отношениям, укреплением частной собственности и снятием ограничений по ее распоряжению самим владельцем. В этом состоит один из основных принципов наследственного права - свобода завещания, которая может быть ограничена только правилами, прямо предусмотренными законом.
Вместе с тем анализ нового законодательства позволяет сделать вывод, что, несмотря на детальную проработку порядка наследования по завещанию, оно не лишено недостатков. Не все новые идеи законодателю удалось воплотить в четких и понятных юридических конструкциях. Некоторые положения нового закона носят бланкетный характер и отсылают к еще не принятым федеральным законам, что порождает дополнительные трудности применения этих норм на практике. Другие положения создают простор не только для злоупотреблений, но и для их криминального использования. Третьи содержат явные противоречия и нуждаются в изменении или дополнении.
Конституция РФ относит вопросы наследования, как, впрочем, и все гражданско-правовое нормотворчество, к исключительной компетенции РФ. Поэтому источниками наследственного права могут быть лишь нормативные акты федеральных органов власти: нормы Основного Закона, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. Основным источником наследственного права является Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая и третья). Часть 3 ГК РФ носит название "Наследственное право". Здесь аккумулировано подавляющее большинство правовых норм, регулирующих отношения наследования. Однако и другие части ГК РФ содержат нормы, имеющие отношение к наследственному праву. Так, например, ст. 18 ГК РФ называет право завещания и наследования имущества как один из элементов гражданской правоспособности.
Нормы наследственного права содержатся также и в других нормативных правовых актах. Это Законы: Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральный закон от 07.08.2001 N 117-ФЗ "О кредитных потребительских кооперативах граждан", Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии", Закон РФ от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" и др. Современные общественные отношения настолько разнообразны, что зачастую применение общих норм к конкретным случаям не может отразить специфики ситуации. Поэтому указанные нормативные акты устанавливают особенности наследования того или иного вида имущества. Кроме того, можно выделить такие источники наследственного права, как Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 N 4462-1, Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ), и другие, которые являются продолжением норм ГК РФ о наследовании и закрепляют, например, порядок удостоверения завещания, регламентируют действия нотариуса при открытии наследства, устанавливают обязательства наследников по уплате государственной пошлины при совершении нотариальных действий, связанных с наследованием, и др.5
В конце 80–х – начале 90–х годов был взят курс экономических, политических и социальных преобразований, имевших целью переход от тоталитарного государственного социализма к рыночной экономике, создание развитого правового гражданского общества. Гражданское право, призванное обслуживать товарную экономику, должно было быть приведено в соответствие со спецификой нарождавшихся рыночных отношений, постепенно освобождавшихся от административных ограничений. В связи с этим возникла необходимость принципиальных качественных изменений в гражданском праве, появились предпосылки для последовательного и развернутого выражения его внутренних закономерностей. Указанное в полной мере относится к такой важной подотрасли гражданского права, как наследственное право. Нормы наследственного права нуждались в приведении в соответствие со статьями 2, 8, 35, 36 Конституции Российской Федерации, статьями 18, 23, 213 и другими нормами части первой ГК РФ. С 1 марта 2002 года вступила в силу часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел V которой посвящен наследственному праву.
Ныне действующее законодательство о наследовании в ключевых своих положениях (например, в части приоритета наследования по завещанию) основано на римском праве, что лишний раз подчеркивает преемственность и известную стабильность в правовом регулировании данной сферы общественных отношений.
Следует учитывать, что при ответе на вопрос, кто является субъектами наследственных правоотношений, нет четких позиций. К примеру, Е. А. Суханов отмечает, что «субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники»6. А. П. Сергеев и Ю. К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут»7.
В ГК РФ нормы о завещании поставлены на первое место и сказано, что наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием. Это положение существовало и прежде, но в ГК РФ расставлен ряд акцентов, увеличивших значение завещания в Российском законодательстве.
Можно сказать, что наше законодательство восприняло наиболее правильную и гуманную норму о том, что человек волен свободно распоряжаться своим имуществом как в течение жизни, так и после смерти. Если в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года завещание рассматривалось скорее как исключение, нежели правило, то ГК РФ, напротив, направлен на то, чтобы как можно больше людей составляли завещание для того, чтобы выразить свою свободную волю, обеспечить близких людей и предотвратить ненужные и унизительные разбирательства и дележи.
Тема является актуальной в связи с тем, что нет точных понятий субъектов наследственного права, возникают сложности в формировании круга участвующих лиц при реализации наследственного права.
Целью исследовательской работы является изучение основных проблем формирования круга наследников и определение лиц, участвующих в наследственном правоотношении по завещанию.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучить действующие нормативно-правовые акты, регулирующие наследственные правоотношение в РФ;
- выявить основные проблемы в формировании круга участвующих лиц;
- проанализировать ситуации, при которых возникают проблемы формирования круга наследников, предложить свое решение данных проблем;
- предложить свои правовые пути решение проблем, связанных с участниками наследственного правоотношения.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере наследственных правоотношений по завещанию.
Предметом выпускной квалификационной работы выступают гражданско-правовые нормы, регулирующие участвующие лиц в наследственном правоотношении по завещанию при конкретных ситуациях.
Методологическую основу исследования составляютсоставляет комплекс методов научного познания социальных процессов, нашедших отражение в системном подходе к предмету дипломной работы: диалектико-материалистический метод познания, относимый к всеобщему, а также, общие и частные научные методы, нашедшие свое отражение в отдельных главах данной работы. Это сравнительно – правовой метод, метод индукции, заключающийся в обобщении отдельных положений законодательства и фактов; метод дедукции, заключающийся в выведении частных умозаключений из общих положений; метод восхождения от абстрактному к конкретному.
Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что содержащиеся в работе выводы и их аргументация могут быть приняты во внимание практикующими юристами при защите прав и интересов наследников. Материалы дипломной работы, изложенные в ней выводы и предложения, могут быть использованы при проведение соответствующих занятий в рамках курса гражданского права.
По своей структуре работа состоит из списка сокращений, введения, двух глав, объединенных семью параграфами, заключения и списка использованных источников.
До сих пор среди ученых не сформировалось однозначных позиций о месте наследования в гражданско-правовой системе. Не утихают споры о том, признавать наследственноеправо относящимся, наряду с правом собственности, сервитутами и др., к вещным правамлибо признать его правом обязательственным, к которым, например, относятся все договорные отношения. Рассмотрим данные подходы более детально.
I. Вещно-правовая концепция.В ее пользу говорит тот факт, что вещное право предполагает непосредственное взаимодействие лица с вещью (гражданин извлекает полезныесвойства из вещи, например, телевизора, путем его просмотра – это право собственности). Поаналогии наследник принимает наследство умершего наследодателя и по истечении установленного срока осуществляет права собственника.
II. Обязательственно-правовая концепция.Представители данной концепции опровергают вышеизложенную позицию на том основании, что в обязательстве всегда два субъекта – один кредитор, а другой должник (например, продавец имеет право требовать упокупателя деньги за товар). Аналогично и в наследственном правоотношении должник –умерший наследодатель, а кредитор – живой, имеющий право на его имущество наследник.Ситуация специфична лишь в том, что должника уже нет в живых.
Споры эти бесконечны, а потому решить, кто прав, кто нет, – достаточно сложно.
Под наследованием принято понимать переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, предусмотренных нормами действующегозаконодательства. Сформулировав достаточно несложную дефиницию наследования, мыдолжны остановиться на его значении в правовой системе.
1. Непосредственное
влияние на социальную
2. Воздействие
на упорядочение отношений
Информация о работе Участники наследственных правоотношений по завещанию