Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Сентября 2011 в 13:27, курсовая работа
Сделка – это волевое правомерное юридическое действие субъекта (участника) гражданских правоотношений. Она является самым распространенным основанием возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ФИДЫ И ФОРМЫ СДЕЛОК…………………………..5
1.1 Значение сделок в гражданском обороте……………………………..5
1.2 Определение и основные признаки сделки…………………………...6
1.3 Формы сделок…………………………………………………………10
1.4 Виды сделок…………………………………………………………..12
ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК…………………...15
ГЛАВА 3. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ………………………………………………………………………….23
3.1 Понятие и основание недействительности сделки…………………23
3.2 Основания признания недействительности сделки………………...24
3.3 Виды недействительных сделок и последствия признания сделки недействительной………………………………………………………………..27
3.4 Сроки исковой давности по недействительным сделкам…………..29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….31
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………….33
Необходимость соблюдения письменной формы сделки законом ставится прежде всего в зависимость от субъектного состава сделки.
Все сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в письменной форме (ст. 161 ГК РФ). Исключение составляют сделки, требующие нотариальной формы, а также сделки, которые могут совершаться устно. Например, купля-продажа товара в магазине по общему правилу требует простой письменной формы, поскольку магазин является юридическим лицом и договор заключается с гражданином либо другим юридическим лицом. Однако исполнение сделки при самом ее совершении, т.е. обмен товара на деньги, осуществляемый одновременно, допускает возможность совершения сделки купли-продажи в устной форме. Не следует считать, что кассовый либо товарный чек является письменной формой договора купли-продажи. Чек содержит информацию не о всей сделке, а лишь о сумме, уплаченной покупателем. Кроме того, на чеке нет подписей сторон, совершающих сделку. Кассовый чек может быть использован в качестве одного из доказательств совершения сделки, но не заменяет письменную форму сделки.
То же самое можно сказать и о так называемых гарантийных письмах юридических лиц, когда руководитель предприятия обращается к другому юридическому лицу с просьбой оказать услуги или продать товар, добавляя при этом, что оплата гарантируется. Указанный документ также не может рассматриваться как письменная форма сделки, поскольку не отражает ее содержания, а выражает лишь волю одного из участников. В то же время такие письма являются достаточной доказательственной базой для подтверждения факта совершения сделки.
Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом МРОТ, составляют следующую группу сделок, требующих простой письменной формы (ст. 161 ГК РФ). Законодатель отказался от установления жестко фиксированной суммы, свыше которой сделки должны совершаться в письменной форме. В условиях инфляционной экономики вполне оправдано законодательное решение, устанавливающее зависимость формы сделки от МРОТ. По существу, закон определяет верхний предел суммы, до которой граждане вправе совершать сделки между собой устно. Нельзя не обратить внимание на срок совершения сделки: поскольку закон связывает форму сделки с МРОТ, который изменяется достаточно часто, следует помнить, что форма сделки определяется законом, действующим на момент ее совершения.
Следующую группу составляют сделки между гражданами, письменная форма совершения которых предусмотрена законом. Особенность указанных сделок состоит в том, что они не зависят от суммы сделки, требование письменной формы обусловлено либо особой значимостью этих сделок по сумме, срокам, предмету сделки либо возможностью злоупотреблений при отсутствии письменной формы. Так, соглашение о неустойке, залоге, поручительстве, других способах обеспечения исполнения обязательств, предварительный договор должны совершаться в письменной форме независимо от суммы сделки (ст. 331, 339, 380, 429 ГК РФ), при условии, что их участниками являются граждане. Если сделки совершаются между юридическими лицами, то закон не содержит специального дополнительного требования о письменной форме, поскольку действует общее правило о письменной форме сделок, совершаемых юридическими лицами.
Рассмотренные
правила устанавливают
Нотариальная форма требуется для совершения сделок, прямо предусмотренных законом, а также соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма и не требовалась (ст. 163 ГК РФ). Нотариальная форма отличается от простой письменной формы только тем, что специально уполномоченное должностное лицо - нотариус совершает на письменном документе удостоверительную надпись. В случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, удостоверительные надписи вправе совершать и иные должностные лица, например капитаны судов загранплавания, командиры воинских частей, главные врачи, консулы и т.д. Правила совершения нотариальных действий регулируются Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденными ВС РФ от 11.02.93 г. N 4462-1 (в ред. от 30.12.08 г.).
За совершение удостоверительной надписи взимается государственная пошлина. Нотариальная форма обычно предусматривается для сделок, в которых волеизъявление сторон необходимо зафиксировать достаточно определенно, таких, например, как завещание, дарение, купля-продажа недвижимости в жилищной сфере. В ряде случаев нотариальная форма требуется и для сделок с участием юридических лиц и между ними, например, залог недвижимости - ипотека требует нотариальной формы (ст. 339 ГК РФ). Иногда сложившаяся практика хозяйственного оборота заставляет граждан облекать сделку в нотариальную форму, хотя ни законом, ни соглашением сторон это не предусмотрено. Так, купля-продажа автомобилей между гражданами может быть совершена в простой письменной форме и не требует нотариальной формы, однако сложившаяся практика регистрации транспортных средств органами ГИБДД вынуждает граждан совершать договор в нотариальной форме.
Наряду с рассмотренными формами совершения сделок законом введена дополнительная стадия совершения отдельных видов сделок - государственная регистрация. Если законом предусмотрено, что та или иная сделка подлежит государственной регистрации, то до момента государственной регистрации сделка не считается облеченной в требуемую законом форму, а, следовательно, и совершенной.
Обязательность
государственной регистрации
Требование государственной регистрации не может быть установлено соглашением сторон, т.е. стороны не вправе требовать регистрации сделки с имуществом, если его регистрация не предусмотрена законом.
В условиях, когда в оборот все более вовлекаются земельные участки, здания, жилые дома, различные сооружения и целые предприятия, стоимость которых достаточно высока, полная и достоверная информация об имуществе является обязательным условием устойчивости гражданского оборота. В связи с этим информация о произведенной регистрации сделок с недвижимостью и правах на нее объявлена законом общедоступной. Органы юстиции, на которые возложена обязанность регистрации сделок с недвижимостью, обязаны предоставлять информацию любому лицу, даже если он и не является участником сделки. Более того, информация должна быть предоставлена и в том случае, если регистрация была осуществлена другим органом юстиции, скажем, в другом городе (ст. 131 ГК РФ).
Закон различает регистрацию прав на недвижимое имущество и регистрацию сделок с недвижимым имуществом. В отношении сделок, влекущих переход права собственности, требование о государственной регистрации самой сделки, как правило, отсутствует, поскольку регистрации подлежит переход права собственности. Исключение составляют договоры продажи жилых помещений (п. 2 ст. 558 ГК РФ), предприятий (п. 3 ст. 560 ГК РФ), а также договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты (ст. 584 ГК РФ). Все они подлежат государственной регистрации и считаются заключенными с момента такой регистрации. Что касается сделок с недвижимым имуществом, совершение которых не влечет смены собственника, в одних случаях они подлежат государственной регистрации, а в других государственной регистрации подлежит передача недвижимого имущества.
Государственной регистрации подлежат договор об ипотеке (п. 3 ст. 339 ГК РФ), договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок свыше одного года (п. 2 ст. 651 ГК РФ), договор аренды предприятия (п. 2 ст. 658 ГК РФ). Пункт 2 ст. 1017 ГК РФ предусматривает, что передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество. Что касается договора о передаче недвижимого имущества в доверительное управление, его государственная регистрация указанной статьей не предусмотрена.
Отказ в государственной регистрации либо уклонение как соответствующего органа, так и участников договора от его регистрации могут быть обжалованы в суд, арбитражный суд.
Последствия несоблюдения нотариальной формы, а также требования о государственной регистрации отличаются более жесткими мерами, чем при несоблюдении простой письменной формы. Несоблюдение нотариальной формы сделки либо требования государственной регистрации влечет недействительность сделки. Таким образом, правило о нотариальной форме и государственная регистрация являются обязательным формальным моментом действительности сделки при условии, что законом либо соглашением сторон предусмотрена нотариальная форма сделки либо законом установлена обязательная ее государственная регистрация (п. 1 ст. 165 ГК РФ).
Процедура
нотариального удостоверения и
государственной регистрации
Сторона,
вынужденная прибегать к помощи
суда для подтверждения совершения
сделки, не облеченной в нотариальную
форму или не зарегистрированной
в государственном реестре, как
правило, несет определенные расходы
не только на предъявление судебного
иска, но и в связи с задержкой в совершении
и регистрации сделки. В случае установления
судом недобросовестного уклонения одной
из сторон в сделке от ее надлежащего оформления
или государственной регистрации на нее
возлагается обязанность возместить другой
стороне убытки, вызванные задержкой (п.
4 ст. 165 ГК РФ). Следует иметь в виду, что
сам факт вынесения решения судом о признании
сделки совершенной либо о ее регистрации
еще не доказывает необоснованность уклонения
другой стороны от совершения сделки.
Уклонение может быть вызвано и объективными
причинами, препятствующими одной из сторон
оформить сделку надлежащим образом (например,
болезнью, отсутствием по служебным делам
и т.п.)1.
ГЛАВА
3. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
СДЕЛКИ
3.1
Понятие и основание
недействительности
сделки
Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического факта, способного породить те гражданско-правовые последствия, наступления которых желали субъекты.
О недействительности сделки можно говорить в тех случаях, когда нарушено одно из условий действительности сделки (см § 4 главы 12 настоящего учебника). То есть недействительность сделки может быть обусловлена:
а) незаконностью содержания;
б) неспособностью физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке;
в) несоответствием воли и волеизъявления;
г) несоблюдением формы сделки.
Легальное определение недействительности сделки дается в норме п. 1 ст. 166 ГК, согласно которой сделка считается недействительной по основаниям, установленным законом и иными правовыми актами, в силу признания таковой судом (оспоримая сделка), либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
Новейшее
российское гражданское законодательство
в качестве нормативно-правовой дефиниции
закрепило господствовавшее в юридической
литературе деление недействительных
сделок на ничтожные и оспоримые. Вместе
с тем классификация недействительных
сделок на ничтожные и оспоримые на протяжении
веков была предметом жестких теоретических
дискуссий. Уже в конце ХIХ века один из
классиков немецкой цивилистики Г. Дернбург
констатировал: «Еще недавно в резком
разграничении ничтожности и оспариваемости
усматривали новое доказательство величия
римского права. Однако в настоящее время
многие отрицают внутреннее юридическое
значение такого противоположения»1.
В те времена и поныне противники разделения
недействительных сделок на ничтожные
и оспоримые считали и считают такую классификацию
уязвимой как логически, так и по существу.
«Противопоставление ничтожным сделкам
оспоримых сделок не покоится на принципиальной
основе: если оспаривание осуществляется,
оно приводит к «ничтожности» сделки,
притом не с момента оспаривания, а, по
общему правилу, с момента совершения
сделки, т.е. с обратной силой» - писал видный
российский цивилист И.Б. Новицкий2.
В связи с этим он предложил классифицировать
недействительные сделки на абсолютно
недействительные, т.е. недействительные
непосредственно в силу закона, и относительно
недействительные, которые становятся
недействительными в силу признания суда
по специальному заявлению заинтересованного
лица. Как видно, к абсолютно недействительным
сделкам отнесены те, которые именуются
действующим законом ничтожными, а к относительно
действительным сделкам - именуемые оспоримыми.
Иными словами, данная классификация позволяет
использовать термин «ничтожность» как
тождественный термину «абсолютная недействительность»,
а термин «оспоримость» как тождественный
термину «относительная недействительность»1.
Предложенная классификация является
более корректной, так как она опирается
на объективный критерий, а именно на различную
степень противоправности действий, совершенных
в форме недействительных сделок.