Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2010 в 22:25, контрольная работа
На практике нередки ситуации совершения так называемого безвалютного займа, когда деньги или другие вещи (“валюта займа”) в действительности не получены заемщиком от заимодавца либо получены в меньшем количестве, нежели указано в договоре. В ст. 812 ГК РФ в целях защиты заемщика от недобросовестного займодавца предусмотрена процедура оспаривания договора займа по безденежности (безвалютности). Заемщик, который воспользуется такой процедурой, получает определенные преимущества.
Тема 1. Вопрос 8. 3
Тема 2. Вопрос 4. 11
Тема 3. Вопрос 4. 12
Тема 4. Вопрос 5. 23
Тема 5. Вопрос 3. 30
Тема 7 Вопрос 2. 33
Тема 8. Вопрос 7. 40
Тема 9. Вопрос 2. 42
Тема 10. Вопрос 2. 43
К первой группе относятся условия о сроке и территориальных пределах действия передаваемых прав, круге разрешенных действий, сфере использования разработки, количественных ограничениях и т.п. Срок действия лицензии может быть, в принципе, любым, но не превышающим срока действия самого патента. На практике он обычно меньше, как правило, не превышает 3—5 лет.
Патент, выданный Патентным ведомством РФ, действует на всей территории РФ. Заключая лицензионный договор, стороны оговаривают территориальные пределы действия лицензии (вся территория РФ, территория субъекта РФ, другая территория и т.п. ).
В отличие от уступки патентных прав, лицензия может быть выдана не только на все возможные способы использования разработки, но и лишь на некоторые из них, например, только на применение разработки, только на ее продажу и т. д.
Наконец, права лицензиата могут быть ограничены какой-либо определенной сферой деятельности или отраслью промышленности, например производством потребительских товаров, предельным количеством выпускаемых изделий и т.п.
Ко второй группе относятся те условия лицензионного договора, которые определяют размер и порядок выплаты лицензионного вознаграждения, гарантии патентообладателя в отношении передаваемой разработки, взаимные обязательства по обмену усовершенствованиями, обязанности по защите передаваемых прав от посягательств третьих лиц и т.п.
Наиболее важным и сложным является определение лицензионного вознаграждения. Его размер и порядок выплаты определяются самими сторонами и, в принципе, могут быть любыми. Но для патентной практики обычен такой способ определения вознаграждения, как:
а) установление единовременного вознаграждения при подписании лицензионного договора (так называемый паушальный сбор);
б) установление текущих отчислений в процентном отношении к извлекаемой прибыли или к цене запатентованного продукта (так называемого роялти).
Завершая анализ лицензионных соглашений, укажем еще на два момента:
а) условия лицензионного договора не должны нарушать норм законодательства о конкуренции и ограничении монопольной деятельности (например, лицензиар не может диктовать лицензиату цены на реализуемую продукцию, запрещать заключать договоры с определенными категориями лиц и т.п.);
б)
лицензионные договоры, равно как
и договоры об уступке патентных
прав, подлежат обязательному заключению
в письменной форме и должны быть
зарегистрированы в Патентном ведомстве
РФ под страхом их недействительности.
За регистрацию взимаются специальные
пошлины.
Статья 10 «Соавторство» Федерального Закона «Об авторском праве и смежных правах» N 5351-1 от 9 июля 1993 года гласит:
1. Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.
Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, если она может быть использована независимо от других частей этого произведения.
Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними.
2.
Право на использование
Если произведение соавторов образует одно неразрывное целое, то ни один из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить использование произведения.
Для обозначения произведения, созданного в соавторстве, используется достаточно распространённый термин "коллективное произведение".
Закон выделяет два вида коллективных произведений и соответственно два вида соавторства – нераздельное и раздельное. При нераздельном соавторстве произведение, созданное двумя и более соавторами, представляет собой единое неразрывное целое (неделимое произведение), части которого не имеют самостоятельного значения. Такие произведения встречаются в литературе (романы И. Ильфа и Е. Петрова), в живописи (картина И. Репина и И. Айвазовского "Пушкин в Крыму"), в науке (монография Б. Антимонова и Е. Флейшиц "Авторское право") и т.д. При нераздельном соавторстве результаты творческого труда лиц, принимавших участие в создании произведения, не могут быть практически выделены из единого объекта авторского права.
При раздельном соавторстве коллективное произведение является единым, однако оно состоит из частей, имеющих самостоятельное значение, и при этом известно, кем из соавторов созданы эти части. Примером раздельного соавторства может служить музыкально-драматическое произведение, учебник или коллективная монография, написанные несколькими лицами с указанием авторов отдельных глав.
Разграничение
раздельного и нераздельного
соавторства имеет большое
При
раздельном соавторстве использование
коллективного произведения в целом
также осуществляется по взаимному
согласию всех соавторов. Однако каждый
соавтор вправе самостоятельно, без согласия
других соавторов, распорядиться своей
частью произведения. Соавторы отвечают,
как правило, лишь за свою часть коллективного
произведения и не должны нести ответственности
за нарушение обязательств другими соавторами.
С каждым из соавторов обычно заключается
отдельный авторский договор, а созданные
соавторами части коллективного произведения
обозначаются их именами.
Разграничение раздельного и нераздельного соавторства имеет большое практическое значение. Признание соавторства нераздельным означает, что авторские права как на произведение в целом, так и на любую его часть осуществляются соавторами только сообща. У каждого из соавторов нет в этом случае самостоятельного объекта, которым он мог бы распорядиться по своему личному усмотрению. Как правило, если соавторство является нераздельным, с создателями произведения заключается единый авторский договор. Наконец, если кто-либо из соавторов нарушает свои обязательства по созданию произведения, все соавторы несут за это ответственность.
Не
признаются патентоспособными
- научные теории;
- математические методы;
-
методы организации и
- расписания, правила;
- алгоритмы и программы для вычислительных машин;
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий;
- планы территорий;
- топологии интегральных микросхем;
- сорта растений;
- породы животных;
- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Ни в законодательстве РФ, ни в Парижской конвенции по охране промышленной собственности не содержится определения фирменного наименования. Но в ст. 54 ГК РФ указывается, какие реквизиты должно включать в себя фирменное наименование.
Под
фирменным наименованием
Требования
к фирменному наименованию установлены
в ГК РФ и законах об отдельных видах коммерческих
организаций (например, Федеральный Закон
"Об общественных объединениях" от
19.05.1995
N 82-ФЗ).
Фирменное наименование должно включать в себя указание на организационно-правовую форму предприятия (полное товарищество, товарищество на вере, общество с дополнительной ответственностью, открытое акционерное общество, закрытое акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, казенное предприятие и т. д.), вид предприятия (государственное, муниципальное, частное), предмет деятельности (производственное, научное, торговое и т. д.), личность владельца (собственника предприятия) и отличительное (специальное) название «Нева», «Эгида», «Равновесие», «Гарант», «Богатырь»).
Основное требование к фирменному наименованию состоит в том, что оно должно четко отражать суть предприятия и не вводить в заблуждение третьих лиц относительно организационно-правовой формы пред приятия, его вида и предмета деятельности.
В соответствии с п. 4 ст. 54 ГК РФ владеть фирменным наименованием могут только коммерческие организации.
Распространяются
ли положения российского
Да,
распространяются. Это вытекает из п. 1
ст. 2 ГК РФ, в котором говорится: правила,
установленные гражданским законодательством,
применяются к отношениям с участием иностранных
граждан, лиц без гражданства и иностранных
юридических лиц, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
О том, в каких формах могут создаваться коммерческие организации, сказано выше. Необходимо лишь добавить, что, в свою очередь, хозяйственные товарищества, согласно ст. 66 (п. 2) ГК РФ, могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества), а хозяйственные общества, согласно п. 3 той же статьи, могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью.
Раскрытие организационно-правовой формы и вида созданной коммерческой организации как раз и осуществляется указанием в фирменном наименовании на то, что данное предприятие является полным товариществом или товариществом на вере, производственным кооперативом, государственным унитарным или муниципальным предприятием.
Информация о работе Контрольная работа по "Гражданскому праву"