Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 13:08, контрольная работа
Договор хранения часто является самостоятельным, но он может быть и составной частью иных соглашений, таких как например: договоров перевозки, экспедиции, поставки и так далее. В современный период, когда появилась целая индустрия услуг по хранению, правовому регулированию возникающих при этом отношений во всём мире уделяется первостепенное значение. С принятием части второй ГК РФ правила о хранении, которые и в прежнем российском законодательстве были достаточно полновесными, стали ещё более подробными.
1.Введение
2.Общая характеристика договора хранения
3.Виды договора хранения
4.Стороны договора хранения
5.Форма и содержание договора хранения
6.Обязанности сторон договора хранения
7.Оответственности сторон договора хранения
8. Особенности прекращения договора хранения
9.Заключение
Академия труда
и социальных отношений
Кафедра гражданского права и процесса
Контрольная работа
по Гражданскому праву (ч.2)
Вариант №10
Студентки 4-го курса
Юридического факультета
Заочной формы обучения
Филипенко Л.Н.
Работу проверил____________
Дата____________
Результат проверки__________
Москва 2011г
Вариант №10.
Оглавление:
1.Введение
2.Общая характеристика договора хранения
3.Виды договора хранения
4.Стороны договора хранения
5.Форма и содержание договора хранения
6.Обязанности сторон договора хранения
7.Оответственности сторон договора хранения
8. Особенности прекращения договора хранения
9.Заключение
1.Введение
Одним из самых распространённых
договоров в сфере услуг в
настоящее время является договор
хранения. Потребность в обеспечении
сохранности имущества, когда сам
собственник лишён возможности
осуществлять присмотр за ним, достаточно
давно вызвала к жизни
Развитое нормативное
регулирование отношений хранения берет
начало в римском гражданском праве, достаточно
детально разработавшем конструкцию обязательства
depositum, возникавшем из действий передачи
имущества на хранение.
Новый Гражданский Кодекс
Российской Федерации более подробно,
чем ГК РСФСР 1964 г. регулирует правоотношения
по договору хранения. Это объясняется
расширением сферы действия и усложнением
этих отношений в условиях рыночной экономики.
Основная цель данных отношений — сохранить
вещь в целостности, предотвратить влияние
на нее внешних вредных воздействий, так
и возможность ее присвоения другими лицами.
Договор хранения
часто является самостоятельным, но он может
быть и составной частью иных соглашений,
таких как например: договоров перевозки,
экспедиции, поставки и так далее. В современный период, когда
появилась целая индустрия услуг по хранению,
правовому регулированию возникающих
при этом отношений во всём мире уделяется
первостепенное значение. С принятием
части второй ГК РФ правила о хранении,
которые и в прежнем российском законодательстве
были достаточно полновесными, стали ещё
более подробными.
2.Общая характеристика договора хранения.
Потребность в обеспечении сохранности
имущества в условиях, когда сам собственник
лишен возможности осуществлять присмотр
за ним, достаточно давно вызвала к жизни
существование особых правовых норм о хранении.
В весьма развитом виде они присутствовали
уже в римском праве, которому было известно
особое обязательство depositum, возникавшее
из реальных действий по передаче имущества
на временное хранение. В современный период,
когда появилась целая индустрия услуг
по хранению, правовому регулированию
возникающих при этом отношений во всем
мире уделяется первостепенное значение.
С принятием части второй ГК правила о хранении,
которые и в прежнем российском гражданском
законодательстве были достаточно полновесными,
стали еще более подробными и, главное,
отвечающими потребностям современного
экономического оборота.
Наряду с общими положениями (§ 1 главы 47 ГК),
относящимися ко всем видам хранения, а также
к обязательствам по хранению, возникающим
в силу закона (ст. 906 ГК), ГК впервые включает
правила, посвященные хранению на товарном
складе (§ 2 главы 47 ГК) и специальным видам
хранения (§ 3 главы 47 ГК).
По договору хранения одна сторона
(хранитель) обязуется хранить вещь, переданную
ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить
эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК). Если
хранение является профессиональной обязанностью
хранителя и осуществляется возмездно,
то он должен обеспечить сохранность товара
всеми мерами, предусмотренными законом,
определяемым иными правовыми актами,
соответствующими обычаями делового оборота,
если не докажет, что утрата, недостача
не произошла вследствие непреодолимой
силы, либо из-за свойств вещи, о которой
хранитель, принимая ее на хранение, не знал
и не должен был знать, либо в результате
умысла или грубой неосторожности поклажедателя.
В силу п. 2 ст. 401 ГК РФ, презумпция вины лежит
на должнике.
Как
видим, договор хранения в соответствии
с многолетней традицией рассматривается
в качестве реальной сделки, которая, по общему
правилу, считается заключенной с момента
передачи вещи от поклажедателя хранителю.
Однако договор хранения может носить
и консенсуальный характер, если соглашением
сторон предусмотрена обязанность хранителя
принять на хранение вещь от поклажедателя
в предусмотренный договором срок.
В отличие
от ГК 1964 г., который лишь разрешал социалистическим
организациям принимать на себя подобные
обязанности, новый ГК впервые регламентирует
отношения сторон, возникающие из такого
рода договора. При этом подчеркивается,
что консенсуальным может быть лишь договор,
в котором хранителем является коммерческая
организация либо некоммерческая организация,
осуществляющая хранение в качестве одной
из целей своей профессиональной деятельности
(профессиональный хранитель).
Предполагается,
что договор хранения является возмездным
договором. Прямо в ГК об этом не говорится,
но к такому выводу следует прийти путем
систематического толкования его норм,
в частности ст. 896, 897,924 ГК и др. Данный вывод,
который разделяется не всеми учеными,
позволяет констатировать отказ законодателя
от прежней позиции по этому вопросу (ср. со ст. 422
ГК 1964 г.). Вместе с тем на практике, особенно
в отношениях между гражданами, широко
распространено безвозмездное оказание
услуг по хранению.
Относительно того, носит ли
договор хранения взаимный характер или
является односторонним, в литературе
давно существуют разные мнения. Хотя
договор хранения и заключается прежде
всего в интересах поклажедателя, более
убедительной представляется позиция,
согласно которой правами и обязанностями
обладают обе стороны, в том числе даже
тогда, когда договор хранения является
безвозмездным и реальным. Разумеется,
здесь нельзя говорить об их равномерном
распределении между сторонами, так как
поклажедатель с учетом основной цели
договора традиционно пользуется значительно
большими возможностями, чем хранитель.
Но, по крайней мере, две обязанности, а именно
обязанности по возмещению расходов на хранение
и по получению сданной на хранение вещи,
на поклажедателя возлагаются практически
во всех случаях.
Договор хранения
принадлежит к числу договоров об оказании
услуг, хотя иногда это и ставится под сомнение.
Как и в других договорах, относящихся к данному
договорному типу (экспедиция, поручение,
комиссия, возмездное оказание услуг в их узком
понимании (глава 39 ГК) и др.), в договоре хранения
полезный эффект деятельности хранителя
не имеет овеществленного характера. Предметом
договора хранения является сама деятельность
хранителя по обеспечению сохранности
вверенного ему имущества. Сохранение
целостности вещи и ее потребительских
свойств является целью, а не предметом
договора хранения. Хранитель должен предпринять
все зависящие от него меры для достижения
данной цели, но он не гарантирует того,
что эта цель будет достигнута. В противном
случае именно на нем, а не на поклажедателе
лежал бы риск случайной гибели или случайного
повреждения имущества.
3.Виды договора хранения
Теория гражданского права
традиционно выделяет несколько
разновидностей договора хранения, знание
которых помогает лучше уяснить
природу установленных законом
правил о хранении. Прежде всего закон
различает обычное хранение
и специальные
виды хранения. Обычное хранение регулируется
общими положениями о хранении (§ 1 главы
47 ГК), которые при всей их дифференциации
применительно к особенностям хранения
отдельных видов имущества, разным основаниям
и условиям хранения рассчитаны на традиционные
взаимоотношения поклажедателя и хранителя.
Эти общие
положения в соответствии со ст. 905 ГК применяются
и к специальным видам хранения при условии,
что ГК и другими законами (но только законами,
а не подзаконными актами) не установлено
иное. Специальными видами хранения являются
хранение имущества на товарном складе,
в ломбарде, в банке, в камерах хранения
транспортных организаций, в гардеробах
организаций, в гостинице, а также секвестр
(хранение вещей, являющихся предметом
спора).
Помимо этих, прямо указанных в ГК специальных видов хранения, к ним следует отнести и некоторые другие виды хранения, в частности нотариальный депозит, хранение культурных ценностей, принадлежащих частным лицам, музейными учреждениями и др.
Каждый из названных видов хранения имеет свои особенности, вытекающие из специфики деятельности тех лиц, которые оказывают услуги по хранению. В зависимости от вида вещей, которые передаются на хранение, выделяются договоры регулярного и иррегулярного хранения (хранения с обезличением). По договору регулярного хранения (от лат. regulare — обычный, нормальный) на хранение сдается индивидуально-определенная вещь либо имущество, определенное родовыми признаками при условии, что по окончании срока договора гарантируется возврат того же самого имущества (например, тех же самых экземпляров ценных бумаг или тех же денежных купюр).
Договор иррегулярного хранения (от лат. irregulare — необычный, ненормальный) заключается в отношении такого имущества поклажедателя, которое может смешиваться с вещами такого же рода и качества других поклажедателей либо самого хранителя. Поклажедателю гарантируется лишь возврат равного или обусловленного сторонами количества вещей того же рода и качества. Такие договоры заключаются, в частности, овощехранилищами, нефтебазами, элеваторами и т.д.
С учетом того, кто выступает
в роли хранителя, различается профессиональное
и непрофессиональное
хранение. Профессиональным считается
такое хранение, при котором услугу оказывает
любая коммерческая организация либо
некоммерческая организация, для которой
осуществление хранения является одной
из целей ее профессиональной деятельности
(п. 2 ст. 886 ГК). Если же обязанность по хранению
принята иной некоммерческой организацией
или гражданином, хранение признается
непрофессиональным. Смысл данного деления
состоит в том, что к профессиональному
хранению закон предъявляет более строгие
требования, устанавливая, в частности,
повышенную ответственность профессионального
хранителя за сохранность имущества поклажедателя.
Принимая во внимание,
при каких обстоятельствах заключен договор
хранения, закон подразделяет рассматриваемые
договоры на обычные и чрезвычайные.
Первый вид договоров хранения заключается
при нормальных условиях гражданского
оборота, когда поклажедатель имеет возможность
не только оценить того, с кем он вступает
в договорные отношения, но и оформить их надлежащим
образом. Иногда, однако, потребность в передаче
имущества на хранение возникает внезапно,
при чрезвычайных обстоятельствах, например,
в условиях стихийного бедствия, военных
действий, внезапной болезни и т.п. В этой
ситуации собственник имущества зачастую
вынужден передать имущество лицу, которого
он практически не знает, причем без письменного
оформления договора.
Подобные договоры выделялись в особую
группу еще в римском праве {deposifum miserabile
~ горестная поклажа), которое в этом случае
возлагало на хранителя повышенную ответственность
за сохранность имущества. Российское
гражданское право делает для таких договоров
исключение по части возможности привлечения
свидетелей к доказыванию факта их заключения.
Наконец, наряду
с хранением, возникающим из договора, существует
хранение в силу закона. Речь идет о случаях,
когда обязательство хранения возникает
при наступлении указанных в законе обстоятельств.
Примерами такого хранения являются хранение
находки (ст. 227 ГК), безнадзорных животных
(ст. 230 ГК), наследственного имущества (ст. 556 ГК 1964
г.), незаказанного товара (ст. 514 ГК) и т.д.
К такого рода хранению, которое не следует
смешивать с обязанностями по хранению
имущества, входящими в качестве составных
частей в другие гражданско-правовые обязательства,
применяются правила о договорах хранения,
если только законом не установлено иное.
4.Стороны договора хранения
Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. Поклажедателем может быть любое физическое или юридическое лицо, в том числе не обязательно собственник имущества, но и иное управомоченное лицо (арендатор, перевозчик, подрядчик и т.д.). В отдельных случаях сдавать имущество на хранение могут лишь определенные лица, например, только проживающие в гостинице постояльцы. В качестве хранителей могут также выступать как граждане, так и юридические лица, но к ним закон предъявляет определенные требования.
Для граждан, как правило, требуется полная дееспособность, так как частично и ограниченно дееспособные граждане могут заключать лишь такие договоры хранения, которые подпадают под понятие мелкой бытовой сделки. Что касается юридических лиц, то принимать имущество на хранение могут, в принципе, любые из них, если только их учредительные документы этого прямо не исключают. Вместе с тем для заключения отдельных видов договоров хранения, например, хранения в ломбарде, либо для хранения отдельных видов имущества, например, радиоактивных веществ, требуется наличие специальной лицензии.
5.Форма и содержание договора хранения
Форма договора хранения на прямую зависит от характера договора (реальный или консенсуальный), от состава его участников и стоимости вещи, передаваемой на хранение. Консенсуальный договор заключается в простой письменной форме, в свое время реальный договор должен быть заключен в письменной форме в обязательном порядке, если:
-хотя бы одна из
сторон договора является
-сторонами договора выступают
граждане, а стоимость передаваемой
на хранение вещи превышает
не менее чем в 10раз
При этом принятая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю:
1. сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;
2. номерного жетона (номера, иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения (п. 2 ст. 887 ГК).
При несоблюдении требований закона о форме договора хранения наступают последствия, предусмотренные ст. 162 ГК, в соответствии с которыми договор не признается недействительным, но в случае спора стороны лишаются права ссылаться в подтверждение договора и его условий на свидетельские показания. Из этого правила есть, однако, одно важное исключение: если сам факт заключения договора хранения не оспаривается, но возник спор о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем, несоблюдение простой письменной формы договора не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания (п. З ст. 887 ГК).