Отграничение причинения смерти по неосторожности от смежных составов преступлений

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Сентября 2015 в 11:26, курсовая работа

Краткое описание

Цель исследования - анализ вопросов квалификации причинения смерти по неосторожности по уголовному праву Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) рассмотреть историю становления института причинения смерти по неосторожности;
2) проанализировать понятие причинения смерти по неосторожности;
3) выявить содержание и сущность признаков причинения смерти по неосторожности;

Оглавление

Введение...................................................................................................................3
Глава 1. История становления института причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ)...........................................................................8
1.1 Развитие законодательства за причинение смерти по неосторожности в дореволюционный период……………………………………………………….8
1.2 Развитие законодательства за причинение смерти по неосторожности в послереволюционный период…………………………………………………10
1.3 Основы современного правового регулирования института смерти по неосторожности…………………………………………………………………12
Глава 2 Юридический анализ состава преступления (ст. 109 УК РФ)………18
2.1 Объект………………………………………………………………………...18
2.2 Объективная сторона………………………………………………………23
2.3 Субъект……………………………………………………………………….25
2.4 Субъективная сторона……………………………………………………….28
Глава 3 Отграничение причинения смерти по неосторожности от смежных составов преступлений (ст. 109 УК РФ)……………………………………….33
3.1 Отграничение причинения смерти по неосторожности от преступлений повлекших смерть по неосторожности………………………………………33
Заключение……………………………………………………………………….36
Список использованной юридической литературы…………………………...38

Файлы: 1 файл

kursovaya_po_UP_Pushkova.docx

— 64.51 Кб (Скачать)

УК РСФСР 1922 г. выделял несколько видов убийств, в частности убийство по неосторожности. Как видим, причинение смерти по неосторожности было названо, в отличие от Уголовного уложения, «убийством по неосторожности» (ст. 147). Эти принципы построения системы преступлений против жизни были сохранены и в УК РСФСР 1926 г.. Особенностью этого Кодекса было объединение в одной норме (ст. 139) убийства по неосторожности и убийства, явившегося результатом превышения пределов необходимой обороны.

В УК РСФСР 1960 г. норма о неосторожном убийстве была выделена в самостоятельную статью - ст. 106.

Итак, история развития уголовного законодательства показывает, что жизнь и здоровье человека всегда занимали особое место в системе уголовно-правовой охраны. Проведенный анализ законодательства за причинение смерти по неосторожности позволяет сделать вывод о постепенном развитии соответствующих норм. Порядок установления уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности детерминирован особенностями этапов исторического развития России. Очевидно, что обстоятельное изучение истории развития норм, предусматривающих ответственность за причинение смерти по неосторожности, может стать важным условием повышения эффективности законотворческой деятельности.

1.3 Основы современного  правового регулирования института  смерти по неосторожности

Как мы показали выше, УК РСФСР 1960 г. не были свойственны приоритет общечеловеческих ценностей, преимущественное уважение прав и свобод человека. Напротив, в нём преобладала защита государственного интереса над защитой интересов граждан: глава о преступлениях против государства и государственной собственности располагалась раньше главы о преступлениях против жизни.

В действующем законодательстве уголовно-правовой охране прав граждан от преступных посягательств посвящен раздел VII Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. (далее - УК РФ), которым начинается его Особенная часть. Помещение ряда преступлений против личности не в гл. 16 «Преступления против жизни и здоровья», а в иные главы вполне оправданно, так как основное содержание, социальный смысл подобных норм определяется не посягательством на интересы личности, а посягательством на другие защищаемые уголовным законом общественные отношения.

Преступления против жизни и здоровья - это особая группа преступлений, при совершении которых человек становится объектом посягательства. Законодатель при структурировании статей об ответственности за «Преступления против жизни и здоровья» (гл. 16 УК РФ) поставил их на первое место в Особенной части. Такое решение не случайно. Провозглашенная ст. 2 Конституции РФ концепция приоритета защиты человека, его прав и свобод как высшей ценности нашла реальное воплощение в нормах уголовного закона. Причём жизнь человека охраняется уголовным законом независимо от возраста, морального и физического облика и состояния.

В ст.ст. 105 - 110 УК РФ предусмотрена ответственность за посягательство на жизнь человека. Эти преступления и составляют систему преступлений против жизни, так как каждый их вид можно рассматривать в качестве элемента этой системы, взаимосвязанный с другими видами и образующий в целом единое понятие - посягательство на жизнь.

К посягательствам на жизнь в УК РФ относятся:

а) убийство (ст. 105);

б) убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106);

в) убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107);

г) убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 108);

д) причинение смерти по неосторожности (ст. 109);

е) доведение до самоубийства (ст. 110).

Таким образом, согласно действующему российскому уголовному законодательству причинение смерти по неосторожности не относится к видам убийства (как было в УК РСФСР 1960 г.), а является отдельным самостоятельным преступлением. Предложения об этом делались давно. Ведь в основе убийства всегда лежит умышленное деяние (на практике около девяти из каждых десяти преступлений являются умышленными), а неосторожное причинение смерти происходит при несоблюдении каких-либо правил (обращения с оружием, техники безопасности, обычной житейской предосторожности), когда виновный не предвидит возможности наступления смерти, хотя должен был и мог их предвидеть, либо легкомысленно надеется с помощью каких-то реальных сил предотвратить наступление смерти.

Важно рассмотреть само понятие «неосторожность». Понятие преступления, совершенного по неосторожности, дано в ст. 26 УК РФ. Статья 24 УК РФ раскрывает содержание признака виновности как одного из признаков, названного в определении понятия «преступление» в ст. 14 УК РФ. УК РФ последовательно и определенно проводит принцип субъективного вменения, зафиксированный в ст. 5 УК РФ. Лицо может нести ответственность за содеянное, за причиненные им последствия только при наличии вины, т.е. при соответствующем психическом отношении к содеянному в виде умысла или неосторожности. Вина лица должна устанавливаться по отношению ко всем юридически значимым обстоятельствам преступления.

В ряде статей Особенной части УК РФ прямо указано, что соответствующее преступление может быть совершено только умышленно (ст.ст. 105, 111 - 115 и др.). В других статьях, в частности, в ст. 109 УК РФ, наоборот, подчеркнута неосторожность как форма вины в составе данного преступления.

Действующая редакция ч. 2 ст. 5 УК РФ позволяет утверждать, что если в тексте статьи Особенной части УК РФ не указана форма вины в основном составе преступления или в составе с квалифицирующим последствием, вина может быть только умышленной в одних составах или же умышленной и неосторожной в других составах. Это применительно к каждому составу преступления устанавливается путем толкования уголовного закона с учетом особенностей объективной стороны преступления, включенных в число признаков состава характеристик мотива и цели деяния и иных обстоятельств.

Формы вины (умысел и неосторожность), а также виды умышленной вины (прямой и косвенный умысел) и неосторожной вины (легкомыслие и небрежность) отличаются друг от друга соотношением сознания и воли к самому деянию (действию или бездействию) и наступившим последствиям.

Покажем также, что есть жизнь, когда она начинается и когда кончается, т.е. когда может быть совершено причинение смерти по неосторожности.

С какого момента начинается человеческая жизнь - на этот, казалось бы, простой вопрос нет единого ответа. Дело в том, что нередко смешиваются понятия «жизнь как биологический процесс» и «жизнь как объект уголовно-правовой охраны». А их следует различать. О начале жизни как биологического процесса можно говорить с момента зачатия или с несколько позднего периода, когда у человеческого зародыша сформировались полностью его органы. Несомненно, посягательство на жизнь плода с биологической позиции является посягательством на жизнь человека. А что касается жизни как объекта уголовно-правовой охраны, то здесь вопрос гораздо сложнее.

В российской уголовно-правовой литературе до 1917 г. были сформулированы две точки зрения по поводу начального момента жизни: одни авторы полагали, что начальный момент жизни должен определяться появлением хотя бы какой-либо части тела ребенка из утробы матери, и в советской уголовно-правовой литературе долгое время господствовала эта точка зрения, хотя некоторые авторы полагали, что самостоятельная жизнь младенца начинается с отделением его от утробы матери и началом дыхания.

В последние годы большинство ученых-криминалистов считают начальным моментом жизни начало родов. Такое мнение противоречит Приказу Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 №1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи», где сказано: «Моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов. … Живорождением является момент отделения плода от организма матери посредством родов… при наличии у новорожденного признаков живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента)».

Вопрос о моменте окончания жизни человека в уголовно-правовой литературе также решается неоднозначно. Некоторую ясность в понимание момента наступления смерти внес Закон РФ от 22.12.1992 №4180-1 (ред. от 29.11.2007) «О трансплантации органов и (или) тканей человека», однако дискуссия продолжается. Одни считают, что смерть мозга идентична концу жизни, другие с этим не соглашаются. Приводятся и аргументы, как возможность медицинской науки в скором будущем оживлять головной мозг.

Приказом Минздрава РФ от 20.12.2001 №460 «Об утверждении Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга» утверждена Инструкция, в которой установлены следующие критерии:

1) полное и устойчивое  отсутствие сознания (кома);

2) атония всех мышц;

3) отсутствие реакции  на сильные болевые раздражения  в области трегиминальных точек  и любых других рефлексов, замыкающиеся  выше шейного отдела спинного  мозга;

4) отсутствие реакции  зрачков на прямой яркий свет; при этом должно быть известно, что никакие препараты, расширяющие  зрачки, не применялись; глазные  яблоки неподвижны;

5) отсутствие корреальных, окулоцефалических, окуловестибулярных, фарингальных и трахеальных рефлексов (прописанных в Инструкции);

6) отсутствие самостоятельного  дыхания.

Исходя из изложенного, неприемлемо мнение со ссылкой на достижения медицины по пересадке сердца, что в интересах дела требуется пересмотр «некоторых вопросов, связанных с признанием смерти донора на более ранней стадии, до начала необратимого процесса распада клеток его организма».

Итак, можно сделать вывод, что, как и начало жизни, ее окончание - это не одномоментный акт, а процесс, имеющий протяженность во времени и способный протекать по-разному.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2 Юридический анализ состава преступления (ст. 109 УК РФ)

2.1 Объект

По действующему уголовному законодательству к убийству относится умышленное причинение смерти другому человеку. Убийство - это предусмотренное Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации виновное деяние, посягающее на жизнь другого человека и причиняющее ему смерть.

Объектом убийства является жизнь человека, которая состоит не только из биологических процессов, но и включает общественные отношения, обеспечивающие жизнедеятельность человека в обществе и охраняющие его жизнь. Началом жизни считается появление плода во время родов. Поэтому лишение ребенка жизни в этот момент и позднее является убийством.

В разработанной на основе Приказа Минздрава Российской Федерации и Постановления Государственного Комитета Российской Федерации по статистике от 4 декабря 1992 г. «О переходе на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения критерии живорождения и мертворождения» Инструкции «Об определении критериев живорождения, мертворождения, перинатального периода» указывается: Живорождением является полное изгнание продукта зачатия из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности, причем плод после такого отделения дышит или проявляет другие признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана ли пуповина и отделилась ли плацента.

Мертворождение – это гибель плода до его изгнания или извлечения из организма матери вне зависимости от продолжительности беременности. На смерть указывает отсутствие у плода дыхания либо других признаков жизни.

Вопрос о моменте наступления смерти человека в медицинской и юридической литературе также является дискуссионным. Одни авторы полагают, что смерть человека наступает с момента прекращения дыхания и сердцебиения. Другие считают, что отсутствие сердцебиения не является единственным доказательством наступления смерти человека. Многими авторами наступление смерти человека признается с момента существенных органических изменений в головном мозге и центральной нервной системе.

В медицине различают два основных этапа смерти:

а) клиническую смерть;

б) биологическую смерть.

Клиническая смерть характеризуется прекращением дыхания и сердцебиения. В течение некоторого времени после прекращения дыхания и сердцебиения жизнь в организме человека не прекращается и процессы обмена еще продолжаются. Клиническая смерть длится 5-7 минут, после чего наступает необратимый этап смерти – биологическая смерть. В коре головного мозга человека, а затем в низлежащих его слоях наступают необратимые нарушения, прекращается функционирование центральной нервной системы, и жизненные функции организма человека восстановить уже невозможно. Биологическая смерть является конечным моментом жизни человека. Признаками биологической смерти является то, что сердечная деятельность прекратилась, исчезла пульсация в крупных артериях, остановлено дыхание, утрачены функции центральной нервной системы.

Признание человека умершим – вопрос не только медицинский, но и правовой. С признанием потерпевшего умершим связывается правовая оценка убийства как оконченного преступления, а также соответствующие гражданско-правовые последствия. С принятием Федерального закона от 22 декабря 1992 г. «О трансплантации органов и (или) тканей человека» заключение о наступлении смерти дается на основании констатации необратимой гибели всего головного мозга.

Отдельные исследователи заостряют внимание на том, что было бы неправильно сводить понятие жизни человека лишь к биологическому процессу, о котором уже говорилось, поскольку человек – это прежде всего член общества. Из этого следует, что жизнь человека носит общественный характер, а ее охрана определяется отношениями, господствующими в обществе. Прав Б.С. Никифоров, который считал, что «нельзя отделять интересы личности от нее самой и затем выводить личность за рамки общественных отношений». Жизнь человека неотделима от общественных отношений, поэтому объектом преступного посягательства при убийстве и причинении смерти по неосторожности является и жизнь человека, и общественные отношения, в качестве субъекта которых он выступает.

Информация о работе Отграничение причинения смерти по неосторожности от смежных составов преступлений