Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Апреля 2012 в 20:39, реферат
Среди объектов гражданских прав, т.е. тех материальных и духовных благ, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения, ст.128 ГК называет результаты интеллектуальной деятельности, а том числе исключительные права на них. Одновременно данное понятие раскрывает ст. 138 ГК, указывающая, что «в случаях и порядке», установленных настоящим Кодексом и другими законаим, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполненных работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак облуживания и т.п.)».
1. Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны.
1.1 понятие интеллектуальной собственности……………………………..2 1.2 Основные институты права интеллектуальной собственности. …..…4
1.3 Система российского законодательства об охране интеллектуальной собственности. ……………………………………………………………….11
1.4 Патентное законодательство…………………………………………..…13
1.5 ВЫВОДЫ………………………………………………………………….15
2 Наследственное право, понятие и значение наследования.
2.1 Понятие наследования……………………………………………………16
2.2 Значение наследования…………………………………………………..17
2.3 Основные понятия наследственного права (правопреемство)………..19
2.4 Основания наследования…………………………………………………19
2.5 Открытие наследства……………………………………………………..25
2.6 Наследственное правоотношение………………………………………..27
2.7 Законодательство о наследовании……………………………………….30
2.8 Наследование по закону и по завещанию………………………………..31
2.9 Наследование по праву представления. ……………………………….....35
2.10 Наследование по завещанию…………………………………………….36
2.11 Отказ от наследства………………………………………………………40
2.12 Охрана наследственных прав…………………………………………....41
2.13. ВЫВОДЫ…………………………………………………………………42
3. Список использованной литературы……………………………………46
Важнейшим источником российского авторского права являются международные договоры и соглашения. Статья 3 Закона РФ «Об авторском •праве и смежных правах» закрепляет принципиальную норму о том, что «если международным договором, в котором участвует Российская Федерация, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора». Такое решение вопроса, содержащееся и в других законодательных актах, посвященных охране иных объектов интеллектуальной собственности, имеет большое практическое значение. Оно означает, что нормы международных договоров РФ имеют преимущество перед внутренним российским законодательством, в связи с чем их роль в регулировании авторских отношений чрезвычайно важна.
1.4 Патентное законодательство.
Основным источником патентного права России является Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. Как следует из ст. 1 указанного Закона, им регулируются имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение в одном Законе правовых норм, посвященных трем, хотя и схожим, но вполне самостоятельным объектам промышленной собственности, является особенностью российского Патентного закона.
Патентный закон РФ представляет собой комплексный нормативный акт, регулирующий патентные отношения различной отраслевой принадлежности. При этом по сравнению с ранее действовавшим законодательством значительно возрос удельный вес гражданско-правовых норм, которые в настоящее время регулируют практически все ключевые вопросы изобретательской деятельности. Сейчас к их числу могут быть отнесены, к примеру, нормы, регламентирующие подачу и рассмотрение заявок на объекты промышленной собственности, которым ранее традиционно приписывался административно-правовой характер. Как следует из Закона, Патентное ведомство РФ не пользуется по отношению к заявителям никакими властными полномочиями. Гражданско-правовые начала внедрены и в такую важную сферу, как регулирование отношений между работником и работодателем, возникающих в связи с созданием и использованием служебных разработок.
Патентный закон РФ относительно невелик по объему, он состоит всего из 37 статей, большинство из которых, в свою очередь, включает несколько самостоятельных норм. Подавляющая часть из них является нормами прямого действия, бланкетный характер имеют лишь 13 норм. Сравнительно небольшой объем Патентного закона РФ объясняется несколькими причинами. Прежде всего сказалось отсутствие опыта патентно-правовой охраны разработок в нашей стране, в силу чего многие вопросы оказались неурегулированными. Помимо Патентного закона РФ вопросы, связанные с охраной и использованием объектов промышленной собственности, затрагиваются в ряде других законодательных актов, посвященных в целом регулированию иных общественных отношений. Так, вопросы, связанные с предоставлением авторам и хозяйствующим субъектам, которые используют объекты промышленной собственности, льготных условий налогообложения и кредитования.
Важную группу источников патентного права образуют подзаконные акты, принятые в развитие Патентного закона РФ и других законодательных актов. В рассматриваемой области подзаконные акты в основном носят общий характер, т. е. распространяются на всех лиц, так или иначе связанных с охраной и использованием объектов промышленной собственности. Напротив, ведомственных и локальных актов относительно немного. Среди подзаконных актов общего характера различаются нормативные акты, принятые Правительством РФ, и нормативные акты, принятые Патентным ведомством РФ.
К компетенции Правительства РФ Патентный закон РФ отнес решение таких важных вопросов, как определение правового статуса Федерального фонда изобретений России (ст. 9), утверждение Положения о патентных поверенных (п. 3 ст. 15), установление видов, размера и сроков уплаты патентных пошлин (ст. 33) и др. Кроме того, в соответствии с постановлением Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23сентября 1993 г. Правительству РФ поручено подготовить и издать нормативные акты о порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории РФ авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения, о порядке обращения с секретными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами и компенсации за их засекречивание, о гарантиях прав работающих на государственных предприятиях, в организациях, учреждениях авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
1.5 ВЫВОДЫ
В начале
60-х годов в ходе проводившейся в
тот период кодификации законодательства
нормы авторского права, были существенно
пересмотрены в направлении дальнейшего
расширения прав авторов и укрепления
их позиций в отношениях с организациями,
использующими их произведения.
В
1973 г. СССР становится участником
Женевской конвенции об
произведений
в кино, на радио и телевидении, а
также публичное исполнение без согласия
автора, продлили срок действия авторского
права до 50 лет после смерти автора и вступили
в силу лишь в июле 1992 г., как раздел V Основ
гражданского законодательства. И вот
3 августа 1993 г. вступил в действие Закон
РФ "Об авторском праве и смежных правах",
с принятием которого утратил силу раздел
V Основ гражданского законодательства.
Глава II Объекты авторского права, Закон
РФ "Об авторском праве и смежных правах"
не содержит легального определения понятия
произведения, хотя указывает на те признаки,
которыми оно должно обладать, чтобы пользоваться
правовой охраной. Согласно ст. 6 Закона
"Авторское право распространяется
на произведения науки, литературы и искусства,
являющиеся результатом творческой деятельности,
независимо от назначения и достоинства
произведения, а также от способа его выражения.
Авторское право распространяется как
на обнародованные произведения, так и
на необнародованные произведения, существующие
в какой-либо объективной форме. «Задача
определения понятия "произведение",
казалось бы, не должна входить в компетенцию
гражданского права, т.к. составляет предмет
специальных наук: теории литературы,
теории искусства, теории науки. Тем не
менее был высказан другой взгляд.: «Закон,
гарантируя охрану произведения, не указывает,
однако, что следует понимать под «произведением».
Задача дать определение понятия произведения
падает, таким образом, на долю науки гражданского
права».
Объектом авторского права, является литературное произведение, как продукт духовного творчества, облеченный в письменную или словесную форму и предназначенный к обращению в обществе. Отчеты о заседаниях суда, ученых обществ, земств и т. п., не выражающие духовного творчества их составителей, не могут считаться такими объектами."
А.Я. Канторович
под "умственным произведением" понимал
"не деятельность духа, а продукт этой
деятельности, который со своей стороны
предназначен к воздействий на человеческий
дух. Объектом авторского права, говорил
он, общим образом говоря, является
продукт духовного творчества облеченный
в определенную форму и предназначенный
к обращению в обществе. «Произведение
это результат творческой деятельности
автора, его творческого мышления, продукт
человеческого мозга».
2. Наследственное право, понятие и значение наследования
2.1 Понятие наследования.
Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования. В соответствии со статьей 1118 3 части ГК РФ “Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания” - наследование по завещанию. Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем.
Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 глава 63 третьей части ГК . В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Прежде всего следует обратить внимание на то, на что упорно в течении многих лет указывает статистика стран, которые бесспорно следует отнести к числу демократических правовых государств с развитой рыночной экономикой, Германии, Англии, Франции, Нидерландов и многих других: около 70 процентов граждан не оставляют завещаний.
В России завещание, это нечто
особенное, оставляемое до
Итак,
для наследования нужны основания
– либо завещание, либо по закону и
это не может быть предметом соглашения.
Если нет наследников ни по завещанию,
ни по закону, то право наследования переходит
к государству (статья 1141 ГК). В нашей литературе
наиболее распространено определение
завещания как односторонней сделки, выражающей
личное распоряжение гражданина на случай
своей смерти, сделанное в установленном
законом форме и направленное, прежде
всего, на распределение наследственной
массы между лицами, названными завещателем
своими наследниками, в порядке установленном
завещателем. Завещание, как акт выражения
воли завещателя, представляет собой одностороннюю
сделку и не предполагает какого–либо
встречного волеизъявления другого лица.
2.2 Значение наследования.
Забегая вперед, отметим, что предметом наследования прежде всего является имущество, т. е. совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности. Допустим, что права и обязанности покойного по наследству не переходят, т.е. «умирают» вместе с ним. Трудно даже представить себе, какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых умерший был при жизни. Прежде всего это крайне неблагоприятно отразилось бы на положении близких ему людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, привело бы к краху множества акционерных обществ, банков, страховых компаний и т.д., поскольку бесперебойное и компетентное управление ими было бы нарушено. Не выиграли бы от этого и кредиторы умершего, которые не знали бы, к кому обратиться с требованиями об удовлетворении своих претензий. Отказ от наследования привел бы к снижению трудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, как поступить ему с накопленным имуществом чтобы не пустить по миру свою семью и передать в надежные руки успешно начатое им дело. Выход для обеспечения преемственности в правах и обязанностях в конечном счете был бы найден, но для этого в ряде случаев пришлось бы искать какие-то обходные пути, в результате чего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителем закона, Наконец отказ от наследования противоречит самой природе собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право — ведь наступление смерти неизбежно.
Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким его людям.
И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам).
Неукоснительное
проведение этих начал обеспечивает
интересы как самого наследодателя и его
наследников, так и всех третьих лиц (должников
и кредиторов наследодателя, фискальных
служб и т. п.) для которых смерть наследодателя
может повлечь те или иные правовые последствия.
Разумеется наследование, как и любой другой сложный социальный феномен выполняв не только общественно полезные функции, обеспечивая в обществе необходимую устойчивость и преемственность. С ним связаны или во всяком случае могут быть связаны и негативные моменты. Пожалуй, главный из них состоит в том что наследование открывает двери для паразитического существования тех, к кому переходят по наследству недвижимое имущество акций, вклады, свободно конвертируемая валюта и т. д. А это, в свою очередь углубляет социальное расслоение общества и в конечном счете разлагает и самих наследников, которые зачастую проматывают доставшиеся им состояния, ничего не давая обществу взамен и деградируя как личности. Эти тенденций особенно опасны в периоды первоначального накопления капитала, в одном из которых мы сейчас и находимся. Все это нельзя сбрасывать со счетов. Указанные тенденции в известной мере могут быть смягчены путем прогрессивной системы налогообложения.
Главное, однако состоит в том что при всех издержках, связанных со свободной передачей имущества по наследству, это все же лучше, чем заставлять каждое новое поколение вступать в жизнь с нуля, начинать все с начала.
Прежде всего далеко не все наследники отнесутся к наследству нерадиво. Многие из них в интересах и своих, и последующих поколений подойдут к наследству как рачительные хозяева, будут стремиться приумножить и, если хотите, «облагородить» его (например, путем отчислений в благотворительные фонды, что сулит жертвователям немалые преимущества). Помимо этого, переход имущества по наследству способствует формированию в обществе интеллектуальной элиты, представители которой, будучи освобождены от забот о хлебе насущном, получают возможность специализироваться в облюбованной ими сфере деятельности, будь то управление, наука, образование, медицина, искусство, военное дело и т. д. А это, в конечном счете, идет на пользу обществу в целом, ибо без такой элиты общество, как показал наш горький опыт, неизбежно хиреет. Поэтому плюсы, связанные с наследованием, даже в условиях переходного периода развития общества все же перевешивают издержки, которые наследование влечет или может повлечь.
2.3 Основные понятия наследственного права (правопреемство)
Наследственное правопреемство. При наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам происходит в порядке правопреемства. Что это значит? Правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника (праводателя). При наследовании эта зависимость проступает «весомо, грубо, зримо». Начать с того, что к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не переходят по наследству в силу прямого указания закона либо в силу самой их юридической природы. По наследству переходят лишь те права и обязанности, которые наследодателю принадлежали, причем переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Так, если обязательство обеспечено неустойкой или поручительством, то они сохраняют силу и при переходе прав кредитора по обязательству к наследнику. С другой стороны, если наследственное имущество заложено, то смена собственника залог имущества не прекращает. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследник может даже не знать, что именно входит в состав наследства. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается. На первый взгляд исключением из этого правила является предоставленная наследнику возможность отказаться от наследства в пользу других наследников того же наследодателя. На самом деле никакого исключения здесь нет, поскольку речь идет именно об отказе от наследства, а не о его принятии. Наконец, акту принятия наследства придается обратная сила. Если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему (целиком или в соответствующей части, если наследников несколько) уже с момента открытия наследства.