Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2013 в 11:52, курсовая работа
Право наследования личных имущественных прав (право на алименты) и обязанностей, а так же некоторых личных неимущественных прав (право авторства) единственный юридический факт, регулирующий отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека, как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам, на разрешение этой теоретической проблемы и направлена это работа.
Введение
Право наследования личных
имущественных прав (право на алименты)
и обязанностей, а так же некоторых
личных неимущественных прав (право
авторства) единственный юридический
факт, регулирующий отношения, в которых
человек участвует после
На сегодняшний день,
наследование личных имущественных
прав и обязанностей и некоторых
личных неимущественных прав по завещанию
- одностороннему, составленного в
письменной форме нотариально
Фундаментальными трудами при составлении этой работы стали учебники по праву и правоведению, откуда были изъяты основные тезисы наследования по завещанию, как односторонней сделки. ГК РФ как основной документ отражал императивные и диспозитивные нормы гражданско-правовых отношений по поводу вещи или выполнении обязательств в пользу третьего лица. Выбранная автором данной работы тема недостаточно разработана в научных исследованиях на современном этапе развития постиндустриального общества, когда информационный обмен между субъектами гражданско-правовых отношений ускоряется, требуется изучение проблемы этих отношений в современных социально-экономических условиях.
В своей курсовой работе я задалась целью раскрыть гражданско-правовое отношения между субъектами вещного и обязательного права, регулируемое составленным в письменной форме односторонним, нотариально удостоверенным договором – завещание, объектом которого является вещь или обязательство. Определённой поставленной целью задачи этой курсовой работы предполагают выявление историко-правовых аспектов гражданско-правовых отношений, основанных на наследовании по завещанию. Так же, задачей этого труда, являются выделение правовых аспектов гражданско-правовых отношений по поводу наследования по завещанию и заострение внимания на специфике вещного и обязательного права как абсолютного и относительного соответственно.
Инструментами, послужившими добыванием фактического материала данной работы, стали совокупность приёмов изучения и анализ научной литературы, обобщение отечественной и зарубежной практики по одностороннему договору, в письменной форме и нотариально удостоверенному – завещание. Так же, методы исследования данной курсовой работы можно выразить в виде анализа и синтеза материала по наследованию по завещанию.
Применение подготовки к составлению завещания, само составление этого одностороннего договора и исполнение завещания компетентным для этого резидентам (нотариусам, должностным лица исполнительных органов власти, а также консульских учреждений, служащим банка) можно характеризовать практической значимостью данного труда.
1. Понятие завещания
1.1 Историко-правовые
предпосылки завещания, как
Институт необходимого наследования возник в Древнем Риме и прошел через всю его историю. Причина его создания - стремление ограничить беспредельность свободы завещания в интересах наиболее близких к завещателю лиц. Уже в эпоху первых императоров завещатель должен был непременно оставить известным лицам определенную часть своего имущества, если не имел уважительных причин поступить иначе. Такая часть получила название «обязательной доли» — pars legitima.1 В Древнем Риме легаты обременяли только наследников по завещанию. Однако в период империи наряду с легатами получает юридическую силу другая форма отказов - фидеикоммиссы. Среди прочего они отличались от легатов и тем, что могли быть возложены не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону. В Древнем Риме размер легата в силу закона Фальцидия (40 г. до н.э.) не мог превышать трёх четвёртых наследства. Оставшаяся часть наследства, так называемая quarta Falcidia («Фалышдиева четверть»), переходила обремененному наследнику. Правда, он мог передать легатарию все наследство полностью, включая quarta Falcidia. Такое действие рассматривалось не как дарение, а как выполнение морального долга перед покойным.
Кроме легата и наследования в римском праве существовало понятие вилы приобретений по случаю смерти, то есть - donatio mortis causa - дарение, вступающее в силу после смерти дарителя. Здесь, можно было установить условие (condicio), в силу которого одаренный приобретает имущество после смерти дарителя только в том случае, если сам предоставит какую-либо выгоду третьему лицу.2 Институт подназначения наследников сложился в римском частном праве. В позднюю эпоху в Риме различали две разновидности наследственной субституции: обычное подназначение (substitutio vulgaris) и подназначение малолетнему (substitutio pupillaris). Суть обычной субституции заключалась в том, что помимо основного назначался второй наследник на случай, если первый назначенный наследник (institutus) не хотел или не мог принять наследство. Подназначенный наследник назывался заместителем (substitutes). Субституция для малолетнего имела место, когда завещатель назначал наследником несовершеннолетнего и подназначал ему другого наследника на тот случай, если наследник умрет, не достигнув совершеннолетия. И, наконец, уже в постклассический период было разработано подназначение для как бы малолетнего (substitutio gnasi pupillaris). Оно применялось на тот случай, если назначенный наследник был умалишенным и умирал, не достигнув выздоровления.3 Ограничение свободы завещательных распоряжений было известно и русскому дореволюционному законодательству. Однако выражалось оно не в установлении обязательной доли, а в ограничении по роду имущества. В частности, не подлежали завещанию родовые имения, а также имения заповедные и имения, пожалованные на праве майоратов в западных губерниях Российской империи.4
До принятия Основ
гражданского законодательства 1961 года
принцип свободы завещания в
отечественном праве
1) для его получения
не требовалось предъявления
свидетельства о праве на
2) его получение не
было связано с какими-либо
сроками с момента смерти
3) из завещанного вклада
не выделялась обязательная
4) из такого вклада не могли быть удовлетворены претензии кредиторов умершего вкладчика;
5) лица, получившие такой
вклад, освобождались от
Расширение свободы
завещания в законодательстве 60-х
годов и в действующем
1.2 Завещание как односторонняя сделка
Завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме. В ГК РФ императивно указывается, что осуществить такое распоряжение можно, только совершив завещание (п. 1 ст. 1118 ГК РФ 11). Поскольку завещание - это распоряжение имуществом на случай смерти, отдельные авторы относят его к числу сделок, совершаемых под отлагательным условием. По мнению В.И. Серебровского, который справедливо указывал, что среди прочих аргументов, что условием является некое обстоятельство, которое может наступить, но может и не наступить. Смерть же человека неизбежна, неизвестен только момент смерти. Поэтому смерть завещателя, в зависимости от которой реализуются правовые последствия завещания, не придает ему характера условной сделки.12 Завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, непосредственно связано с его личностью. Поэтому ГК РФ не допускает возможность совершения завещания через представителя (п. 3 ст. 1118 ГК РФ13).
С точки зрения правовой природы завещание традиционно определяется в доктрине как односторонняя сделка. Теперь это положение прямо закреплено в п. 5 ст. 1118 ГК РФ.14 В полном соответствии с этим ГК РФ не допускает совершения завещаний двумя или более гражданами, подчеркивая, что в нем могут содержаться распоряжения только одного гражданина (п. 4 ст. 1118 ГК 15). В современной цивилистике с полным основанием отмечается, что множественность лиц на стороне завещателя среди прочего неизбежно породит немало практических трудностей, в частности невозможность изменить свое распоряжение о судьбе имущества на случай смерти.16 Специфика такой сделки, как завещание, заключается в том, что сама по себе она правового результата не порождает. Наследственное правоотношение возникает лишь из совокупности юридических фактов, важнейшим из которых является смерть гражданина либо объявление его умершим. Это очевидное общетеоретическое положение теперь закреплено в норме, из которой следует, что завещание - это односторонняя сделка, создающая права и обязанности лишь после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК17). Распоряжение имуществом на случай смерти - акт, требующий достаточной социальной зрелости завещателя. Поэтому можно только приветствовать появление в ГК РФ нормы, из которой следует, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ18). Эта новелла на уровне Кодекса положила конец давней дискуссии об объеме дееспособности завещателя. Немало авторов полагали, что частично дееспособные не обладают правом завещать. Однако существовал и взгляд противоположный, согласно которому можно было бы предоставить несовершеннолетнему право завещать имущество, приобретенное своим трудом и заработной платой, а также авторским вознаграждением. С введением в действие третьей части ГК РФ дискуссии на этот счет потеряли под собой почву.
Полная дееспособность, как известно, наступает по достижении 18 лет, либо в результате вступления в брак до достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК РФ19), либо в результате эмансипации (ст. 27 ГК РФ20). Поскольку полностью дееспособный при определенных условиях может быть ограничен в ней или лишен ее, лицо, удостоверяющее завещание, в обязательном порядке должно установить дееспособность завещателя.21
1.3 Форма
завещания и оформление
В качестве общего правила
закон устанавливает письменную
форму завещания и
Требования к тем, кто выступает в роли свидетелей, определены в п. 2 ст. 1124 ГК РФ25 методом исключения. Свидетелями, в частности, не могут быть:
1) нотариус или другое, удостоверяющее завещание лицо;
2) лицо, в пользу которого
составлено завещание или
3) граждане, не обладающие
дееспособностью в полном
4) неграмотные граждане;
5) граждане с такими
физическими недостатками, которые
явно не позволяют им в полной
мере осознавать существо
6) лица, не владеющие
в достаточной степени языком,
на котором составлено
Все перечисленные лица не могут также выступать в роли рукоприкладчика, т.е. подписывать завещание вместо завещателя. Необходимо обратить внимание на то, что несоответствие свидетелей указанным выше требованиям влечет оспоримость завещания.27 Завещание считается совершенным в день его удостоверения, поэтому на нем обязательно должны быть указаны не только место, но и дата совершения (п. 4 ст. 1124 ГК РФ28). Нотариально удостоверяется лишь такое завещание, которое написано самим завещателем или записано с его слов нотариусом. Причем и в том и в другом случае могут быть использованы различные технические средства, например пишущая машинка или компьютер. В том случае, если завещание записано нотариусом со слов завещателя, оно до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если же завещатель по каким-либо причинам не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом. На завещании делается об этом соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.29 Завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, поэтому оно должно быть собственноручно подписано завещателем. Если же завещатель в силу физических недостатков, болезни или по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица иным гражданином (рукоприкладчиком) с обязательным указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать собственноручно. Указываются в завещании также и фамилия, имя, отчество, место жительства рукоприкладчика в соответствии с документами, удостоверяющими его личность. По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. Последний должен подписать завещание, в тексте которого в этом случае указываются фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля.30 Наряду с нотариальной формой закон разрешает совершать завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, давая их исчерпывающий перечень. Среди них, в частности: