Объекты гражданского права

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2012 в 18:49, курсовая работа

Краткое описание

Как известно, объектом правового регулирования может быть только поведение людей (их деятельность), а не сами по себе разнообразные явления окружающей действительности, например вещи или результаты творческой деятельности. Поэтому считается, что именно оно и составляет объект гражданского права, тогда как вещи и иные материальные и нематериальные блага, в свою очередь, составляют объект (или предмет) соответствующего поведения участников (субъектов) правоотношений.
Целью моей работы является изучение объектов гражданского права, разграничение этих объектов между собой и определение их места в системе гражданского права.

Оглавление

Введение………………………………………………………………………………………..2
Глава 1. Понятие и виды объектов гражданских прав………………………………….3
Глава 2. Объекты гражданских прав………………………………………………………7
Недвижимые и движимые вещи………………………………………………………….7
Предприятие……………………………………………………………………………….8
Делимые и неделимые вещи…………………………………………………………...…9
Сложные вещи……………………………………………………………………….……10
Главная вещь и принадлежность…………………………………………….………….11
Плоды, продукция и доходы……………………………………………….……………11
Животные……………………………………………………………………..…………..12
Интеллектуальная собственность……………………………………………………….13
Служебная и коммерческая тайна……………………………………………………....14
Глава 3. Ценные бумаги…………………………………………………………………….18
Понятие, виды ценных бумаг. Требования к ним……………………………………...18
Глава 4. Нематериальные блага и их защита……………………………………………25
Заключение…………………………………………

Файлы: 1 файл

Курсовая по объектам готовая.docx

— 61.87 Кб (Скачать)

2.5. ГЛАВНАЯ ВЕЩЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Если несколько самостоятельных  вещей используются в совокупности для достижения какой-либо хозяйственной  цели, то главной вещью называют ту, которая существует самостоятельно и составляет предмет юридического отношения, устанавливаемого совокупностью  данных вещей, а принадлежностью  признаются те вещи, которые только дополняют главную вещь и вступают в те же юридические отношения  не непосредственно, а в силу своей  связи с главной вещью. Характерной особенностью отношения между главной вещью и принадлежностью является объединение существующих самостоятельно вещей с целью использования принадлежности для достижения тех же хозяйственных целей, для которых предназначена главная вещь.

Однако в отличие от сложной вещи, где подчинение части  целому предполагает, что одно не используется без другого, принадлежности сохраняют  значение самостоятельных вещей, поэтому  закон разрешает в договорном порядке ограничивать общее правило  о следовании принадлежности судьбе главной вещи. Принадлежность может  иметь иного собственника, чем  главная вещь, и быть предметом  залога или сервитута независимо от главной вещи, равно как и  главная вещь может быть предметом  залога или сервитута независимо от своей принадлежности. Различным  может быть и срок исковой давности для главной вещи и принадлежности.

В хозяйственном обороте  весьма важно разграничивать понятия  сложной вещи и принадлежностей, однако определение этих понятий  обусловлено исследованием отношений  между одной вещью и другой, о юридической квалификации которой  идет спор. Решение этого вопроса  относится на усмотрение суда.

2.6. ПЛОДЫ, ПРОДУКЦИЯ И ДОХОДЫ

Поступления, получаемые в  результате использования имущества, делятся на плоды, продукцию и  доходы. Под плодами понимаются естественные продукты, создаваемые самой вещью (плоды фруктовых деревьев, урожай зерновых и т.д.); под продукцией - результаты деятельности человека (изготовление ткани из нитей, выплавка стали и т.д.); под доходами - поступления, которые вещь приносит, циркулируя в гражданском обороте (наемная плата, проценты по договору займа и т.д.).

Все эти поступления представляют собой новые, ранее не существовавшие вещи, которые могут быть отделены от вещи, их производящей, и использованы в соответствии с их хозяйственным  назначением.

Потребление разного вида поступлений имеет свои существенные различия. Так, доходы в отличие от плодов и продукции даются не плодоприносящей  вещью, а устанавливаются юридическим  отношением, и правильнее говорить о том, что они представляют собой  не вещь, а право требования вещи (требование уплаты процентов по договору займа, требование уплаты денег по договору найма и т.д.). Доходы изначально являются самостоятельными вещами и квалифицируются  как поступления только потому, что  они состоят в определенных юридических  отношениях с доходоприносящей вещью.

Продукция может представлять собой новые вещи, полученные в  результате целенаправленной переработки  ранее самостоятельно существовавших вещей, или же, равно как и плоды, первоначально являться составными частями плодоприносящей вещи и  получать самостоятельность не ранее  отделения их от последней. Это определяет применение к плодам и продукции норм о составе вещи (ст. 133 и 134 ГК РФ). К доходам нормы о составе вещи отношения не имеют.

Самостоятельное существование  поступлений предполагает определение  лиц, обладающих в отношении этих доходов определенными правомочиями. Закон признает право собственности  на поступления за лицами, использующими  плодоприносящие вещи на законном основании. Однако часто собственником вещи и ее пользователем являются разные субъекты, поэтому целесообразно  вопросы собственности на поступления  от использования имущества определять в соответствующем договоре, заключаемом  между сторонами, если эти вопросы  не урегулированы особо законом  или иными правовыми актами.

2.7. ЖИВОТНЫЕ

К животным применяются общие  правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными  правовыми актами не установлено  иное. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение  с животными, противоречащее принципам  гуманности.

Положения данной статьи, на мой взгляд, не требуют особого  комментирования.

Следует отметить, что за ненадлежащее обращение с животными, может наступить уголовная ответственность, либо животное могут просто напросто не вернуть хозяину.

2.8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

В настоящее время многие предприниматели начинают задумываться над тем, что интеллектуальная собственность  может подчас цениться выше, чем  материальные объекты. Патент предоставляет  монопольное право на использование  новшества, что может принести правообладателю  немалые дивиденды. С осознанием степени значимости интеллектуальной собственности в нашей жизни  перед изобретателями и работодателями стал более острым вопрос защиты своих  интеллектуальных прав. Сегодня изобретение  можно защитить, либо запатентовав его в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте), либо принять меры к  его охране с помощью введения режима коммерческой тайны - охранять как ноу-хау (секрет производства). Я  попытаюсь разобраться, когда стоит  запатентовать разработку, а когда  – засекретить.

Итак, изобретение - это техническое  решение в любой области, относящееся  к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или  способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью  материальных средств). «Малым изобретением»  называют полезную модель - техническое  решение, относящееся к устройству. Чтобы запатентовать какое-либо техническое решение, необходимо, что  оно было патентоспособным - то есть обладало совокупностью свойств  технического решения, без наличия  которых такое решение не подлежит правовой охране, так как не может  быть признано изобретением или полезной моделью. Изобретение должно быть новым, промышленно применимым и иметь  изобретательский уровень. Для полезной модели наличия изобретательского  уровня не требуется. Эти объекты  охраняются только после прохождения  процедуры патентования.

В отличие от изобретений, для охраны секрета производства (ноу-хау) прохождения никакой государственной  процедуры по получению охраны не требуется, достаточно в отношении  него ввести режим коммерческой тайны, что представляет собой ряд мероприятий  по засекречиванию объекта.

Под ноу-хау понимается информация, имеющая потенциальную коммерческую ценность в силу того, что к ней  нет свободного доступа. Это могут  быть сведения любого характера: производственные, технические, экономические, организационные  и другие (ст. 1465 ГК РФ).

Соответственно, даже непатентноспособные  разработки могут принести организации  деньги, если их скрыть. Самый известный  пример удачно засекреченного изобретения - рецепт напитка, изготовляемого компанией  «Кока-кола», который вот уже более ста лет приносит своим правообладателям хороший доход. Секрет не разглашается даже при заключении договоров коммерческой концессии, порошок для приготовления напитка привозят готовым, остается только развести его водой. Успешен и пиар-ход компании - благодаря такой таинственности интерес к рецепту только подогревается.

Плюсом выбора такого способа  охраны интеллектуальной собственности, как засекречивание ноу-хау, является срок охраны исключительного права (права использовать его всеми  разрешенными законом способами  и возможность передавать это  право по лицензионному договору или по договору об отчуждении права). Если патент на изобретение будет действовать только двадцать лет (с возможностью продления срока в предусмотренных законом случаях до пяти лет), патент на полезную модель - десять лет (с возможностью продлить еще на три года), то ноу-хау будет охраняться все время, пока удастся сохранить тайну, пока секрет производства не станет известен посторонним и перестанет быть секретом.

Кроме того, если изобретение  патентовать, то публикация патентной  заявки откроет доступ к изобретению  для конкурентов, что может позволить, кроме незаконного использования, еще и «обойти» изобретение, разработав более совершенное на основе открытой информации. В некоторых случаях (например, когда по приобретенному на рынке веществу сложно догадаться о способе его получения) техническое  решение можно скрыть, чтобы информация не попала в Интернет и не стала  доступной для ознакомления во всех странах мира.

На практике особенно эффективным  оказывается сочетание разных способов охраны интеллектуальной собственности: изобретения или полезные модели патентуют, не раскрывая полностью  информации о технической сущности объекта. Для того чтобы выполнить  все требования Роспатента и не раскрыть суть изобретения, лучше всего обращаться к специалисту, который поможет  составить заявку на изобретение  или полезную модель правильно, например, патентному поверенному РФ.

2.9. СЛУЖЕБНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Субъекты гражданского права  могут в своих интересах ограничивать доступ других лиц к известной  им информации. Поэтому в отличие  от государственной тайны состав сведений, которые составляют служебную или коммерческую тайну, определяется не нормативными актами, а самими обладателями информации. Виды информации, составляющие служебную и коммерческую тайну, определяются внутренними (локальными) нормативными актами организаций, гражданско-правовыми и трудовыми договорами. Лишь в некоторых случаях, когда деятельность организации связана с использованием информации, охраняемой в интересах других лиц (не обладателя) или в силу иных норм права, например конституционных прав граждан на тайну личной жизни, законодатель изначально определяет, что сведения, которыми обладает организация, относятся к коммерческой тайне.

Статья 139 ГК РФ практически  не разделяет понятия служебной  и коммерческой тайны, предусматривает  одинаковое регулирование для обоих  видов тайны, что связано с  невозможностью четкого разделения регулируемых отношений. Информация, являющаяся коммерческой тайной, может стать  служебной тайной и наоборот. Состав информации, являющейся коммерческой и служебной тайной, также часто совпадает по составу с другими видами конфиденциальной информации, в том числе государственной, налоговой, банковской тайной. Так, согласно п. 2 ст. 102 НК РФ к разглашению налоговой тайны относится передача коммерческой тайны налогоплательщика. Большая часть информации, составляющей банковскую тайну, несомненно является коммерческой тайной для банка как коммерческой организации и служебной тайной для работников банка.

Постановлением Правительства  РСФСР от 05.12.91 N 35 (в ред. от 03.10.2002) определен перечень сведений, которые  не могут составлять коммерческую тайну. В частности, к таким сведениям  отнесены:

  • учредительные документы;
  • документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью;
  • сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;
  • документы о платежеспособности;
  • сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест; документы об уплате налогов и обязательных платежей;
  • сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других нарушениях законодательства России и размерах причиненного при этом ущерба;
  • сведения об участии должностных лиц в других организациях.

Для признания информации служебной или коммерческой тайной и соответственно для ее правовой охраны закон называет следующие  обязательные условия:

  • наличие у информации действительной или потенциальной коммерческой ценности. Некоторые цивилисты считают ошибочным включение этого условия, поскольку оно приравнивает служебную и коммерческую тайну к секретам производства "(ноу-хау"), ограничивает право обладателя информации на придание ей конфиденциальности. Секреты производства действительно остаются одним из основных видов коммерческой тайны. Но в формулировке статьи не напрасно использовано слово "потенциальная", этим подчеркивается то, что информация может и не иметь сегодняшней цены ("действительной ценности"), а приобретет ее только в будущем ("потенциально"). Такая возможность как раз и определяется обладателем при отнесении информации к служебной и коммерческой тайне в настоящем;
  • неизвестность информации третьим лицам. В отличие от других видов нематериальных благ, используемых в хозяйственной деятельности (авторские права, права на изобретения, товарные знаки и т.п.), для прав на информацию, являющуюся служебной и коммерческой тайной, законодатель не устанавливает сроков действия. В судебной практике возник вопрос о возможности отнесения к служебной и коммерческой тайне программ телепередач и соответственно запрете на публикацию таких программ третьими лицами. ВАС РФ признал невозможным применение режима служебной и коммерческой тайны к телепрограммам, именно в силу их несоответствия условиям неизвестности и свободного доступа1;
  • отсутствие свободного доступа к информации на законном основании. В судебной практике неоднократно возникали вопросы, связанные с доступом акционеров к документам акционерного общества, когда само общество отнесло такие документы к коммерческой тайне. Арбитражные суды при вынесении решений руководствовались настоящим условием. Если истребуемые документы прямо поименованы в законе как документы, подлежащие представлению акционеру, то на них не распространяется режим коммерческой и служебной тайны, даже если информация, содержащаяся в документах, отнесена действующим законодательством или локальными нормативными актами акционерного общества к коммерческой тайне;
  • обладатель информации принимает меры к охране конфиденциальности информации, среди них можно выделить три основных вида:
      • организационные, заключающиеся в определении информации как служебной и коммерческой тайны и доведении этого до тех, кто находится в непосредственном контакте с информацией (работники, контрагенты);
      • юридические, заключающиеся в установлении обязанности в договорах (трудовых и гражданско-правовых) контрагентов и работников соблюдать конфиденциальность, а именно: не разглашать информацию, соблюдать технические меры работы с информацией;
      • технические, препятствующие разглашению работниками и контрагентами (активные) и затрудняющие доступ третьих лиц (пассивные).

Информация о работе Объекты гражданского права