Брачный договор

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Сентября 2013 в 22:41, реферат

Краткое описание

Особый интерес у граждан вызывает вопрос о возможности заключения брачного договора лицами, живущими в гражданском браке, под которым понимается устойчивая семейная общность без регистрации брака. Поскольку закон не признает партнеров по гражданскому браку супругами, то в отношении заключенного ими брачного договора действует общее правило: договор вступит в силу только после государственной регистрации брака.

Оглавление

Введение стр.3
Брачный договор стр.3
Расторжение брачного договора стр.17
Недействительность брачного договора стр.19
Заключение стр.23
Список используемой литературы стр.24

Файлы: 1 файл

правоведение раб.3.docx

— 52.96 Кб (Скачать)

Кроме того в брачном договоре не могут быть предусмотрены положения, ограничивающие право нетрудоспособного  нуждающегося супруга на получение  содержания, а также другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение  или противоречат основным началам  семейного законодательства (п.3 ст.42 СК РФ). К основным началам семейного  законодательства относятся: осуществление  регулирования семейных отношений  в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, равенства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритета семейного  воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи (п.3 ст.1 СК РФ).

Условия брачного договора, нарушающие хотя бы одно из перечисленных  требований, недействительны (ничтожны) (п.2 ст.44 СК РФ).

Помимо этого законом  установлены иные требования, соблюдение которых также обязательно при  заключении брачного договора.

Так, вклады, внесенные супругами  за счет имущества, нажитого ими во время брака на имя их общих  несовершеннолетних детей, считаются  принадлежащими этим детям, не учитываются  при разделе общего имущества  супругов и, следовательно, не могут  быть предметом брачного договора (п.5 ст.38 СК РФ).

Поскольку при жизни родителей  ребенок не имеет права собственности  на их имущество, а родители — на имущество ребенка (п.4 ст.60 СК РФ), при  составлении брачного договора следует отграничивать супружеское имущество от имущества детей. В частности, ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на его средства (ст.60 п.3 СК РФ).

Обязанностью каждого  из супругов является уведомление своего кредитора (кредиторов) о заключении, изменении или о расторжении  брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора (п.1 ст.46 СК РФ). Данная норма полностью направлена на охрану имущественных прав и интересов  кредитора, которые не должны страдать от заключения, изменения или расторжения  брачного договора должником. Ведь возможна, например, ситуация, когда один из супругов, взяв в долг крупную денежную сумму, вовремя не рассчитывается с кредитором и, в спешном порядке оформив  брачный договор, переводит все  свое имущество на супруга, в связи, с чем кредитор лишается возможности вернуть долг, обратив взыскание на имущество должника.

Следует подчеркнуть, что  брачным договором регулируются не все, а исключительно имущественные  права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его  расторжения (ст.40 СК РФ). Личные права  и обязанности предметом брачного договора быть не могут (п.3 ст.42 СК РФ). Нельзя, например, установить в договоре обязанность супругов любить друг друга, хранить супружескую верность, определять круг домашних обязанностей каждого  из них и т.п.

В то же время права и  обязанности, предусмотренные брачным  договором, могут ставиться в  зависимость от наступления или  не наступления определенных условий. Следовательно, возникновение имущественных прав и обязанностей, предусмотренных в брачном договоре, может ставиться в зависимость от наступления или не наступления определенных обстоятельств (условий) различного, в том числе неимущественного, характера.

Брачный договор может  быть заключен под отлагательным  или под отменительным условием.

Договор считается совершенным  под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение  прав и обязанностей в зависимость  от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п.1 ст. 157 ГК РФ). Например, в  брачном договоре супруги указали, что в случае рождения у них  первенца-сына в течение первых двух лет брака право собственности  на автомашину, приобретенную во время  брака, перейдет к жене.

Договор считается совершенным  под отменительным условием, если стороны поставили прекращение  прав и обязанностей в зависимость  от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п.2 ст. 157 ГК РФ). Например, в  брачном договоре супруги определили, что если мотивом расторжения  брака будет являться недостойное  поведение одного из них (супружеская  измена, пьянство и т.п.), то раздел имущества, нажитого во время брака, будет осуществляться исходя из режима долевой, а не совместной собственности, причем доля виновного  супруга будет меньшей, чем у  другого.

Таким образом, и в первом, и во втором примерах речь идет лишь об условиях личного характера, с  которыми в договоре может быть связано  возникновение или прекращении  имущественных прав и обязанностей супругов, а не об урегулировании их личных прав и обязанностей, что прямо противоречило бы закону.

Вопрос объема брачного договора, то, сколько и каких именно условий  в нем будет содержаться и  какие из предусмотренных законом  имущественных прав и обязанностей им будет урегулированы, решается по усмотрению самих супругов или лиц, вступающих в брак. Например, супруги  могут заключить брачный договор, состоящий всего из одного пункта, устанавливающего на все имущество, нажитое в браке, режим долевой  собственности, с определением доли каждого из них.

Брачный договор заключается  в письменной форме путем составления  одного документа и подлежит обязательному  нотариальному удостоверению, что  специально оговорено в п. 2 ст. 41 СК. Брачный договор удостоверяется надписью нотариуса в государственной  или частной нотариальной конторе. При этом нотариус должен не только проверить соответствие закону брачного договора, но и разъяснить сторонам его смысл и значение (ст. 1, 35, 44, 53-54 Основ законодательства о нотариате). Текст договора должен быть написан  ясно и четко, не содержать подчисток, приписок и неоговоренных исправлений. Причем фамилии, имена и отчества сторон в брачном договоре во избежание  возможных недоразумений должны быть указаны полностью (ст. 45 Основ  законодательства о нотариате). Неукоснительное  исполнение данных требований закона является очень важным как для  самих супругов, так и для третьих  лиц. Действие брачного договора, как  правило, рассчитано на длительный период времени, что требует ясности  и четкости в определении имущественных  прав и обязанностей супругов, которые  и обеспечиваются нотариальной формой брачного договора. Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет его  недействительность (п. 1 ст. 165 ГК). Такой договор является ничтожным и не влечет юридических последствий (ст. 167 ГК)

Нотариальное действие по удостоверению брачного договора считается  совершенным после уплаты государственной  пошлины, как за удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке. Ее размер составляет 1,5 процента от суммы  договора, но не менее 50 процентов от минимального размера оплаты труда (подп. 3 п. 4 ст. 4 Закона о государственной  пошлине). Если же предметом брачного договора является будущее имущество  супругов, не подлежащее оценке на момент заключения договора, то размер государственной  пошлины в таких случаях будет  составлять двукратный размер минимального размера оплаты труда (подп. 5 п. 4 ст. 4 Закона о государственной пошлине).

Брачные договоры, заключенные  супругами в соответствии с п. 1 ст. 256 ГК с 1 января 1995 г. до 1 марта 1996 г, имеют юридическую силу и без  нотариального удостоверения, так  как ГК не предусматривал для брачных  договоров обязательной нотариальной формы. Следовательно, брачный договор, заключенный супругами в этот период времени в простой письменной форме, является действительным, если только его содержание не противоречит требованиям СК. В этой связи п. 5 ст. 169 СК специально оговорено, что  установленные ст. 40-44 СК условия  и порядок заключения брачных  договоров применяются к брачным  договорам, заключенным после 1 марта 1996 г, то есть после введения Семейного  кодекса в действие Заключенные  же до введения Кодекса в действие брачные договоры действуют только в части, не противоречащей положениям ст. 40-44 СК.

Брачный договор может  быть заключен на определенный срок (срочный  договор) или без указания срока (бессрочный договор). Правовой режим  имущества супругов, нажитого до вступления брачного договора в действие, будет  определяться по правилам гл. 7 Кодекса, то есть на это имущество будет  распространяться режим общей совместной собственности супругов. Однако в  брачном договоре супруги могут  предусмотреть изменение правового  режима такого имущества, как на будущее время, так и с обратной силой, то есть с момента заключения брака. После окончания срока действия брачного договора имущественные права и обязанности супругов будут регулироваться нормами СК о законном режиме имущества. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным «если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение».

Исходя из этого, государственную  регистрацию заключения брака следует  признать существенным условием брачного договора в силу прямого указания закона.

Поскольку объектом брачного договора являются имущественные —  то есть возникающие в связи с  имуществом и по поводу имущества  — права и обязанности супругов, необходимо, прежде всего, уяснить, о каком именно имуществе идет речь.

Как правило, под имуществом подразумеваются отдельные вещи или их совокупность. Имущество супругов состоит из имущества, нажитого ими  во время брака, и имущества каждого  из супругов.

Имущество, которое может  быть отнесено к нажитому супругами  во время брака (супружеское имущество), представлено достаточно обширным перечнем (п.2 ст.34 СК РФ). Помимо этого у каждого  из супругов имеется имущество, являющееся его личной собственностью. Законом  предусмотрен перечень оснований, позволяющих  отграничить личное имущество каждого  из супругов от их совместной собственности.

В первую очередь к имуществу  каждого из супругов следует отнести  имущество, принадлежавшее каждому  из супругов до вступления в брак, а  также приобретенное каждым из супругов во время брака, но на средства, принадлежавшие ему до брака.

Кроме того, собственностью каждого из супругов является имущество, полученное одним из них во время  брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (п.1 ст.36 СК РФ).

И дарение, и наследование по завещанию также относятся  к безвозмездным сделкам. В соответствии с законом не признается дарением договор, обусловленный необходимостью встречной передачи вещи либо встречного обязательства (абз.2 п.1 ст.572 части 2 ГК РФ), так же как не допускается  составление взаимных завещаний.

По Гражданскому кодексу  Российской Федерации дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может  быть совершено устно. Передача дара осуществляется посредством его  вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов (п.1 ст. 574 ГК РФ).

Для того чтобы подаренную вещь можно было отнести к собственности  одного из супругов, необходимо, чтобы  дар был сделан именно в пользу этого супруга, а не в пользу обоих. Правильный подход к решению этого  вопроса представляет практический интерес, поскольку от этого зависит, какой правовой режим распространяется на конкретную вещь. Определить, кому был  сделан тот или иной подарок, подчас бывает непросто. В разъяснениях постановления  пленума Верховного суда РСФСР от 23 апреля 1985 г. (п.7) сказано, что при  отсутствии доказательств того, что  договор дарения совершен в пользу только одного супруга, имущество, полученное в дар, должно быть отнесено к совместной собственности. Следовательно, бремя доказывания того, что имущество было передано в дар лично ему, лежит на заинтересованном супруге.

Помимо этого при определении  одаряемого также учитывается хозяйственное  назначение подаренного имущества. Например, если в дар получены предметы домашней обстановки, посуда и т.п., то больше оснований полагать, что  эти вещи адресовались дарителем  обоим супругам и, следовательно, являются их совместной собственностью. Если же в дар получены вещи индивидуального  пользования (наручные часы, ювелирные  украшения и т.п.), то они являются собственностью того из супругов, который  ими пользовался.

Помимо дарения и наследования как традиционных оснований принадлежности имущества, полученного каждым из супругов во время брака, в п.1 ст.36 СК РФ предусмотрено  новое основание. Имущество, полученное одним из супругов во время брака  по иным безвозмездным сделкам, также  является собственностью этого супруга.

Вещи индивидуального  пользования (одежда, обувь и др.), хотя и приобретенные во время  брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Исключением  из этого правила являются драгоценности  и другие предметы роскоши, которые  отнесены законом к совместной собственности  супругов, несмотря на то, что они  также принадлежат к вещам  индивидуального пользования (п.2 ст.36 СК РФ). Такая норма существовала и в КоБС РСФСР 1969 г. (п.2 ст.22 КоБС), и уже тогда судебная практика испытывала затруднения при необходимости  выявления признаков, по которым  вещи могут быть отнесены к драгоценностям или предметам роскоши. На практике критериями отнесения вещей к  этой категории традиционно являлась их значительная стоимость и то, что эти вещи не относятся к  предметам первой необходимости. С  сожалением следует констатировать, что в новом законодательстве по-прежнему не определены критерии, позволяющие  отграничить указанную разновидность  имущества.

Следует обратить внимание на указание в законе о том, что  право собственности на новую  вещь, изготовленную или созданную  для себя, возникает лишь при условии  соблюдения закона или иных правовых актов. Например, лицо, осуществившее  самовольную постройку, не приобретает  на нее право собственности, а  значит, не вправе распоряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать в  аренду, совершать другие сделки (п.2 ст.222 ГК РФ). Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в  порядке, установленном законом  и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это  необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных норм и правил (п.1 ст.222 ГК РФ).

Вместе с тем в законе предусмотрена ситуация, когда имущество  каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью. Это  возможно, если будет установлено, что  в период брака за счет общего имущества  супругов или имущества каждого  из супругов либо труда одного из них  были произведены вложения, значительно  увеличивающие стоимость этого  имущества — капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и  др. (абз.3 п.2 ст.256 ГК РФ, ст.37 СК РФ).

Информация о работе Брачный договор